Принятие наследства и отказ от него

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2012 в 16:18, курсовая работа

Краткое описание

Данная тема, бесспорно является актуальной так как наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому изменения, произошедшие в наследственном законодательстве, требуют серьезного теоретического осмысления, во-первых, для уяснения современных законодательных положений об институте наследования, во-вторых, для прогнозирования развития наследственных правоотношений в будущем.
Цель работы - рассмотреть вопросы принятия наследства и отказ от наследства.
Основные задачи работы - рассмотреть понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства; способы и сроки принятия наследства; переход права на принятие наследства; право отказа от наследства; отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства; приращение наследственных долей, а также споры по поводу срока принятия наследства.

Содержание работы

Введение
Глава 1 Понятие, правила оформления завещания
1.1 Понятие и форма завещания
1.2 Содержание завещания
1.3 Изменение и отмена завещания
Глава 2 Субъекты права наследования по завещанию
2.1 Лица, имеющие право наследования по завещанию
2.2 Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве
2.3 Отказополучатели
2.4 Подназначенные наследники
Глава 3 Правовой режим наследства
3.1 Способы принятия наследства
3.2 Оформление наследства
3.3 Отказ от наследства
Глава 4 Развитие наследственного права в России и его аналогия
с опытом зарубежных стран
4.1 Развитие законодательства о наследовании
4.2 Коллизионные вопросы права наследования
4.3 Характеристика нововведений, касающихся наследования
и их аналогия с опытом зарубежных стран
Заключение
Список использованных источников

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Office Word (4).docx

— 91.15 Кб (Скачать файл)

Возникающее в результате наследственного правопреемства право  совместной собственности наследников  можно прекратить путем раздела  наследственного имущества. До этого  момента наследники, являясь собственниками унаследованных вещей, остаются сокредиторами  должников наследодателя, содолжниками его кредиторов. Разумеется, кроме  случаев, когда наследственное имущество  разделено самим завещателем  в тексте завещания. 

Наследственное имущество  делится по соглашению принявших  наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями. При  не достижении соглашения раздел производится в судебном порядке. 

Возможны три вида (способа) раздела наследственного  имущества: 1) самими наследниками без  постороннего вмешательства; 2) нотариальный; 3) судебный. 

В то же самое время  возникают очень много коллизий, связанных с некоторыми неточностями, неопределенностями, дополнениями и  противоречиями в нашем Российском законодательстве и Международном  праве. Не много об этом. 

Международные коллизии в области наследования: Число  наследственных дел с иностранным  элементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, что  являлось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце  прошлого века и начале нынешнего  века. Переселенцы часто связаны  родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что служит основой для возникновения  дел о наследовании. 

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие  при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными  различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного  права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково  определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются  различные требования, предъявляемые  к форме завещания; существуют различные  системы распределения наследственного  имущества и т.д.  

Коллизионные вопросы  наследования регулируются обычно внутренним законодательством государств. 

Наследственные права  иностранцев в РФ. В отношении  наследования иностранцами в РФ никаких  ограничений не установлено; им предоставляется  в области наследования национальный режим независимо от того, проживают  они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим  в области наследования, наше право  не ставит условия о взаимности. 

Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам  другой страны. В этих договорах  идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного  имущества к наследникам – иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории соответствующей страны. 

Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся  из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении  переводов со стороны соответствующего иностранного государства. 

Отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее  постоянное место жительства. Таким  образом, в области наследования как коллизионный принцип применяется  закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором  они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе  и целый ряд других вопросов наследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия  наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию  домицилия.  

Право на наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскому закону. 

В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что способность лица к составлению  и отмене завещания и акта его  отмены определяются по закону той  страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления  акта. Однако завещание или его  отмена не могут быть признаны недействительными  вследствие несоблюдения формы, если последняя  удовлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиям  советского закона. Таким образом, при  определении формы завещания  принцип места жительства является основным, остальные принципы –  дополнительными, а в отношении  способности составления завещания  за основу принят только один принцип  – принцип места жительства.  

Большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой  страны входит производство по делам  о наследовании. Обычно в договорах  о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой  наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого  имущества – учреждения юстиции  страны, на территории которой оно  находится. В отдельных договорах  содержатся некоторые особые правила  о распределении указанной компетенции. 

Наследственные права  Российских граждан за границей: В  большинстве случаев, по договорам  о правовой помощи в отношении  недвижимого имущества применяется  закон места нахождения имущества, в отношении движимого имущества – закон гражданства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило, передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используются разные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами. 

Российские граждане имеют право на получение наследственного  имущества, если наследование открылось  за рубежом. Права наследования, возникающие  на основании соответствующих иностранных  законов, полностью признаются в  РФ. 

Важную роль в  охране наследственных прав наших граждан  за рубежом призваны играть консульские  представители РФ. Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о  наследстве и возможных наследниках  в Министерство иностранных дел  РФ. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его  пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто  возникает необходимость незамедлительно  принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского  консула, который в соответствии с положениями ряда консульских  конвенций, заключенных Россией, может  представлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждан  своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления  своего дела какому либо лицу, предусмотрено  Консульским уставом. 
 

4.3 Характеристика  нововведений касающихся наследования  и их аналогия с опытом зарубежных  стран 
 

1 марта 2002г. вступила  в действие третья часть ГК  РФ, раздел V которой содержит правила,  регулирующие наследственные правоотношения. Особенность этого раздела состоит  в том, что законодатель, наряду  с сохранением большей части  основополагающих принципов ГК  РСФСР 1964г., впервые внес ряд  новелл, существенно меняющих направление  развития наследования в России. Не следует забывать о том,  что принципы наследования - нововведения  в российском законодательстве - давно используются в зарубежных  странах. Актуальным вопросом  остается применение новых норм, разработка механизмов их реализации и, безусловно, столь же актуально прогнозирование их дальнейшего развития с учетом зарубежного опыта.  

В третьей части  ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР  количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит 76 статей, объединяющих 5 глав: «Общие положения о наследовании»; «Наследование по завещанию»; «Наследование  по закону»; «Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов  имущества», в то время как старый ГК насчитывал всего 35 статей в разделе VII «Наследственное право».  

Достоинством действующего Гражданского Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно  развивают и конкретизируют положения  прежнего Кодекса. Если возникавшие  в практике до введения в действие третьей части Гражданского Кодекса  РФ проблемы, были вызваны пробелами  в законодательстве, и их приходилось  разрешать с помощью руководящих  разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение  исходя из смысла и «духа» закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно  найти в нормах Кодекса. 

Отныне на уровне закона закреплен тезис об универсальности  наследственного правопреемства, выдвигавшийся  еще юристами Древнего Рима. «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам  в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное. 

Впервые на законодательном  уровне дано определение понятия  наследства, под которым понимают «принадлежавшие наследодателю  на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные  права и обязанности». Существенным следует признать уточнение о  том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право  на возмещение вреда, причиненного жизни  или здоровью гражданина…». 

Для наследственного  права решающее значение имеет вопрос о времени открытия наследства, поскольку  именно на день открытия наследства определяется состав наследства; с этого момента  отсчитывается срок, предусмотренный  для принятия наследства (ч.4 ст.1152) или  отказа от него (ч.2 ст.1157). В соответствии со ст.1114 ГК РФ «днем открытия наследства является день смерти гражданина. Предусмотрено  два способа принятия наследства: путем подачи нотариусу по месту  открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления  о выдаче свидетельства о праве  на наследство или путем «совершения  действий, свидетельствующих о фактическом  принятии наследства» (ч.2 ст.1153). Данная норма содержалась в ГК РСФСР  и стала традицией для наследственных правоотношений в России. Аналогичная  норма (с поправкой на то, что наследник  извещает районного судью) действует  в Болгарии, Италии, Франции.  

Другая традиция сложилась в Венгрии и ФРГ, где наследник получает причитающееся  ему наследственное имущество без  совершения особых правовых действий по его принятию. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим», а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его  предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Содержание данной статьи практически полностью  соответствует ст.528 ГК РСФСР. Вместе с тем норма третьей части  ГК РФ вводит существенное дополнение: «граждане, умершие в один и тот  же день, считаются в целях наследственного  правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются  наследники каждого из них» (ч.2 ст.1114). 

Третья часть ГК РФ расширяет круг лиц, которые могут  призываться к наследованию по завещанию. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут призываться  указанные в нем юридические  лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные  образования, иностранные государства  и международные организации. Наследниками как по закону, так и по завещанию  могут быть граждане, находящиеся  в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни  наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116). 

Существенные изменения  коснулись института наследования по завещанию, которому в части третьей  ГК РФ посвящена отдельная глава. Новеллой является статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная  правосубьектность. До 1 марта 2002г. этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались  различные рекомендации на этот счёт. Одни авторы допускали возможность  составления завещания несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 18 лет, которые  уже могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФ пошёл по третьему пути, установив, что «завещание может быть совершено  гражданином, обладающим в момент его  совершения дееспособностью в полном объеме» (ч.2 ст.1118). По общему правилу  полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет.  

Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. ГК предусматривает  две таких возможности: вступление в брак до достижения 18-летнего возраста и эмансипация. Если обратиться к  зарубежному опыту, то в Испании  завещание может составить любое  лицо, достигшее 14 лет, Словении и Черногории - 15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии – 16, в Швейцарии – 18. Определение  возраста зависит от развития культуры, исторических законодательных традиций и иных факторов (этнических, географических) той или иной страны.  

Информация о работе Принятие наследства и отказ от него