Римское право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 08:28, курс лекций

Краткое описание

Предмет и значение изучения римского права. Источники римского права. Римское судопроизводство по частным искам. Лица. Семейное право. Вещные права. Право наследования. Обязательное право. Договоры в римском праве. Обязательства как бы из договора из деликта и как бы из деликта.

Содержимое работы - 1 файл

КОНСПЕКТ ПО ЧАСТНОМУ РИМСКОМУ ПРАВУ.docx

— 84.94 Кб (Скачать файл)

 

Колонами в классические времена Римской республики, а  затем в эпоху принципата назывались арендаторы земель. Это были свободные  граждане, зависимые от землевладельцев  только экономически. Но в эпоху  домината колоны были обложены податью  и прикреплены к земле (законодательство их именовало «рабами земли»). Дети колонов наследовали статус колонов. Так складывались условия для  превращения колонов в средневековых  крепостных.

 

Рабы. Это самая многочисленная часть населения римского государства  не имела статус лица. Правда, на ранних этапах римской истории рабы жили в семье хозяина на правах «младших», т.е. наиболее зависимых членов семьи (не будучи, однако, субъектами права). Но в классический период положение  рабов ухудшилось. Раб принадлежал  к одной из категорий вещей; господин мог продать, убить раба. Раб не мог вступать в брак; союз раба и  рабыни (контуберниум) не считался браком. Дети, рожденные в таком союзе, были рабами. Однако, если мать ребенка  была свободная, а отец раб, то ребенок  рождался свободным. Наоборот, если отец был свободным, а мать рабыней, то ребенок рождался рабом. В Римской  империи, однако, рабский труд становится невыгодным, неэффективным. Поэтому  хозяева начинают предоставлять  рабам некоторую самостоятельность, чтобы достичь нужного экономического эффекта. Возник институт рабского пекулия.. Так называлось имущество, предоставляемое  господином под управление раба. Однако все доходы, полученные рабом от этого имущества, поступали господину. Тем не менее, появление рабского пекулия свидетельствует о фактической  трансформации римского рабства  в правовое состояние, близкое к  крепостничеству.

 

5. Семейное право

 

Семья в древнем Риме представляла собой патриархальную семью, объединенную под властью главы семьи –  домовладыки. Все члены семьи, включая  кабальных и рабов, считались  родственниками – агнатами. По мере развития отношений частной собственности  все большее значение приобретало  родство по крови – когнатское родство.

 

На всех этих этапах развития семьи в Риме, но особенно в древнейший период, очень велика была отцовская  власть. Члены семьи, в том числе  и взрослые сыновья, считались подвластными домовладыки. Взрослый сын мог занимать высокие государственные должности, руководить армиями, но в семье он был всецело подчинен отцовской  власти (даже если сам состоял в  браке).

 

В более зрелые, цивилизованные времена отцовская власть ослабевает, взрослые члены семьи получают определенную самостоятельность. Однако зависимость  взрослых сыновей от отца сохранялась  в форме пекулия (военного и гражданского), каждый «якобы от отца» получал взрослый сын, находясь на гражданской и военной  службе.

 

Римская семья образовывалась посредством брака. Брак определялся  как союз мужа и жены, предполагавший равенство. На самом деле равенства  супругов в браке не было; мужчина  в браке имел явный приоритет.

 

Римское право различало  законный римский брак и брак между  лицами, не имевшими ins conubii (права на вступление в законный брак). Кроме  того, различались брак «cum manu», при  котором жена полностью поступала  под власть мужа (или  домовладыки, находясь на положении его дочери) и брак «sine manu», при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке (например, отцу) или была самостоятельным  лицом.

 

Римский брак заключался при  следующих условиях: 1) если имело  место согласие жениха и невесты  и их домовладык на заключение брака; 2) если было достигнуто брачное совершеннолетие (для юноши - 14 лет, для девушки  – 12 лет); 3) если ни одно из лиц, вступающих в брак уже не состояло в другом браке; 4) если имелось ins conubii.

 

Брак в Риме заключался неформально. Достаточно было выражения  согласия будущих супругов и отведения  невесты в дом жениха. Правда, при браке cum manu требовалось совершение определенных формальных актов для  установления власти мужа.

 

Брачный союз прекращался  в связи со следующими обстоятельствами: а) смертью одного из супругов; б) утратой  свободы одним из супругов; в) разводом. Развод был свободным и в классические времена происходил легко. Но по Юстиниановскому Кодексу развод был ограничен: развод по обоюдному согласию супругов запрещался вообще; развод по одностороннему заявлению одного из супругов удовлетворялся лишь в исключительных случаях (если другой супруг, например, покушался на жизнь супруга, или не был способен к половому сожительству и т.д.).

 

Имущественные отношения  между супругами при разных видах  брака были различны. В случае брака  «cum manu» все имущество жены поступало  в полную собственность мужа. Это  имущество не возвращалось жене даже после развода. При браке «sine manu»  имущество супругов оставалось раздельным.

 

6. Вещные права.

 

6.1. Право владения и  право собственности.

 

Владение, в смысле фактического обладания вещами, являлось исторически  тем отношением, на почве которого складывался институт права собственности. Владение (possessio) представляло собой  именно фактическое обладание, вызывающее юридические последствия, прежде всего  юридическую защиту, вне зависимости  от того, имел ли данный владелец право  собственности на данную вещь или  нет.

 

Владение имело следующие  виды: 1) законное владение (таково владение собственника); 2) незаконное владение; 3) производное владение. Незаконное владение, в свою очередь, делилось на две разновидности: добросовестное незаконное владение (когда владелец не знает, что он не имеет права  владеть вещью); недобросовестное незаконное владение (когда владелец, - например, вор, - знает, что он не имеет права  владеть вещью. Что касается производного владения, то таковым является, например, владение вещью кредитора, полученной в залог от должника.

 

Для установления владения необходимо выяснить causa possessionis, т.е. основание, которое  привело к обладанию лица данной вещью: покупка, получение вещи по договору, даже кража и т.д. Владение может  быть приобретено через предсьавителя, т.е. через лицо, действующее от имени  и за счет другого лица. Представитель  должен иметь полномочия для приобретения владения для другого лица.

 

Владение прекращается, если вещь выходит из обладания лица в  смысле непосредственного физического  обладания (например, в случае гибели вещи или превращения ее во внеоборотную; или в случае желания владельца  прекратить владение вещью).

 

Владение пользуется самостоятельной  владельческой защитой. Защита владения осуществляется посредством интердиктов  претора: uti possidetis, если речь шла о  недвижимом имуществе; utrubi, если речь шла  о движимом имуществе. Характерная  черта такой владельческой защиты заключается в том, что  не только не требуется доказательства права собственности на данную вещь, но даже не допускается ссылка на такое право. Для того, чтобы получить защиту владения, необходимо установить лишь факт владения и факт его нарушения. Однако, если в результате владельческой защиты вещь будет присуждена не тому, кто имеет на нее право собственности, то этот последний может после этого предъявить иск о защите права собственности и, доказав это право, истребовать вещь от фактического владельца.

 

Частная собственность –  важнейшая экономическая категория, ей соответствует правовая категория: право частной собственности. В  Риме для обозначения права частной  собственности пользовались терминами dominium, proprietas. Это означало господство собственника над вещью. Сначала  частная собственность была только квиритской. Но, по мере расширения римского государства, частную собственность  стали иметь не только квириты, но и перегрины и т.д. Такова была так называемая бонитарная  собственность.

 

Римские юристы не оставили точного определения права частной  собственности, но перечисляли полномочия собственника. Собственнику принадлежит: право пользования вещью (ins utendi), право извлечения доходов из вещи (ins firuendi), право распоряжения вещью (ins abutendi), право владения вещью (ins possidendi), право истребовать вещь из рук  любого ее фактического обладателя (ins vindicandi).

 

Способы приобретения права  собственности в Риме делились на первоначальные и производные.

 

Первоначальным назывался  такой способ приобретения, при котором  право приобретателя устанавливается  независимо от предыдущего права  на данную вещь: например, захват бесхозных  земель.

 

Производным называется такой  способ приобретения, когда право  приобретателя основывается на праве  предшествующего собственника, выводится  из его права. Распространенными  формами производного приобретения были: передача вещи от одного лица к  другому с целью передачи права  собственности на эту вещь; манципация как «символическая продажа» в присутствии 5 свидетелей и весовщика; переход  права собственности по судебному  решению; приобретение права собственности  непосредственно по предписанию  закона; приобретение права собственности  по давности владения. В последнем  случае, срок давности для движимых вещей, по кодексу Юстиниана, составлял 3 года, для недвижимых – от 10 до 20 лет.

 

Право собственности прекращается: а) если вещь погибает физически (сломана) или юридически (изъят из оборота); б) если собственник отказывается от своего права (выбрасывает вещь); в) если собственник лишается права  помимо своей воли (например, вследствие конфискации вещи).

 

Основное средство защиты права собственности – виндикационный иск. Подобный иск, как выше говорилось, направлен на истребование вещи у  фактического владельца в пользу реального собственника. При этом владелец, удерживавший вещь в течение  известного времени должен вернуть  собственнику не только вещь, но и доходы, полученные с нее (если это добросовестный незаконный владелец), и даже доходы, которые могли быть получены при условии максимально эффективного использования вещи (если это недобросовестный незаконный владелец).

 

6.2. Право на чужие вещи.

 

Наряду с правом собственности, римскому праву известны также права  на чужие вещи. Эти права можно  разделить на следующие виды: 1) сервитуты; 2) эмфитевзис; 3) суперфиций; 4) залог.

 

Сервитут – это право  пользования чужой вещью в  том или ином отношении. Существовали предиальные (земельные) сервитуты  и личные. Из личных сервитутов важнейшим  был узуфрукт – право пользования  чужой вещью и получения от нее доходов при сохранении в  целости субстанции, сущности вещи. В качестве личного сервитута  узуфрукт был правом пожизненным (или  на срок), но не переходил на наследников  узуфруктария и не мог отчуждаться. Доходы от вещи становились собственностью узуфруктария. Собственнику узуфруктарий ничего не возмещал, но если пользовался  вещью неправильно, то был обязан возместить ущерб.

 

Эмфитевзис есть вещное право  долгосрочного, отчуждаемого пользования  чужим сельским участком за вознаграждение. Эмфитевзис мог передаваться по наследству и обеспечивал долгосрочную аренду земли на срок более ста лет.

 

Суперфиций по общему характеру  близок эмфитевзису, но отличался от него по предмету: это – наследственное и отчуждаемое право пользоваться за вознаграждение строением, домом  на чужом городском участке.

 

Залог – это право кредитора  на чужую вещь, временно полученную от должника вместо определенной суммы  денег, которую должник обязан уплатить кредитору. Цель залога – обеспечение  выполнения обязательства. В случае выполнения обязательства должником, кредитор обязан, в свою очередь, вернуть  вещь должнику. В залог могла быть отдана любая вещь. Но особой формой был залог земли – ипотека. В этом случае заложенная земля оставалась у должника до тех пор, пока должник  мог рассчитывать на погашение денежных обязательств перед кредитором.

 

7. Право наследования.

 

Наследованием называется переход  имущества умершего лица одному или  нескольким лицам. Наследование универсально: наследник принимает все права  и обязательства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако, и так называемые сингулярное  преемство, т.е. предоставление наследнику отдельных прав (так называемые легаты или отказы).

 

В процессе наследования важно  различать два момента времени: момент открытия наследства (совпадающий  со смертью наследодателя) и момент вступления в наследство (совпадающий  со словами или действиями наследника, выражающими волю к принятию наследства).

 

Наследование в Риме было возложено по завещанию или по закону.

 

Завещанием в римском  праве признавалось не всякое распоряжение на случай смерти, а лишь то, которое  содержало назначение наследника. Такое  назначение должно было стоять в начале завещания. Конечно, в завещании  могли быть и другие пункты: могли  содержаться легаты (отказы), назначаться  опекуны к малолетним наследникам  и т.д.

 

Завещание – это сделка односторонняя, так как оно выражает волю только одной стороны – завещателя (наследодателя). Для того, чтобы  завещание было, признано действительным, требовался ряд условий: 1) завещатель не должен был быть недееспособным (т.е. душевнобольным, лицом, признанным бесчестным и т.д.); 2) для составления  завещания требовалось присутствие  семи свидетелей, независимо от того, было завещание письменным или устным; 3) назначение наследника должно было быть сделано лично самим завещателем, притом ясно и точно; 4) наследником  мог быть назначен лишь тот, кто был  способен стать в настоящий момент или по истечении времени наследником (наследниками, например, не могли стать  лица, которые еще не были зачаты в момент смерти завещателя).

 

В завещании со временем сделался необходимым и такой аспект, как  определение доли ближайших родственников.

 

В древнейший период завещатель пользовался неограниченной свободой завещать свое имущество кому угодно. Это приводило иногда к тому, что  родственники оказывались обделенными. В более поздние времена закон  стал обязывать завещателя включать в наследственное распоряжение обязательную долю ближайших родственников. Если это не было сделано, то возникала  возможность  судебного иска и  отмена по суду, либо всего завещания, либо его части.

 

Наследование по закону наступало  в следующих случаях: а) если наследник  по завещанию по той или иной причине  не вступил в наследство; б) если завещание не было признано действительным; в) если после умершего лица вообще не осталось завещания.

Информация о работе Римское право