Принятие наследства и отказ от него

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2012 в 16:18, курсовая работа

Краткое описание

Данная тема, бесспорно является актуальной так как наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому изменения, произошедшие в наследственном законодательстве, требуют серьезного теоретического осмысления, во-первых, для уяснения современных законодательных положений об институте наследования, во-вторых, для прогнозирования развития наследственных правоотношений в будущем.
Цель работы - рассмотреть вопросы принятия наследства и отказ от наследства.
Основные задачи работы - рассмотреть понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства; способы и сроки принятия наследства; переход права на принятие наследства; право отказа от наследства; отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства; приращение наследственных долей, а также споры по поводу срока принятия наследства.

Содержание работы

Введение
Глава 1 Понятие, правила оформления завещания
1.1 Понятие и форма завещания
1.2 Содержание завещания
1.3 Изменение и отмена завещания
Глава 2 Субъекты права наследования по завещанию
2.1 Лица, имеющие право наследования по завещанию
2.2 Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве
2.3 Отказополучатели
2.4 Подназначенные наследники
Глава 3 Правовой режим наследства
3.1 Способы принятия наследства
3.2 Оформление наследства
3.3 Отказ от наследства
Глава 4 Развитие наследственного права в России и его аналогия
с опытом зарубежных стран
4.1 Развитие законодательства о наследовании
4.2 Коллизионные вопросы права наследования
4.3 Характеристика нововведений, касающихся наследования
и их аналогия с опытом зарубежных стран
Заключение
Список использованных источников

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Office Word (4).docx

— 91.15 Кб (Скачать файл)

Составление завещания  в чрезвычайных обстоятельствах  таково: оно должно быть собственноручно  написано и подписано завещателем  в присутствии двух свидетелей. Учитывая такой упрощенный порядок составления  завещаний, законодательством предусмотрено, что оно имеет юридическую  силу лишь при определенных условиях: во-первых, оно утрачивает силу по истечении одного месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств, поскольку, в соответствии с законом, завещатель в течение месяца должен составить завещание в иной установленной законом форме, а следовательно, это новое завещание и будет исполняться после смерти; во-вторых, завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих смертью, подлежит исполнению, по требованию заинтересованных лиц, лишь при условии подтверждения судом факта его составления. Понятие чрезвычайных обстоятельств, как таковое не раскрыто, но в каждом конкретном случае суд, следуя содержащейся в соответствующей норме требованиям, должен будет установить, во – первых, наличие явной угрозы для жизни завещателя и, во-вторых, невозможность в силу особых чрезвычайных обстоятельств составить завещание в другой, установленной законом, форме. И наконец, завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить или изменить завещание, ранее составленное в другой, установленной законом, форме.  

В дополнение к вышеизложенному  следует отметить, как законодательно закреплены нормы, касающиеся завещательных  распоряжений правами на денежные средства в банках. 

Ранее действовавший  Гражданский кодекс РСФСР 1964 года довольно скупо освещало отношения, возникающие  по поводу завещательных распоряжений правами на денежные средства. В  отличие от него в части третьей  ГК РФ достаточно подробно представлен  порядок наследования вкладов в  банках и других кредитных организациях.  

В соответствии со статьей 1128 ГК РФ, завещательные распоряжения по поводу вклада могут составляться в любой предусмотренной законом  форме. Кроме того, сохранена возможность  оформления таких завещательных  распоряжений непосредственно в  учреждениях банка, где находится  счет вкладчика. Этим завещательным  распоряжениям, удостоверенным определенным должностным лицом, придана сила нотариального удостоверенного  завещания. Порядок совершения завещательных  распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством РФ. 

Как свидетельствует  нотариальная практика вклады граждан  нередко предназначаются для  оплаты расходов на похороны и другие нужды, связанные со смертью вкладчика. На этот раз законодатель при разработке закона предусмотрел вышеуказанный  случай. Согласно статье 1174 ГК РФ наследник, которому завещаны денежные средства, вправе в любое время до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства получить из вклада средства, необходимые  для похорон наследодателя.  
 

1.2 Содержание завещания 
 

Согласно статьи 1120 Гражданского кодекса РФ, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое  он может приобрести в будущем. В  то же время в соответствии с частью первой статьи 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество  любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве.  

Приведем пример из адвокатской практики: «В Савеловском  суде Москвы на днях закончился длившейся  почти шесть лет процесс по пяти искам членов семьи всемирно известного авиаконструктора, Александра Яковлева, который умер летом 1989 года. Его дети и внуки никак не могли  разобраться, что кому, и сколько  завещал их покойный отец и дед, поскольку, по мнению некоторых участников конфликта, воля наследодателя в завещании  была заявлена недостаточно отчетливо». Суть дела: наследственное имущество  состояло из дачи, которую в 1947 году специальным правительственным  постановлением, построили на средства Наркомата авиапромышленности; денежных средств; авторских прав; имущества.  

С родственниками отношения  у академика были неровными. У  него было два сына, один из которых  умер довольно рано, оставив дочь. У  второго сына авиаконструктора, Сергея, было два сына от разных жен. Первая жена Сергея, с которой он развелся, и ее сын были любимцами академика. Яковлев даже прописал невестку у  себя в московской квартире.  

Личные симпатии ученого отразились в завещании. В соответствии с ним любимому внуку досталась дача со всем имуществом, но с условием, что он обязан охранять всю обстановку в точности в том  виде, как она выглядела при  жизни деда (это туманная формулировка и запутала все дело). Все остальное  имущество академик завещал жене, но она умерла раньше мужа, а завещание  он менять не стал. Сын же Сергей унаследовал  авторские права отца. В квартире на Ленинградском проспекте уже  без всякого завещания оставалась жить любимая невестка, поскольку  жилплощадь муниципальная и никем  не наследуется.  

Такой расклад совершенно не устроил Сергея Яковлева и его  племянницу (внучку ученого). Они решили, что тоже имеют право на часть  наследства, о чем подали во Фрунзенский (ныне Савеловский) суд Москвы иски, требуя себе 1/6 части имущества, в  том числе и дома в Жуковке (по праву представления).  

В общих чертах позиции  сторон были таковы. Сергей Яковлев  с племянницей утверждали, что  дача, как и все имущество, являлось общей собственностью покойных супругов. Причем в завещании не указано, что  внук его именно наследует – он обязан лишь его сохранить. Другая сторона  не оспаривала имущество, находившееся в Московской квартире. Пусть оппоненты  забирают себе полагающуюся им долю. Однако на даче им ничего не принадлежит. Доказали, что никаких семейных денег туда не вкладывалось. Нашлись также записи секретаря, что вся зарплата Яковлева уходила на обычные бытовые нужды, а дача обстраивалась на его личные средства. При этом весь антиквариат в Жуковке – это подарки лично конструктору от разных людей и организаций. Никакой доли жены академика там нет, а значит, и прав на Жуковку у сына и внучки тоже нет.  

Не менее сложно было доказать и то, что воля наследодателя  была направлена именно на передачу имущества  Жуковки в собственность внуку. Пришлось привлечь мастистых ученых – правоведов в качестве экспертов  текста завещания, а также обратиться с той же просьбой в отдел нотариата  Минюста. Заключения экспертов гласили, что воля наследодателя в завещании  четко направлена на то, чтобы отдать все в распоряжение внуку. 

Суд постановил: жена академика супружеской доли в  Жуковке не имела, при этом воля покойного  в завещании выражена вполне четко. Значит, дача со всем имуществом – собственность  внука. Соответственно, его отец должен вернуть часть вещей, находившихся в доме, то есть витрину с орденами. Невестка же академика никому никаких  денег не должна. Как уверяет уже  теперь полноправный собственник Жуковки, скоро там откроется дом-музей  знаменитого авиаконструктора»[9]. 

Соответственно из вышеизложенного следует, что основное содержание завещания состоит в  назначении наследников и распределении  между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных  прав и обязанностей.  

Этим самым, явно, прослеживается принцип свободы  завещания, воплощающий применительно  к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности  правового регулирования, основополагающим которого и является ГК РФ.  

Во – первых, наследодатель  может прямо в тексте указать: наследник такой - то лишается права  на наследство. Из этого следует, что  гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество указанное в завещании, но и на любое другое наследственное имущество, оставшееся не завещанным и  поэтому распределяемое по правилам наследования по закону.  

Во-вторых, наследодатель, составляя текст завещания, может  просто умолчать о том или ином наследнике. Здесь же ситуация иная: на поименованное в завещании  имущество наследник, не указанный  в завещании, претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он полноправный наследник. Но в случае, если о каком  – либо наследнике по закону наследодатель  умолчал в завещании, упоминающем: «завещаю все мое имущество, которое  ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это, казалось бы, фактически попадает в полномочие того наследника, который  прямо лишен права на наследство. 

Что касается формулировки в законе – «любое имущество наследодателя», то, по мнению Барщевского М.Ю., это  выражение подпадает под формулу  «все мое имущество» и распределяется между наследниками в завещании[10]. 

Но может возникнуть ситуация, когда единственный наследник  по завещанию (или все наследники по завещанию) откажется от принятия наследства.  

Будет признан недостойным  наследником. Тогда наследник не указанный в завещании, может  претендовать на наследственное имущество, а вот наследник, лишенный права  на наследство путем прямого указания об этом в тексте завещания, и в  этом случае ничего получить не может. 

Также на обеспечение  принципа свободы завещания направлена норма, освобождающая гражданина от обязанности сообщать, кому бы то ни было о факте совершения, содержании, изменении или отмене завещания. Из этой нормы следует, что завещатель не обязан объяснять причины лишения  им наследства кого-либо из наследников  по закону. Кроме того, завещатель не обязан указывать причины отмены или изменения завещания[11].  

Но свобода завещания  далеко не безгранична. Закон одновременно устанавливает правило, согласно которого нельзя лишить наследства наиболее близких  наследодателю нетрудоспособных наследников  по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.  

Круг необходимых  наследников, которые имеют право  на обязательную наследственную долю, установлен законодательством.  
 

1.3 Изменение и  отмена завещания  

В соответствии со статьей 1130 Гражданского Кодекса Российской Федерации завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание  в любое время после его  совершения, не указывая при этом причины  его отмены или изменения. Все  это означает, что при жизни  наследодателя завещание не создает  никаких прав для наследников. Для  этого не требуется ни указания причин такого решения, ни уведомления наследников  по завещанию, а тем более получения  от них разрешения.  

Статья 1130 предусматривает, что составленное последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных  содержащихся в нем завещательных  распоряжений, отменяет это прежнее  завещание полностью, или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Нотариальная практика строго придерживается этого правила.  

Помимо этого законодатель установил в части четвертой  статьи 1130, что для отмены ранее  составленного завещания, завещателю необходимо подать заявлении об отмене завещания, которое должно быть совершено  в форме, установленной законом  для совершения завещаний. В ранее  действующем законодательстве –  в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, порядок оформления завещания, об отмене завещания установлен не был. В связи с этим в нотариальной практике возникло много вопросов касающихся отмены завещаний.  

К примеру, Э. Б. Эйдинова в своих трудах приводит такой  случай: «В 1968 г. в Петровской государственной  нотариальной конторой Саратовской  области от имени гражданина Алехина, было удостоверено завещание на все  принадлежащее ему имущество  в пользу жены. В 1970 году он составил новое завещание, согласно которому завещал все имущество сыну. Затем  Алехин обратился в нотариальную контору с заявлением об отмене завещания, составленного в 1970 году. В связи  с этим у государственного нотариуса  возник вопрос, действительно ли завещание, составленное в 1968 году, поскольку завещание, составленное позднее, было отменено, или следует считать, что в  силу части третьей статьи 543 ГК РФ 1964 года все завещания отменены, и, таким образом, подлежит выдать свидетельство  о праве на наследство по закону. Отдел нотариата Министерства юстиции  разъяснил, что согласно части второй статьи 543 ГК РСФСР, завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой  оно противоречит новому завещанию. Закон не предусматривает отмены полного завещания в качестве основания для восполнения силы ранее составленного завещания. Поэтому завещание, составленное в 1968 году, может быть признано действительным только в той части, в которой  оно не было отменено, распоряжением, содержащимся в завещании 1970 года. Остальное  наследственное имущество должно перейти  к наследникам по закону»[12]. 

В ранее действующей  инструкции о порядке совершения нотариальных действий было предусмотрено, что подпись завещателя на заявлении  об отмене завещания должна быть нотариально  удостоверена. Позднее Основами законодательства о нотариате (ст.58) был установлен иной порядок: отмена завещания может  быть произведена подачей уведомления, которое должно быть нотариально  удостоверено. Поскольку в наследственных правоотношениях отмена завещания  имеет такое же значение, как и  совершение завещания, есть основание  утверждать, что такая запись означает, что уведомление должно удостоверяться в том же порядке, что и завещание.  

Именно такая позиция  в настоящее время закреплена в части четвертой статьи 1130 ГК РФ. Отмена завещания, совершается в  любой установленной форме, безвозвратно. Это означает, что если завещание  отменено последующим завещанием, а  затем последующее завещание  отменено поданным по этому поводу уведомлением, первое завещание не восстанавливается и складывается ситуация, при которой наступает наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.  

В тоже время возможна и другая ситуация, если завещание, отменяющее предыдущее, или уведомление  об отмене завещания признаны недействительными. В этом случае предыдущее завещание  восстанавливается, поскольку сделка, признанная недействительной, не порождает  никаких юридических последствий. При ранее действующем ГК РСФСР 1964 года эту ситуацию трудно было рассмотреть. В отличие от старого закона в  ныне действующей третьей части  ГК РФ 2001 года эта ситуация, связанная  с недействительностью завещания, подробно урегулирована.  

Информация о работе Принятие наследства и отказ от него