Введение
Принципы
— это основные, наиболее общие и руководящие
положения какого-либо процесса, явления,
они невыводимы из других понятий, первичны.
Существует несколько точек зрения относительно
некоторых признаков (свойств), присущих
принципам уголовного процесса, что в
конечном итоге сказывается на их теоретическом
определении. Относительно таких признаков
как всеобщность, первичность, обязательность
к исполнению, объективность наблюдается,
в целом, единство взглядов, но такой признак
как закрепление в законе наблюдается
не у всех учёных. Так, в частности доктор
юридических наук Григоренко А.В., выделяет
такой признак[1], а кандидат юридических
наук Башкатов Л.Н., чьим трудом я пользовался
при написании данной работы даже не упоминает
его. Я же придерживаюсь точки зрения,
что такой признак как закрепление в законе
не является основным, хотя присущ практически
всем принципам, в силу того, что законодатель
может не видеть необходимости подобного
упрочения, так как принцип очевиден и
в законодательном закреплении не нуждается
(например, принцип гуманизма). Подобное
может происходить и по иным причинам.
Итак, принципами уголовного
процесса называются теоретически
обоснованные основные правовые положения,
идеи, нормы общего и руководящего значения,
определяющие построение всех форм, институтов,
стадий УСП и обеспечивающие выполнение
стоящих перед ним задач. Принципы выражают
сущность и содержание уголовного процесса
характеризуют самые важные его свойства
и качественные черты, предмет и метод
процессуального регулирования.
Принципы
всегда представляют собой первичные
нормы права, не выводимые друг из друга
и обнимающие более частные нормы, в которых
конкретизируется содержание принципов
и которые подчинены этим принципам. Нормы
- принципы носят императивный, властно-повелительный
характер, содержат обязательные предписания,
выполнение которых обеспечивается всей
совокупностью правовых средств, имеющихся
на вооружении у государства. Своей целью
они имеют человека и гражданина и соответствующие
государственные органы. Органы государства,
ведущие процесс, должны действовать на
основе установленных принципов и несут
ответственность за их нарушение. Конституция
РФ закрепила общеправовые принципы, которые,
выражая природу и сущность демократического
государства, содержат гарантии прав и
свобод человека и гражданина.
Эти
принципы исходят из признания человека,
его прав и свобод высшей ценностью.
Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина - обязанность государства
(ст. 2 Конституции РФ). Сознавая себя частью
мирового сообщества, народ РФ принял
Конституцию РФ, в которой записаны общепризнанные
и отраженные в ряде международно-правовых
документах права человека и гражданина,
принципы правосудия.
В
соответствии с конституционными принципами
в отраслевом законодательстве - УПК содержатся
нормы, имеющие основное, определяющее
значение для всего судопроизводства
и отдельных его стадий.
Основные
принципы записаны в Конституции РФ, часть
- в отраслевом законодательстве - УПК
и некоторых других законодательных актах.
Все принципы неразрывно связаны между
собой и образуют единую совокупность
правовых начал, одинаково значимых для
достижения целей уголовного процесса.
Каждый из них определяет такую сторону
судопроизводства, без которой невозможно
правильное осуществление его задач.
Какой
бы, однако, ни была юридическая форма
закрепления принципов, они всегда выступают
в качестве норм общего и руководящего
значения, имеющих трехчленную структуру,
- гипотезу, диспозицию и санкцию. Иначе
в правоприменительной деятельности соблюдались
бы не сами принципы, а только конкретизирующие
их нормы. Конституционные принципы являются
нормами прямого и непосредственного
действия. Это означает право на применение
этих норм непосредственно, без внесения
соответствующих изменений и дополнений
в УПК[2]. По моему мнению, это применимо
только к конституционным принципам, поскольку
отраслевые принципы приобретают юридическое
значение после соответствующего их закрепления
в уголовно-процессуальном законодательстве.
Конституция
РФ и внесенные в последние годы изменения
и дополнения в уголовно-процессуальное
законодательство значительно углубили
и обогатили демократическое содержание
принципов, расширили диапазон их применения,
усовершенствовали формулировку отдельных
начал, укрепили гарантийную обеспеченность
принципов.
Краткая
характеристика принципов Уголовного
процесса РФ
Принцип законности.
По
праву занимает одно из первых мест. Под
законностью понимается неуклонное соблюдение
и исполнение предписаний Конституции
РФ, законов и соответствующих им иных
нормативных актов всеми государственными
и негосударственными учреждениями и
организациями, должностными лицами, гражданами.
Основные положения этого принципа закреплены
в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ.
Этот
общеправовой принцип имеет непосредственное
отношение к уголовному процессу. В уголовно-процессуальном
законодательстве он конкретизируется
в установлении порядка производства
по уголовным делам. В обязанность дознавателя,
следователя, прокурора, суда входит строгое
соблюдение материальных и процессуальных
законов (при возбуждении уголовного дела,
предварительном расследовании, назначении
дела к судебному заседанию, судебном
разбирательстве, проверке законности
и обоснованности приговора в вышестоящих
инстанциях и т.д.).
Закон
обязателен для всех субъектов уголовного
процесса. Для органов государства, осуществляющих
производство по делу, соблюдение материальных
и процессуальных законов составляет
их обязанность перед государством и личностью,
за нарушение которой к ним могут быть
применены различные санкции, а процессуальные
акты, вынесенные с нарушением закона,
признаны недействительными.
В
уголовном процессе законность стоит
на постулате: дозволено то, что разрешено
законом. В тех случаях, когда-то или иное
действие существенно затрагивает права
и свободы личности, данное правило дополняет
содержащиеся в законе запреты, не позволяющие
отступать от установленного им порядка
производства конкретного действия (применение
ареста, производство обыска, освидетельствование
и т. д.).
Ясно,
что такой принцип как законность не стоит
в одном ряду с собственно процессуальными
принципами, несоразмерен им, так как он
охватывает собой весь корпус процессуальных
начал и соотносится с ними как общее и
особенное. Все принципы и каждый в отдельности
служат прямым и непосредственным проявлением
законности, и нарушение любого из них
есть нарушение законности.
Иные
принципы процесса не дополняют принцип
законности, а выражают и конкретизируют
его, составляют его содержание. Законность
же осуществляется не только через специальные
принципы, но и непосредственно. Её требования,
в частности, всегда охватывают содержание
и внешнюю форму правоприменительной,
правореализующей деятельности и служат
основным условием правильного применения
правовых норм.
Законность
- универсальный, всеохватывающий принцип,
который находит свое выражение во всех
принципах и нормах процессуального права,
характеризует все стороны уголовного
судопроизводства и потому не может рассматриваться
как равновеликое начало с собственно
процессуальными принципами. Она занимает
особое место среди равных ей общеправовых
принципов, действующих в уголовном судопроизводстве.
Таким
образом, законность - принцип принципов
уголовного процесса, но он немыслим без
собственно процессуальных принципов,
которые, я повторюсь, обеспечивают реализацию
законности в уголовном процессе. Принцип
законности обеспечивается таким построением
процесса, при котором в каждой последующей
стадии проверяется законность и обоснованность
решений, принятых в предыдущих стадиях.
В случае обнаружения нарушений закона
обеспечивается принятие мер к их устранению.
Важными гарантиями и соблюдения предписаний
закона являются осуществляемые в тех
или иных пределах на всех стадиях уголовного
судопроизводства судебный контроль и
надзор прокурора за исполнением законов
оперативно-розыскными органами, органами
дознания и органами предварительного
следствия.
Принцип публичности.
Принцип
публичности состоит в том, что уполномоченные
на ведение уголовного процесса государственные
органы и должностные лица обязаны в пределах
своей компетенции принять все предусмотренные
законом меры к установлению события преступления,
виновных лиц и справедливому наказанию
или предотвратить неосновательное уголовное
преследование или незаконное осуждение
лиц, а если это имело место, принять меры
к реабилитации невиновного.
В
силу принципа публичности органы дознания,
следователь, прокурор обязаны при наличии
повода и основания возбудить уголовное
дело, принять все меры, необходимые для
его законного разрешения, независимо
от воли и желания каких-либо учреждений,
организаций, граждан. Исключение составляют
лишь дела частного и частно-публичного
обвинения, возбуждаемые не иначе как
по жалобе потерпевшего. Но и по ним ради
охраны прав и интересов потерпевшего
диспозитивность, то есть право потерпевшего
распорядиться своим правом на возбуждение
дела, сочетается с правом прокурора возбудить
уголовное дело при наличии предусмотренных
ч. 4 ст. 27 УПК условий: «В исключительных случаях, если
дело о каком-либо преступлении, предусмотренном
статьями 115, 116, 129 частью первой, 130, 146 частью
первой и 147 частью первой Уголовного кодекса
Российской Федерации, имеет особое общественное
значение или если потерпевший по этому
делу либо по делу о преступлении, предусмотренном
статьей 131 частью первой Уголовного кодекса
Российской Федерации, в силу беспомощного
состояния, зависимости от обвиняемого
или по иным причинам, не в состоянии защищать
свои права и законные интересы, прокурор
вправе возбудить такое дело и при отсутствии
жалобы потерпевшего».
Принцип
публичности наделяет государственные
органы широкими властными полномочиями,
ставит их в положение активных субъектов
процесса, обязанных производить все необходимые
процессуальные действия по выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений,
изобличению виновных и их справедливому
наказанию и недопущению привлечения
к уголовной ответственности и осуждению
невиновных (ст. 2 и ст. 3 УПК).
Государственные органы должны основывать
свои выводы на такой совокупности собранных,
всесторонне и объективно исследованных
доказательств, которая делает эти выводы
обоснованными и справедливыми. В силу
принципа публичности только государственные
органы, ведущие уголовный процесс, могут
применять нормы права, меры процессуального
принуждения, принимать решения о начале,
движении и судьбе уголовного дела. Использование
этих и других полномочий позволяет государственным
органам надлежащим образом выполнять
возложенные на них функции. Социально-правовой
смысл принципа публичности в социальном
государстве проявляется в органическом
сочетании интересов государства в охране
прав и свобод человека и гражданина, в
том числе обвиняемого и потерпевшего,
с задачей предотвращения преступлений
и справедливого наказания виновного.
Каждый
государственный орган, в производстве
которого находится уголовное дело, обязан
не только разъяснять участвующим в деле
лицам их права, но и обеспечивать реальную
возможность их осуществления, а при необходимости
обеспечивать личную и имущественную
безопасность (ст. 58, 581УПК). Законные
и обоснованные просьбы и ходатайства
участвующих в деле лиц должны удовлетворяться.
Публично-правовой характер принципа
проявляется и в том, что органы государства
на стадии предварительного производства
по своей инициативе обязаны возбуждать
уголовное дело, собирать и исследовать
доказательства, которые опровергают
возведенное против подозреваемого подозрение,
а также обоснованность предъявленного
обвиняемому обвинения и реабилитировать
невиновного. Государственные органы
обязаны строго соблюдать установленный
законом порядок возмещения государством
обвиняемому и подозреваемому ущерба,
причиненного незаконным действием (или
бездействием) должностных лиц при производстве
по делу (ст. 53 Конституции ст. 581УПК).
Принцип
публичности пронизывает все производство
по делу и обеспечивает как достижение
общих целей процесса, так и выполнение
непосредственных задач в каждой отдельной
его стадии. Суд выполняет свое публично-правовое
предназначение путем осуществления правосудия.
Принцип равенства всех перед законом
и судом.
Принцип
равенства всех перед законом и судом
(ст. 19 Конституции) действует в уголовном
процессе, как и во всех сферах общественной
и государственной жизни. Сущность его
в уголовном процессе проявляется в том,
что ни имущественное и должностное положение,
ни пол, ни расовая и национальная принадлежность,
ни образование, ни язык, ни отношение
к религии, ни место жительства, ни убеждения
и принадлежность к общественным объединениям,
ни другие обстоятельства не создают никаких
привилегий или оснований для дискриминации
ни одному лицу, участвующему в деле, и
не влияют на ход и исход его. Эти требования
распространяются на все производство
дела, а не только на судебные стадии, поскольку
нормы закона ни на одном этапе судопроизводства
не ставят правовой статус гражданина
в зависимость от указанных признаков.
Все субъекты
уголовного судопроизводства, занимающие
одинаковое процессуальное положение,
равны перед законом и судом, прокурором
и органами предварительного расследования.
Каждый из них в рамках своего процессуального
положения обладает равной возможностью
пользоваться предусмотренными законом
процессуальными правами и в равной мере
исполнять возложенные на него обязанности[3].
Равенство
граждан перед законом и судом проявляется
также в равной обязанности всех подчиняться
уголовному закону и нести равную ответственность
за его нарушение. Лица, совершившие преступления,
привлекаются к уголовной ответственности
и подвергаются действию одного и того
же уголовного закона независимо от занимаемой
должности, рода занятий и других факторов.
Без равной меры ответственности за нарушение
запретов уголовного закона правовое
государство перестает быть правовым.
Согласно
ч. 4 ст. 1 УПК установленный законом порядок
судопроизводства является единым и обязательным
по всем уголовным делам и для всех судов,
органов прокуратуры, предварительного
следствия и дознания. Однако указанный
единый порядок не совсем точен, так как
сам УПК в дальнейшем устанавливает дифференцированный
порядок судопроизводства в зависимости
от вида преступления, физических и психологических
особенностей обвиняемого и предусматривает
в этой связи разный объем процессуальных
гарантий (ст. 27, гл. 32, 33, 34 УПК). На мой взгляд,
есть необходимость законодательно подкорректировать
диспозицию ч. 4 ст. 1 УПК словами: «Кроме
случаев, прямо предусмотренных законом».
Подобная дифференциация судопроизводства
является отступлением от принципа равенства
всех граждан перед законом, но она вызвана
объективными причинами и вполне оправдана.
Важно только, чтобы каждое лицо, чьи действия
составляют предмет судопроизводства,
обладало достаточным комплексом процессуальных
прав и гарантий для защиты своих интересов.
В противном случае это будет уже не отступление
от принципа равенства граждан перед законом
и судом, а его нарушение.
Особый
порядок привлечения Президента РФ (ст.
91, 93 Конституции), судей к уголовной ответственности
(ст. 16 Закона о статусе судей в РФ[4]), задержания,
ареста, обыска членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы (ст.
98 Конституции), конечно, выводит эту категорию
лиц за пределы общих положений принципа
равенства всех перед законом, но при отсутствии
таких гарантий неприкосновенности Президент
РФ, депутаты и судьи не смогли бы надлежащим
образом выполнить свои обязанности. Ограждение
от прерывания работы определённой категории
должностных лиц в силу её важности, общественной
полезности, значимости её результатов
для большого количества людей и т.п., безусловно,
необходимо, но при всём этом требуется
разработать формы подобного ограждения,
а это очень сложный и неоднозначный вопрос.
Ведь наличие уголовно-процессуальных
гарантий неприкосновенности можно рассматривать,
по меньшей мере, с двух сторон: в случае
их присутствия — создаётся возможность
злоупотребления ими, безнаказанно нарушать
закон и т.п.; если же их нет, то опять же
возникает вероятность препятствования
со стороны иных лиц (действующих в противоправных
целях) в осуществлении деятельности Президента
РФ, судей и т.д. Сходу определиться с этим
вопросом не представляется возможным.
Принцип осуществления правосудия только
судом.
Актом,
определяющим суть российской судебной
системы, является ст. 118 Конституции РФ,
где сказано:
«1.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом... 3. Судебная система Российской
Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным
законом. Создание чрезвычайных судов
не допускается».
Для
уяснения сложившейся к настоящему времени
судебной системы в целом большое значение
имеют положения ст. ст. 125—127 Конституции
РФ, Закона о судебной системе[5] и п.п. 1—5а
ст. 34 УПК. Они также определяют круг тех
судов, которые уполномочены отправлять
правосудие и осуществлять иные полномочия
при производстве по уголовным делам.
Осуществление правосудия по уголовным
делам возлагается на суды общей юрисдикции.
Никакие другие суды, государственные
либо иные органы не вправе осуществлять
этот вид деятельности.
Применительно
к разбирательству уголовных дел суть
этого принципа характеризуется и тем,
что только суду принадлежит исключительная
компетенция в решении вопроса о признании
подсудимого виновным и назначении ему
наказания в соответствии с законом (ст.49
Конституции РФ и ст. 13 УПК), только суд
вправе принять решение о применении к
лицу принудительной меры медицинского
характера (ст. 403 УПК). Это придает судебному
разбирательству значение важнейшей стадии
процесса, а суд выделяет из всех иных
органов, ведущих производство по делу,
ставит его в особое положение, обязывая
выступать гарантом прав и свобод человека
и гражданина. Необходимо заметить, что
принцип осуществления правосудия только
судом не ограничивается судебным разбирательством
в суде первой инстанции, а характеризует
все судебные стадии процесса. В каждой
из них правосудие осуществляется в тех
формах, какие соответствуют характеру
и назначению разрешаемых в данной стадии
задач.
Однако
необходимо также заметить, что принцип
определяет такой правовой режим, при
котором отмена или изменение судебных
решений допускается не иначе как вышестоящим
судом и в порядке осуществления правосудия
по уголовным делам. Ни одно судебное решение
не может быть отменено или изменено каким
бы то ни было государственным органом,
в том числе высшей государственной властью.
В этом проявляется не только исключительность,
но и полнота судебной власти: вступившие
в законную силу решения суда обязательны
для всех, не исключая высшие органы власти
(ст. 358 УПК).
Рассмотрение
уголовных дел судами осуществляется
коллегиально и единолично. Судья единолично
решает вопросы, подлежащие выяснению
при назначении судебного заседания (ст.
222 УПК), вопросы, связанные с подготовкой
к рассмотрению дела в судебном заседании
(ст. 228 УПК), принимает решения, определяющие
судьбу уголовного дела (ст. 221 УПК). Значительное
число дел по первой инстанции в районных
судах должно рассматриваться единолично
(ч. 2 ст. 35 УПК). Тем не менее, думается, судьи
не должны совершать никаких действий,
направленных на раскрытие преступлений
и изобличение виновных, в частности, формулировать
в отношении правонарушителя обвинение
и предавать его суду (ст. 418 УПК), вручать
подсудимому копию обвинительного заключения
и оглашать его в судебном заседании (ст.
237, 278 УПК), первым допрашивать подсудимого,
потерпевшего, свидетелей на судебном
следствии, принимать меры к восполнению
доказательств обвинения путем направления
дела на доследование, возбуждать дело
по новому обвинению и в отношении другие
лиц, так как эти, как и многие другие, действия,
выполняемые судом в силу требований УПК,
вносят в правосудие элементы обвинительного
уклона и негативно сказываются на объективности
рассмотрения уголовных дел.
На
освобождение суда от несвойственных
ему обязанностей направлена судебная
реформа, идеи которой частично реализованы
в разделе 10 УПК, где устанавливается правила
производства в суде присяжных.
Язык,
на котором ведется судопроизводство.
Настоящий
принцип является одним из проявлений
в уголовном судопроизводстве государственных
гарантий национального равноправия граждан
во всех сферах жизни и свободного употребления
ими национальных языков. Его исходные
положения сконцентрированы в ст. 26 и ст.
68 Конституции. Государственным языком
Российской Федерации на всей её территории
является русский язык. Республики вправе
устанавливать свои государственные языки.
В
силу данного принципа производство по
делу в государственных учреждениях в
республиках в составе Российской Федерации
может вестись на государственных языках
этих республик (или на языке большинства
иноязычного населения, компактно проживающего
в какой-либо местности) наряду с государственным
языком Российской Федерации.
Устанавливая
государственный язык, Конституция вместе
с тем гарантирует каждому право пользоваться
родным языком (ч. 2 ст. 26 Конституции). Поэтому
участвующим в деле лицам, не владеющим
языком или языками, на которых ведется
судопроизводство, обеспечивают право
давать показания, выступать в суде на
родном языке, пользоваться услугами переводчика
в процессуальных действиях, в том числе
для дачи объяснений, показаний и полного
ознакомления с материалами дела.
Лица,
владеющие языком судопроизводства, но
желающие пользоваться своим родным языком,
не лишаются такой возможности. Право
гражданина всюду пользоваться родным
языком гарантировано законом и не знает
никаких исключений.
Уголовно-процессуальный
кодекс (ст. 17) распространяет действие
принципа на все стадии уголовного процесса.
В каждой из них выбор языка судопроизводства
определяется законом, а не волею следователя,
прокурора и суда. Судья, народные и присяжные
заседатели обязаны знать язык, на котором
ведется судопроизводство, в районе их
юрисдикции. Незнание или слабое знание
языка не позволяет им надлежащим образом
исполнять свои процессуальные обязанности
даже с помощью переводчика, судью, присяжного
заседателя вовсе лишает возможности
участвовать в вынесении решений в совещательной
комнате, доступ в которую для переводчика
закрыт. Поэтому из списков присяжных
заседателей исключаются лица, не владеющие
языком, на котором ведется судопроизводство
в данной местности (ст. 80 УПК).
Незнание
языка судопроизводства сторонами не
препятствует им участвовать в деле; осуществляя
свою деятельность, каждая сторона может
пользоваться помощью переводчика.
Осуществление рассматриваемого
принципа гарантирует права и
национальные интересы всех участвующих
в деле лиц, не владеющих языком судопроизводства.
Эти права должны быть разъяснены
и обеспечена возможность их реализации.
В частности, обвиняемому должны быть
своевременно вручены следственные и
судебные документы в переводе на его
родной язык или на другой язык, которым
он владеет (ст. 17 УПК). К таким документам,
во всяком случае, относятся те, которые
вручаются обвиняемому. Это правило должно
быть распространено и на иных участников
процесса, которым должны быть вручены
процессуальные документы. Участникам
судопроизводства, не владеющим или недостаточно
владеющим языком, на котором оно ведется,
обеспечивается равенство права делать
заявления, давать показания, заявлять
ходатайства и отводы, подавать жалобы
и выступать в суде на своем родном языке.
В этих случаях, а также при ознакомлении
сторон с материалами уголовного дела
они вправе пользоваться бесплатной помощью
переводчика.
Принцип
требует, чтобы в пределах одной и той
же территории расследование и судебное
разбирательство дел велось на одном языке.
Ведение следствия и судебного разбирательства
на разных языках допускается, если, например,
вышестоящий суд принимает к своему производству
дело, подсудное нижестоящему суду, и рассматривает
его по месту своего нахождения или пересматривает
решение этого суда в кассационном или
надзорном порядке.
Судопроизводство
в Верховном Суде Российской Федерации
ведется на русском языке. Права лиц, не
владеющих русским языком, обеспечиваются
участием в деле переводчика.
Если
лицо не владеет языком судопроизводства,
то переводчик в обязательном порядке
привлекается к участию во всех процессуальных
действиях, выполняемых с участием такого
лица. Участие переводчика не только обеспечивает
права и законные интересы лица, не знающего
языки судопроизводства, но и содействует
закреплению доказательств, позволяет
следователю и суду получить полную и
точную информацию, исходящую от допрашиваемых
или содержащуюся в письменных документах.
Ведущие же производство по делу лица
не вправе даже кратковременно выполнять
функцию переводчика.
Учитывая,
что подозреваемому и обвиняемому (подсудимому),
не владеющему языком судопроизводства,
даже с помощью переводчика трудно осуществлять
свое право на защиту, закон устанавливает
обязательное участие защитника в стадии
предварительного расследования и при
разбирательстве дела в суде.
Любое
ограничение прав подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, защитника, обусловленное
незнанием ими языка, на котором ведется
судопроизводство, и необеспечение этим
лицам возможности пользоваться в каждой
стадии процесса родным языком является
существенным нарушением уголовно-процессуального
закона.
Существует
точка зрения (её высказал кандидат юридических
наук Галузо В. Н.[6]), что название принципа
— «язык, на котором ведется уголовное
судопроизводство» — не отражает ведущей
роли идеи принципа — ведение судопроизводства
на национальном языке. Но и термин «национальный
язык судопроизводства» не отражает в
полной мере богатство интернациональных
связей в сфере уголовного судопроизводства.
В условиях обострившегося в последнее
время национального самосознания народов
республик, входящих в Российскую Федерацию,
и во избежание односторонне-националистических
трактовок принципа национального языка
целесообразно изменить название принципа
на «интернационализм уголовного судопроизводства».
Таким
образом, принцип языка судопроизводства
делает доступным и понятным уголовное
судопроизводство для граждан, гарантирует
равенство всех участвующих в деле лиц
перед законом и судом независимо от национальной
принадлежности, создает условия для всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств дела, обеспечивает реализацию
гласности и других начал процесса, позволяет
заинтересованным лицам использовать
предоставленные им законом средства
для защиты своих прав и интересов.
Принцип гласности уголовного судопроизводства.
Конституция
РФ устанавливает: «Разбирательство дел
во всех судах открытое. Слушание дел в
закрытом заседании допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законом»
(ч.1 ст. 123). Ст. 9 Закона о судебной системе
предусматривает принцип гласности деятельности
судов. Открытое судебное разбирательство,
возможность присутствия во время слушания
дела любых лиц способствует улучшению
деятельности суда, вынуждает его более
ответственно относится к решению возникающих
вопросов, влияет на воспитание граждан
в духе укрепления законности и оказывает
профилактическое воздействие на окружающих.
Содержание
этого принципа необходимо рассматривать
в двух аспектах:
Во-первых,
открытое разбирательство дела предполагает
возможность оглашения материалов судебного
разбирательства. Суд обязан допросить
подсудимых, потерпевших, свидетелей,
заслушать заключения экспертов, осмотреть
вещественные доказательства, огласить
протоколы и иные документы (ст. 240 УПК).
Присутствующие в зале суда имеют право
записывать все происходящее в судебном
заседании. Применение фото-, кино- и видеосъемки
в зале суда может производиться с разрешения
председательствующего по делу. Он вправе
запретить применение и других технических
средств фиксации, которые могут затруднить
ведение процесса. Население получает
информацию о работе суда также через
печать, радио, телевидение и др., при этом
оказывается большое общественное воздействие
(в этом месте даже можно упомянуть об
общей превенции, которая присуща уголовному
процессу).
Во-вторых,
открытое разбирательство дел в суде означает,
что в судебном заседании могут присутствовать
любые лица, не участвующие в производстве
по делу, достигшие определенного возраста
и пожелавшие прийти на рассмотрение уголовного
дела.
Из
этого общего правила допускаются изъятия,
которые основываются строго на законе:
в зал, где слушается дело в открытом судебном
заседании, не допускаются лица моложе
16 лет (ст. 18 и 4 ст. 262 УПК); из-за недостаточности
площади зала председательствующий может
распорядиться об ограничении доступа
посетителей[7] и в иных случаях, предусмотренных
ст. 18 УПК: когда необходимо охранить государственную
тайну. Закрытое судебное разбирательство,
кроме того, по делам о половых преступлениях;
по другим делам в целях предотвращения
разглашения сведений об интимных сторонах
жизни участвующих в деле лиц; по делам,
по которым необходимо обеспечить безопасность
потерпевшего, свидетеля или других участвующих
в деле лиц, а также их семей или близких
родственников. По этим делам суд определяет,
имеются ли в каждом отдельном случае
конкретные обстоятельства, вызывающие
необходимость в полном или частичном
разбирательстве дела в закрытом судебном
заседании. При наличии таких обстоятельств
суд не только вправе, но и обязан заслушать
все дело или провести процесс частично
при закрытых дверях. |
|