Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2011 в 20:53, курсовая работа
Стимулом в данном случае явился технический прогресс и как следствие
усложнение отношений между субъектами гражданско-правовых отношений.
Как уже указывалось выше, от гражданского законодательства на тот
момент требовалось законодательно определить круг важнейших понятий. Среди
них право собственности, без которого на нынешнем этапе развития
гражданского законодательства не обходится, пожалуй, не одно государство.
Стала появляться и необходимость полноценной защиты данного права от
посягательств.
урегулировано законом 19 июля 1793 года, который закрепляет за автором
пожизненную монополию совершения указанных действии; законом 14 июля 1866
года такая же монополия на пятьдесят лет после смерти автора обеспечена его
супругу и наследникам. По истечении этого времени произведение становится,
как говорят, общественным достоянием.
Монополия автора складывается, однако, из прав двоякого рода:
а)имущественные права, то
эксплуатации произведения. Дело идет о бестелесном имуществе, отличном
от имущества телесного, каким является право собственности автора на
вещь, в которой выражено его произведение (рукопись и т. п.);
б)права, называемые моральным правом автора, заключающиеся в его праве
решать будет ли произведение опубликовано, в праве охранять
произведение в том виде, в
каком оно задумано и
посягательств со стороны
имущественного содержания, оно вечно; после смерти автора оно
осуществляется его
право не есть имущество и
находится за пределами
и недвижимости.
В. Право на письма. Здесь следует различать:
а) право собственности на
обыкновенное право
к адресату с вручением ему письма;
б) право пользоваться письмом,
или представляя его суду. Это право принадлежит адресату, кроме
случаев, когда письмо носит конфиденциальный характер. В таком случае
это право может
и адресата;
в) право опубликования письма; это авторское право, которое
принадлежит автору письма.
Г. Права промышленной собственности. К их числу принадлежат права
промышленника или торговца на свое торговое, имя, на вывеску, на товарные
знаки и торговые марки, на промышленные рисунки, на наименование
'продукции, указывающее ее происхождение, а также права изобретателя,
получившего патент на •свое изобретение. Эти права также представляют собой
движимого характера монополию на эксплуатациюопределенных благ. Им
посвящены специальные законы, относящиеся к области торгового права.
Д.
Торговое или промышленное
XIX в.) появившаяся в нашем праве категория объединяет вокруг понятия
клиентелы совокупность прав (права из арендного договора на торговое или
промышленное помещение, право на имя, промышленную собственность), дающих
купцу возможность приобретения и сохранения за собой этой клиентсл.ы.
Наличие совокупности этих прав признается основанием возникновения
бестелесного права на движимость.
Укажем, что, ввиду важного значения этих прав и своеобразной их природы,
права на нематериальные блага с трудом укладываются в классификацию,
установленную кодексом, главным образом, для телесных имуществ. Во многих
отношениях их и не подчиняют выводам, которые по традиции связываются с
понятием движимости. Следовало бы еще более сократить круг случаев, когда
их подчиняют этим выводам.
Обязательственные права. Все обязательственные требования, как мы уже
сказали,
за очень редкими
Называя их “обязательствами”, статья 529 добавляет: “имеющие своим
предметом уплату денежных сумм. Тем самым она противопоставляет
обыкновенные
обязательственные требования
обязательствами особого рода.
Иски о движимом имуществе. Они являются движимостью. поскольку ими
защищаются права на движимые имущества. Так, вещные иски являются
движимостью, когда такими исками охраняются вещные права на движимые
имущества. Что же касается обязательственных исков, то почти все они
являются движимость, ибо такова же природа почти всех обязательственных
требований. Исключение составляют только смешанные иски о недвижимости и
иск покупателя недвижимости в случае, когда он не стал бы собственником в
самый
момент заключения договора.
7. Ренты.
Виды рент. Рента есть обязательственное требование, представляющее ту
особенность, что во исполнение его производится не единовременный
капитальный платеж, а периодические платежи, так называемые рентные
платежи.
Достигнув шестидесятилетнего
условиях
выплаты ему покупателем
000 франков.
Собственник является в этом
случае кредитором не
капитальной суммы, а ежегодной ренты в сумме 80 000 франков, которая
должна
выплачиваться ему
увеличить свои доходы, человек вносит страховой компании миллион франков
под
условием выплаты ему
франков. Рентный кредитор не может потребовать от рентного должника, в
данном случае от страховой компании, внесенного им миллиона франков. Он
может
требовать только выплаты
обязательство, а рента, точнее пожизненная рента, то есть рисковый
договор, каждая из сторон которого спекулирует на одном и том же риске:
продолжительность жизни рентного кредитора. Нуждаясь в деньгах,
государство выпускает 5-процентные рентные обязательства в сумме 90
франков. Иначе говоря, оно обязывается уплачивать 5% годовых каждому, кто
внесет
ему 90 франков. Особенность
государственной ренты
том, что, с одной стороны, рантье никогда не может потребовать возврата
внесенной им капитальной суммы, а только уплаты обещанной ренты, а с
другой
стороны, государство всегда
платежей, погасив капитальный долг.
Ренты в дореволюционном праве.
распространен, главным образом в форме вечных рент. Этим договором
пользовались в двух различных случаях.
1. Земельная рента. Собственник, желавший продать свое недвижимое
имущество, легче находил приобретателя, готового выплачивать ему вечную
ренту, чем такого, который согласился бы уплатить капитальную сумму, ибо
изобилия наличных денег не было. Договор продажи под условием выплаты
вечной ренты назывался рентной арендой. Отчуждатель или арендодатель
сохранял вещное право на недвижимость, которое обеспечивало регулярную
выплату ренты, ибо действовало в отношении всякого последующего
приобретателя этой недвижимости. Поэтому эту ренту и называли земельной
рентой и относили ее к числу недвижимых имуществ. Эти ренты не подлежали
выкупу, иначе говоря, приобретатель недвижимости не мог освободиться от
выплаты ренты, возместив рентный капитал, в котором выражалась бы стоимость
недвижимости.
2. Установленная рента. Церковь, так же как и светское законодательство,
запрещала процентные займы, которые клеймились как ростовщические. Это был
стеснительный запрет, и люди изощрялись в его обходах. В частности, для
этого пользовались договором об установлении ренты. Заемщик, который
получал капитальную сумму, принимал на себя не обязанность уплачивать
проценты на эту сумму и возвратить ее, а неопределенную обязанность
выплачивать кредитору ежегодную ренту. Эта рента могла обеспечиваться
вещным нравом на недвижимое имущество должника. В таких случаях говорили,
что собственник продал ренту на свои недвижимости. Если у должника не было
недвижимости, то обеспечением ренты служило все наличное и будущее
имущество должника. В таком случае, для того чтобы отличить этот договор от
процентного займа, тоже говорили о продаже ренты. Даже и в этом последнем
случае рента считалась недвижимостью.
Преобразование режима рент гражданским кодексом. В 1804 году
законодатель отнес к числу движимых имуществ все ренты, вечные и
пожизненные,
государственные и
притом,
как земельные, то есть
недвижимости, так и установленные на основе внесения капитала. Законодатель
установил, что возможность выкупа является необходимым элементом всякой
ренты, а срок, на который выкуп может быть временно запрещен, не должен
превышать 30 лет для ренты, установленной в качестве покупной цены
недвижимости, и 10 лет для рент, установленных на основе внесения капитала
Информация о работе История создания Французского Гражданского Кодекса