Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 21:01, курсовая работа
Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач, УК РФ определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями.
Законодательного определения преступления, как правовой категории, долгое время не существовало. На разных этапах развития юридической науки в уголовном праве понятие «преступление» определялось различно.
Введение
1. Понятие преступления__________________________________________4
1.1. Исторические взгляды на понятие преступления___________________4
1.2. Характеристика современного понятия преступления_______________6
2. Признаки преступления__________________________________________9
2.1. Общественная опасность _______________________________________9
2.2.Противоправность _____________________________________________11
2.3. Виновность и наказуемость_____________________________________13
3. Отличие преступлений от правонарушений _________________________18
3.1. Отличие преступлений от иных правонарушений___________________18
3.2. Малозначительность деяния_____________________________________22
Заключение______________________________________________________27
Список использованной литературы__________
Хотя
общественная опасность и противоправность
два обязательных взаимосвязанных признака
преступления, тем не менее, для признания
преступлением решающее значение имеет
общественная опасность. Именно общественная
опасность является основанием для признания
деяния преступным, для его криминализации.
Для правильного
понимания соотношения указанных двух
признаков преступления важное значение
имеет положение, закрепленное в части
2 статьи 14 УК. Здесь сказано: "Не является
преступлением действие или бездействие,
хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного
Особенной частью настоящего Кодекса,
но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности".
В таких
случаях налицо формальный признак - противоправность,
но нет характерного для преступления
признака - существенного вреда охраняемым
уголовным законом объектам.
Следовательно,
одно лишь внешнее формальное соответствие
совершенного деяния признакам конкретного
преступления не позволяет считать его
таковым, если оно не представляет такой
степени опасности, которая присуща преступлению
(существенный вред). При наличии таких
случаев уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению.
Закон не раскрывает
понятие малозначительности и выяснение
его необходимо производить применительно
к каждому конкретному случаю, подвергая
рассмотрению, оценке все обстоятельства
дела. Они должны показать, что таким деянием
не был причинен существенный вред.
Нельзя при этом
не учитывать содержание и направленность
умысла. Поэтому, если умысел был направлен
на убийство, но, по независящим от лица
причинам, не было нанесено даже ранения
потерпевшему, то такое деяние не может
рассматриваться как малозначительное,
поскольку была серьезная угроза жизни
человека.
2.3 Виновность
и наказуемость
Стремление законодателя
к созданию прочных гарантий против необоснованных
репрессий, которыми так изобилует наша
история, нашло свое выражение в том, что
вопрос об уголовной ответственности
гражданина только при наличии вины, установленной
судом, решается на конституционном уровне.
Так, Конституция РФ (ст.49) провозглашает:
«Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим
в силу приговором суда».12 Принцип ответственности за
вину исключает объективное вменение,
то есть вменение в вину фактически наступивших
от деяния последствий независимо от психического
отношения к ним виновного лица.
Виновность предполагает
определенное психическое отношение лица
к совершаемому им деянию и его последствиям.
Такое психическое отношение может выражаться
в виде умысла или неосторожности. Виновность
- обязательное условие наступления уголовной
ответственности и наказания. Невиновное
причинение вреда полностью исключает
ответственность за содеянное.
Если общественная
опасность – социальный признак преступления,
то уголовная противоправность – это
юридический признак преступления. Уголовная
противоправность, с одной стороны, означает,
что признаки преступного деяния описаны
в диспозиции уголовно-правовой нормы,
т. е. преступно только то, что запрещено
уголовным законом. Это свойство непосредственным
образом связано с рассмотренными выше
признаками преступления - общественной
опасностью и виновностью, поскольку только
то, что составляет опасность для общества
и совершено виновно, запрещено уголовным
законом.
С другой стороны,
составной частью уголовной противоправности
является угроза наказанием, так как установление
запрета в уголовном законе означает и
установление наказания за его нарушение.
Но речь идет, действительно, лишь об угрозе
наказанием, поскольку фактическая наказуемость
деяния, не будучи признаком преступления,
не всегда реализуется. В российском уголовном
праве, как мы уже об этом говорили, существуют
институты освобождения от уголовной
ответственности и наказания, в связи
с чем не каждое преступление оказывается
реально “наказанным”.
Названные признаки
преступления являются чисто юридическими.
Конечно, уголовная противоправность
уже предполагает наличие виновности
и, как правило, наказуемости.
Указание в определении
понятия преступления на виновность как
необходимый его признак призвано лишний
раз подтвердить, что вина субъекта является
одним из главных и абсолютно необходимым
элементом любого преступления — от самого
тяжкого до самого незначительного. Нормальный
человек, имеющий здоровую психику, всегда
понимает, как и зачем он совершает противоправные
поступки, каковы могут быть последствия
его деятельности, и в этом состоит суть
его вины. Но при этом всегда нужно иметь
в виду, что это возможно, только если человек
вменяем.
Именно вменяемость
представляет собой необходимую предпосылку
вины. Невменяемость или отсутствие вины
делает бессмысленным уголовную ответственность
и наказание. Наказание в подобных случаях
не может выполнить задач общего и специального
предупреждения.
В ст. 21 УК РФ
(ч. I) сказано:
«Не подлежит уголовной ответственности
лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, т. е. не могло осознавать
фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия),
либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия,
либо иного болезненного состояния психики».
Сказанное, однако,
не означает, что действия невменяемых
не опасны для окружающих. Поэтому к подобным
лицам вполне правомерны принудительные
меры медицинского характера в условиях
изоляции от общества, которые в большой
степени зависят от характера и тяжести
заболевания.
Итак, невменяемость исключает
вину, а следовательно, и уголовную
ответственность.
Невменяемость
взрослого человека определяется следствием
или судом на основе соответствующего
заключения судебно-психиатрической экспертизы,
для несовершеннолетних же достаточно
точной констатации возраста на момент
совершения преступления.
Общественно опасное
деяние влечет за собой уголовную ответственность
при достижении субъектом определенного возраста. Это
условие предусмотрено практически во
всех УК мира.
Законодательство
различных стран по - разному решает вопрос
о начальном возрасте уголовной ответственности,
причем разброс точек зрения очень значителен:
от восьми-девяти до 14 и даже 16 лет.
В ст. 20 УК РФ указывается
минимальный возраст уголовной ответственности
— 16 лет, а по наиболее опасным преступлениям
— 14 лет.
Только с определенного
возраста человек начинает понимать социальную
значимость своих поступков, предвидеть
развитие причинной связи и ближайшие
результаты своего поступка, т. е. становится
способным к критическому анализу своего
поведения и соразмерению его с определенными
нормами, принятыми в обществе. В данном
случае несовершеннолетнего можно условно
приравнять к невменяемому.
Вина предполагает
различную комбинацию сознания и воли
у вменяемого лица. Под умышленной виной
подразумевается, что лицо сознает фактическую
и социальную значимость своего поведения,
т. е. понимает, что оно причиняет другому
телесные повреждения, крадет чужое имущество
и т. п. Бесспорно, когда лицо не осознает
фактической стороны своего поведения,
то оно не понимает и ее социальной значимости.
В данном случае о вине не может быть и
речи.
Характерными
чертами умысла являются:
а) сознание общественной опасности поведения;
б) предвидение общественно опасных последствий
этого поведения.
Сказанное означает,
что, действуя преступным образом умышленно,
субъект сознает, что его действия (поведение)
причиняют или могут причинить существенный
вред интересам общества, государства,
личности. Преступные последствия бывают
материальными (имущественный ущерб либо
упущенная выгода), физическими (смерть,
вред здоровью, нормальному развитию организма),
экологическими (загрязнение воды, воздуха,
т. е. окружающей среды; причинение вреда
флоре и фауне), моральными (причинение
вреда нравственным устоям общества),
социальными (создающими опасность для
общества и государства или для правопорядка).
Субъективным
компонентом преступного поведения является
презумпция того, что всякий вменяемый
и достигший определенного законом возраста
человек сознает общественную (социальную)
опасность своего поведения, и это обстоятельство
не подлежит специальному доказыванию
со стороны обвинения. Поэтому заранее
презюмируется, что бремя доказывания
извинительного заблуждения лежит на
обвиняемом.
Таким образом
должен решаться вопрос о субъективной
стороне умышленных преступлений, а равно
преступлений, совершенных по легкомыслию, ибо интеллектуальная
сторона их такова же, как и при умысле,
но проявляется в значительно более неопределенной
форме. Ущербность сознания опасности
действий при легкомыслии заключается
в том, что возможность наступления последствий
для виновного кажется абстрактной и предотвратимой,
хотя в действительности это не так.
При небрежности
сознание хотя бы абстрактной возможности
предвидения последствий отсутствует
вообще, но ущербность сознания виновного
состоит в том, что он, как вменяемый человек,
должен был действовать более осторожно,
ибо имел возможность предвидеть наступление
общественно опасных последствий, но не
воспользовался ею.
Последний признак
преступления — его наказуемость
— некоторыми криминалистами оспаривается.
Однако такое мнение ошибочно. Правильно
заметил Н. Д. Дурманов: «Исключение наказуемости
из числа признаков преступления стирает
грань между преступлением и непреступлением,
так как законодательство проводит грань
между ними именно путем установления
санкции за деяния преступные».13
Итак,
любые преступления
ГЛАВА 3. ОТЛИЧИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
3.1. Отличие преступлений
от иных правонарушений.
Все правонарушения
принято разграничивать по степени их
вредности для общества на преступления
и правовые проступки. Разграничение преступлений
и иных правонарушений (гражданско-правовых,
административных, дисциплинарных) проводится
по объекту посягательства, степени вредоносности,
характеру противоправности и правовым
последствиям совершения.
Объектами преступлений, в отличие от
других правонарушений, могут выступать
основы конституционного строя, мир и
безопасность человечества, общественная
безопасность и др. Иные правонарушения
на такие объекты не посягают.
Преступление
отличается от прочих правонарушений
степенью вредоносности. В преступлении
последняя достигает такой степени, что
мы должны говорить об опасности деяния
для общества, т. е. общественной опасности,
а не просто “вредности”.
Преступление — наиболее серьезный вид правонарушения. Преступлениями признаются общественно опасные виновные деяния, запрещенные уголовным законодательством. Не являются преступлениями деяния, хотя формально и содержащие признаки преступления, но в силу малозначительности не представляющие общественной опасности.
За преступления применяются наиболее строгие меры государственного принуждения — уголовные наказания. Многие их разновидности существенно ограничивают правовой статус лиц, признанных виновными в совершении преступлений (лишение свободы, некоторых прав, званий, конфискация имущества).
Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание за него может только суд, причем только в установленной для этого процессуальной форме. Отбывание наказания регламентируется специальным (уголовно-исполнительным) законодательством.
Правовыми проступками являются все остальные правонарушения, т.е. противоправные виновные деяния, признаваемые общественно вредными, но не общественно опасными, и влекущие за собой не уголовные наказания, а так называемые правовые взыскания. Проступки различаются между собой по сферам правопорядка, которые они подрывают, и по видам взысканий, которые за них применяются. Они бывают административными, дисциплинарными, гражданско-правовыми, а также материальными в области трудовых отношений.
Административным
Дисциплинарными проступками считаются нарушения трудовой, служебной, воинской, учебной дисциплины. За такие на рушения налагаются различные дисциплинарные взыскания. Так, трудовым законодательством предусмотрены такие взыскания, как замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность на определенный срок, увольнение с работы. Уставами о дисциплине предусмотрены такие виды взысканий, которые соответствуют специфике воинской службы, работы в органах внутренних дел, на железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и др. Дисциплинарная ответственность судей, прокуроров и некоторых других категорий должностных лиц регулируется специальными положениями.
Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией предприятия, учреждения, организации, специально образуемыми органами (квалификационными комиссиями — в отношении судей). Налагаются они не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергавшимся такому взысканию.
Гражданские правонарушения (деликты) — это причинения неправомерными действиями вреда личности, организации или их имуществу, а также заключение противозаконных сделок, неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности, авторских или избирательных прав. Гражданские правонарушения влекут применение к правонарушителю таких мер правового воздействия, как принудительное возмещение причиненного вреда, восстановление нарушенного права, исполнение невыполненной обязанности и т.п.
Разновидностью противоправных деяний, которыми наносится вред субъекту права, является материальный ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими, находящимися с ним в трудовых правоотношениях. В большинстве случаев материальная ответственность, наступающая при таких обстоятельствах, ограничивается частью причиненного ущерба (в зависимости от объекта правонарушения, способа причинения вреда и других возможных обстоятельств). Она может составлять одну треть, две трети среднемесячного заработка или оклада или устанавливается в кратных по отношению к ним размерах.
Последствиями правовых проступков являются предусмотренные правом меры принудительного воздействия на правонарушителя, имеющие своей целью либо восстановление нарушенных им прав и исполнение нереализованных обязанностей, либо карательное воздействие на правонарушителя в целях его исправления и предупреждения повторных правонарушений. Правовосстановительные меры воздействия, или, как иногда их называют, меры защиты, предусматриваются диспозициями правовых норм (принудительное взыскание алиментов, возврат имущества от недобросовестного его приобретателя законному собственнику, восстановление необоснованно уволенного работника на прежнем месте работы). Карательные или штрафные меры воздействия (ограничение каких-либо прав, лишение свободы, возложение особых обязанностей и другие меры принуждения, в той или иной мере порицающие правонарушителя) предусмотрены санкциями правовых норм.
Иногда все меры правового воздействия — и меры защиты, и карательные меры, и даже меры поощрения — относят к правовым санкциям. Но делать этого, видимо, не следует, поскольку названные меры существенно разнятся по своему назначению и не могут, не должны охватываться одним юридическим понятием — санкция. В отличие от мер защиты, определяемых в диспозициях правовых норм, карательные меры, предусмотренные их санкциями, относятся к мерам юридической ответственности. Если мерами защиты правонарушитель побуждается к выполнению уже имеющихся у него обязанностей (содержать своих детей), то меры юридической ответственности означают возникновение у него новых, причем обременяющих, карающих его обязанностей (отбыть лишение свободы за уклонение от уплаты алиментов).
Правда, некоторые меры государственного воздействия содержат в себе признаки как карательного, так и правовосстановительного (защитного) характера. Такое положение возможно в сфере имущественных, гражданско-правовых отношений. Но в этом не следует усматривать противоречия: если правовосстановительные меры "обрушиваются" на правонарушителя в качестве новых и в то же время карающих его обязанностей, они, несомненно, являются мерами юридической ответственности.
Последние, в отличие от мер защиты, порождают у правонарушителя состояние наказанности, по-разному определяемое в различных отраслях права.
3.2. Малозначительность
деяния.
Развивая и закрепляя
социальное свойство преступления – общественную
опасность, ч. 2 ст. 14 УК устанавливает:
«Не является преступлением действие
(бездействие) хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности,
то есть не причинившее вреда и не создавшее
угрозу причинения вреда личности, обществу
или государству».14
Малозначительное
деяние не является преступлением при
наличии одновременно двух условий. Первое:
оно должно формально подпадать под признаки
преступления, предусмотренного уголовным
законом. Иными словами, в нем чисто внешне
должна присутствовать уголовная противоправность.
Второе: в нем отсутствует другое свойство
преступления – общественная опасность.
Как правило, она отсутствует потому, что
ущерб, причиненный деянием, мизерный.
Отсюда деяние в целом оказывается непреступным.
Чаще всего определенный вред, некоторая
антисоциальность в малозначительных
деяниях имею место. Но она – не криминальной
степени, а гражданско-правовой, административной,
дисциплинарной, аморальной. Поэтому,
прекращая дело или не принимая его к производству
ввиду малозначительности деяния, следователь
или суд рассматривают вопрос о возможности
иной, не уголовно-правовой меры ответственности
за него.
Согласно ч. 2 ст. 14 УК, "не является
преступлением действие (бездействие),
хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности,
то есть не причинившее вреда и не создавшее
угрозы причинения вреда личности, обществу
или государству". Следовательно, для
признания деяния малозначительным необходимо,
чтобы, во-первых, оно обладало всеми признаками
состава преступления (формальное основание)
и, во-вторых, не представляло общественной
опасности (социальное основание).
Не могут считаться малозначительными
деяния, наличие состава преступления
в которых связывается с фактом наступления
вреда (к примеру, "вред правам и законным
интересам граждан" при нарушении равноправия
граждан - ст. 136 УК и нарушении неприкосновенности
частной жизни - ст. 137 УК) либо общественно
опасных последствий, выраженных в оценочных
понятиях (допустим, "существенное нарушение
прав и законных интересов" при злоупотреблении
должностными полномочиями - ч. 1 ст. 285
УК, превышении должностных полномочий
- ч. 1 ст. 286 УК и халатности - ч. 1 ст. 293 УК
либо "значительный ущерб" при умышленном
уничтожении или повреждении имущества
- ч. 1 ст. 167 УК), если этот вред или такие
последствия не были причинены (здесь
не имеются в виду случаи неоконченного
преступления). В подобных ситуациях в
деянии просто отсутствует один из признаков
состава преступления.
Малозначительность деяния может быть
двух видов. Первый вид, когда действие
(бездействие), формально содержащее признаки
преступления, не представляет общественной
опасности. Это случаи, когда похищается,
например, коробок спичек, карандаш и т.п.
В таких деяниях нет общественной опасности,
они, по существу, не причиняют вреда чужой
собственности, охраняемой нормами уголовного
права, и не нарушают общественных отношений,
урегулированных другими отраслями права.
Этот вид малозначительности деяний на
практике встречается редко и в силу очевидности
затруднений в уяснении обычно не вызывает.
Второй вид прямо не предусмотрен уголовным
законом, но логически из него вытекает.
Это те случаи, когда деяние обладает общественной
опасностью, но она невелика, не превышая
гражданско - правового, административного
или дисциплинарного проступка, в силу
чего деяние не может считаться преступным.
Этот вид малозначительности сравнительно
распространен и довольно труден для понимания.
Затруднение состоит в том, как отличить
проступок от преступления и какими при
этом пользоваться критериями.
В отличие от ч. 2 ст. 7 УК РСФСР в ч. 2 ст.
14 УК предпринята попытка раскрыть эти
критерии, согласно которым не представляющим
общественной опасности признается деяние,
"не причинившее вреда и не создавшее
угрозы причинения вреда личности, обществу
или государству". Вместе с тем как общественная
опасность преступления отличается от
общественной опасности проступка, так
и вред, значимый в качестве основания
для признания деяния преступным, существенно
отличается от вреда, причиняемого проступком.
Иными словами, деяние может причинять
вред, вполне соответствующий по тяжести
проступку, но при этом не достигающий
вреда, подразумеваемого ч. 2 ст. 14 УК для
преступления.15