Понятия и виды правонарушений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 15:48, курсовая работа

Краткое описание

Проблемы, связанные с правонарушением как общеправовой категорией, занимают одно из центральных мест в правовой науке. К сожалению, в советское время вопросы, связанные с теорией правонарушений, были идеологизированы; большинство статистических данных, а также многие аналитические материалы, связанные с уровнем и качественным состоянием преступности подвергались цензуре и не публиковалась в открытой печати.

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 46.23 Кб (Скачать файл)

Противоправность  отличает правонарушение от нарушений  иных социальных норм – религиозных, моральных, корпоративных и т.д. Действительно, все социальные нормы в той  или иной степени обладают признаками реальности, вредности, виновности, наказуемости; что же касается противоправности –  это исключительный атрибут правонарушений. 

Противоправность  может выражаться не только в нарушении  правовых норм, закрепленных в нормативно-правовых актах, но и в неисполнении обязательств, установленных договором либо обычаями делового оборота. Так, ст. 309 ГК РФ предусматривает, что «обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными  обычно предъявляемыми требованиями». 

Совершение вредного, осуждаемого деяния, причиняющего ущерб  общественным отношениям, но не предусмотренное  законом в качестве правонарушения, не влечет привлечения к юридической  ответственности. Например, перерегистрация  налогоплательщика в оффшорной  зоне или иные способы оптимизации  налогообложения, то есть сокращение суммы  налоговых платежей с использованием различного рода «лазеек» в законодательстве, не поощряются государством, но и налоговым  правонарушением признаваться не могут. Квалификации деяния в качестве правонарушения по аналогии также не допускается. Таким  образом, действие, допускаемое правом, не может рассматриваться как  правонарушение. 

3. Виновность. Этот  признак выражается в упречном психически-волевом отношении нарушителя к правонарушению и его последствиям. Вина – обязательный элемент субъективной стороны каждого правонарушения. Правонарушение возможно только тогда, когда у нарушителя существует реальная возможность выбора своего поведения, то есть когда они могут поступить по-разному – правомерно или неправомерно в зависимости от своего сознательно-волевого усмотрения. То есть у нарушителя должна быть осознанная возможность не совершать правонарушение. Виновность определяется именно тем, что лицо умышленно или по неосторожности выбирает неправомерное поведение, игнорируя требования государства и общества. Его частная (индивидуальная) воля здесь входит в конфликт с волей законодателя. 

В настоящее время  универсальным принципом является презумпция невиновности: каждый считается  невиновным в совершении правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке. Sine culpa non est aliquis puniendus – никого нельзя наказывать без вины. Коллективная и безвиновная ответственность, применявшиеся на заре цивилизации, исключены из правовых систем современности. А ведь истории известны и прямо противоположные случаи. Так, по законодательству Древнего Китая (3 век до н.э., Династия Цинь) вместе с осужденным за государственную измену карались смертью три поколения родственников: по отцу, матери и жене. В Советском Союзе во времена репрессий 30-50-х годов многие тысячи людей были безвинно наказаны в уголовном порядке за то, что они являлись «членами семьи изменника Родины». 

4. Реальность. Правонарушение  может составить только акт  поведения, внешне выраженный  нарушителем. Противоправное поведение  получает свое объективированное  выражение лишь в поступках  человека. По этому поводу К.Маркс  заметил следующее: «Помимо своих  действий я совершенно не существую  для закона, совершенно не являюсь  его объектом». Юридическая ответственность  наступает только за фактически  совершенное, то есть объективированное  вовне противоправное деяние.  

Правонарушение может  выразиться в форме действия или  бездействия. Первое предполагает несоблюдение запретов, второе - неисполнение обязанностей. Действие - акт активного поведения (убийство, нецензурная брань, подделка документов и т.д.). Большинство правонарушений совершается именно посредством  действия, которое может выступать  либо в форме физического воздействия  на людей, животных, предметы материального  мира, либо в письменной форме, либо в устной (словесной) форме, либо осуществляется с помощью жестов (т.н. «конклюдентные действия»). 

Бездействие является правонарушением в том случае, если лицо должно был совершить определенные действия, предусмотренные нормой права либо условиями договора, но не совершило их (прогул, оставление человека в опасном состоянии без помощи, невыплата заработной платы, неисполнение контрактных обязательств и т.д.). Таким образом, противоправное бездействие - акт пассивного поведения, заключающийся в несовершении лицом того действия, которое оно должно и могло было бы совершить. 

Реальность правонарушения выражается формулой: «за мысли не судят». Субъективное вменение, то есть ответственность за какие-либо проявления психической деятельности (мысли, чувства, намерения, убеждения) или за определенные качества личности (национальность, вероисповедание, социальное положение, родственные или дружеские связи) не допускается. Cogitationis poenam nemo patitur – никто не несет ответственности за свои мысли. «Как правонарушение не могут характеризоваться мысли, убеждения, намерения человека, если они не проявились в действиях. При этом деянием понимается как активное действие, как и бездействие»[12]. Например, директор и бухгалтер предприятия могут сколь угодно долго мечтать, совещаться и планировать какое-либо экономическое преступление, но сама по себе такая деятельность – до реального воплощения незаконной идеи на практике - не влечет привлечение к ответственности.  

5. Наказуемость. Не  всякое неисполнение юридической  обязанности или несоблюдение  запрета, установленного законодательством,  является правонарушением. Ими  признаются лишь деяния, совершение  которых влечет применение правовых  санкций к правонарушителю. Правонарушение  всегда влечет за собой применение  к нарушителю мер государственного  воздействия, налагающих на него  дополнительные лишения, обременения,  тяготы имущественного или личного  характера. Если за совершение  каких-либо противоправных деяний  наложение санкций не предусмотрено,  привлечение нарушителя к ответственности  недопустимо. «Противоправны те  деяния, которые запрещены государством  под страхом наступления последствий,  предусмотренных правовыми санкциями»[13]. Таким образом, правонарушением  признается лишь деяние, совершение  которого влечет применение установленных  законом мер ответственности. 

На практике возникают  ситуации, когда какое-либо правонарушение так и остается нераскрытым. Такие  случаи противоречат принципу неотвратимости юридической ответственности, однако совершенное противоправное деяние само по себе не перестает быть «правонарушением».  

С другой стороны, недостатки юридической техники обусловливают  случаи, когда в тексте нормативно-правового  акта установлены конкретный запрет или юридическая обязанность, а  какие-либо санкции за нарушение  этих нормативных предписаний ни в данном акте, ни в других нормах не предусмотрены. В этом случае нарушение  закона или неисполнение обязанности  утрачивает характер правонарушения. Подобное предписание может рассматриваться  лишь в качестве призыва, лозунга, рекомендательной нормы права.

 

Глава 2. СОСТАВ И  ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

 

2.1 Состав правонарушения 

По своей структуре  правонарушение - сложное системное  образование. Состав правонарушения как  правовое понятие раскрывает эту  сложную структуру. Как указал Конституционный Суд РФ, наличие состава правонарушения является необходимым основанием для всех видов юридической ответственности, при этом признаки состава правонарушения, прежде всего в публично-правовой сфере, как и содержание конкретных составов правонарушений должны согласовываться с конституционными принципами демократического правового государства, включая требование справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами юридической ответственности[14].  

Состав правонарушения, по мнению А.В. Демина, представляет собой  совокупность установленных законом  элементов, наличие которых позволяет  квалифицировать деяние как определенное правонарушение[15]. С.С.Алексеев верно отмечает, что «состав правонарушения - это наличие всех составляющих факт правонарушения элементов (субъекта, субъективной стороны, объекта, объективной стороны), выступающих в неразрывном единстве как решающее основание юридической ответственности»[16].  

Норма, содержащая состав правонарушения, представляет собой  общее правило, под которое нужно  подвести совершенное деяние. Это  общее правило конкретизируется в решении по конкретному делу и представляет собой умозаключение  в виде приговора суда по уголовному делу, решения суда по гражданскому делу, протокола по административному  правонарушению, приказа руководителя организации, учреждения по результатам  административного (служебного) расследования  и т.д. Понятие состава правонарушения помогает на практике определить, имеется  или отсутствует правонарушение в конкретном поведении того или  иного субъекта права.  

Состав правонарушения включает четыре составляющих: объект, субъект, объективную и субъективную стороны. Если хотя бы один из этих элементов  будет отсутствовать, не будет и  самого факта правонарушения. Рассмотрим все элементы состава правонарушения в отдельности. 

1. Объект правонарушения  – это общественные отношения,  во вред которым направлено  правонарушение. Это различного  рода публичные и частные ценности: правопорядок, налогообложение, окружающая  природная среда, собственность,  права и свободы человека, национальная  безопасность и т.п.  

В литературе выделяют общий, родовой и непосредственный объекты правонарушений. Общий объект - это общественные отношения, охраняемые именно правом, а не иными социальными  нормами.  

Родовой объект представляет собой группу однородных общественных отношений, на которые посягает правонарушитель. Например, родовым объектом большинства  налоговых правонарушений являются отношения в сфере налогообложения. В трудовом праве родовым объектом может выступать дисциплина труда, труд молодежи, заработная плата и др.; в семейном праве - порядок и условия, заключения брака, отношения родителей с детьми и др.; в уголовном праве - отношения собственности, порядок управления, правосудие и др. Родовой объект правонарушения, следовательно, конкретизирует общий объект посягательства, указывая на определенные группы общественных отношений, подвергшихся нарушению, и позволяет вычленить их из общей массы общественных отношений, показать, какой отраслью права они регулируются.  

Непосредственный  объект - это конкретные общественные или частные ценности, блага, интересы, на которые посягает правонарушитель. Непосредственный объект правонарушения детализирует родовой объект, показывая, какой из его элементов стал предметом  посягательства. Таким образом, любое  правонарушение посягает одновременно на общий, родовой и непосредственный объекты[17].  

Объектом преступлений являются, как правило, наиболее важные общественные отношения. Это, прежде всего, жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство, собственность, безопасность государства, установленный в нем порядок управления и др. Такие же сферы отношений, как трудовые, семейные, коммерческие, охрана окружающей природной среды, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство и некоторые другие менее значимы, а потому посягательство на них чаще всего признается не преступлением, а проступком. 

Важное значение для квалификации правонарушений имеет размер ущерба, причиненный объекту посягательства. Если он значителен, то деяние признается, как правило, преступлением, если нет - проступком. Например, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов по общему правилу является налоговым правонарушением, то есть проступком, но уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере, - уже преступление. От правильного установления размера и вида вредных последствий правонарушения зависит обоснованность применения мер пресечения (подписка о невыезде, заключение под стражу, арест имущества и т.д.). 

2. Субъект правонарушения  – это деликтоспособный индивид или организация, совершившие правонарушение 

Для физического  лица деликтоспособность включает достижение определенного возраста и вменяемость, для организации – наличие статуса юридического лица. Главное здесь – это способность лица к сознательно-волевому поведению, то есть способность осознавать свои поступки, руководить ими. Малолетние и психически больные не обладают необходимым сознанием и волей, чтобы адекватно оценивать и разрешать жизненные ситуации: дети - вследствие недостаточного психического и физического развития, а душевнобольные - вследствие патологического развития (слабоумия) или деградации сознания (душевная болезнь). Субъектом преступления может быть только физическое лицо, а субъектами иных видов правонарушений - как физические, так и юридические лица. 

Деликтоспособность предполагает способность лица контролировать свою волю и свое поведение, отдавать отчет в своих действиях, осознавать их противоправность и быть в состоянии нести ответственность за их последствия. Деликтоспособными признаются все вменяемые лица, достигшие определенного возраста. Законодатель устанавливает различные возрастные границы деликтоспособности при привлечении к различным видам ответственности. Так, уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за отдельные виды преступлений - с 14 лет; административная и налоговая - с 16 лет; по гражданскому законодательству полная ответственность возникает с 18 лет, а частичная с 14 лет. 

Проблема оптимального определения законодательного закрепления  возраста вменяемости в русском  и зарубежном уголовном праве  имеет многовековую историю. В самом  начале XIX века предельный срок безусловной  невменяемости в законодательстве европейских государств определялся  по-разному. В итальянском уложении - с 9 лет. В голландском кодексе - с 10 лет. В германском и венгерском кодексах и проекте австрийского уложения - с 12 лет. В норвежском и  швейцарском кодексах - с 17 лет. Данные французской статистики 1841 - 1865 гг. свидетельствуют  о наличии среди подсудимых детей не достигших возраста 6 лет[18]. 

Информация о работе Понятия и виды правонарушений