Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 19:26, курсовая работа
Все люди в течение жизни приобретают различные имущественные и личные неимущественные права. Но, к сожалению, человек не бессмертен, рано или поздно жизнь кончается, и, как следствие, прекращаются все права человека.
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право наследования, а Гражданский кодекс Российской Федерации, определяя общие принципы наследования и детализируя порядок перехода прав от наследодателя к наследникам, выделяет два основания наследования: по завещанию и по закону.
Введение
Глава I. История развития понятия завещания.
§1. Завещание в римском праве.
§2. Развитие института завещания в Русском праве.
Глава II. Завещание в Гражданском кодексе РФ.
§1. Признаки завещания.
§2. Понятие завещания
Заключение
Список использованной литературы
Список сокращений
Гражданским законодательством завещание определялось как объявление воли владельца об его имуществе, однако, из этого не следовало, что завещатель имел полное право не только на распоряжение об имуществе, но и всякая воля его, не противоречащая закону, должна была иметь обязательную силу. Например, в завещания могли быть внесены положения о назначении опекуна своим детям или просьбы к родственникам относительно места и обряда погребения.
В завещаниях могли быть указаны различные условия получения имущества. Условие могло быть поставлено в зависимость от произвольного действия («если Иван будет иметь попечение о брате», «если закончит обучение в университете», «если вступит в брак») или в зависимости от каких-либо событий («если будут дети» и т.д.). До тех пор пока условие еще не наступило, заинтересованное лицо находится в состоянии ожидания, не имея возможности пользоваться этим правом.
Российское законодательство использовало некоторые особенные формы завещаний, а так же распоряжения, имеющие вид завещательных. Так же были известны некоторые договоры, подлежащие исполнению после смерти. К особенным формам завещаний относились: походные завещания, явленные и записанные в походе за границей военно-походными канцеляриями, имеющие силу крепостных; морские завещания – отданные на сохранение начальнику или другому старшему при двух свидетелях военного или казенного судна, либо корабельному писцу купеческого судна. Заграничные завещания русские подданные могли составить по обрядам иностранного государства либо в русском консульстве. Больничные завещания военных сухопутных и морских госпиталей считались действительными, если они были подписаны госпитальным священником, дежурным врачом или дежурным офицером. Подобным образом составлялись завещания и в других публичных госпиталях, с той лишь разницей, что вместо дежурного офицера таким правом обладал смотритель или заведующий госпиталем. Вдовьи завещания живущих в Санкт-Петербургском и Московском вдовьих домах и девиц Санкт-Петербургского дома призрения благородных девиц признавались действительными, если были удостоверены священником дома, его смотрителем или врачом. Крестьянские завещания об имуществе движимом и недвижимом ценой не свыше 100 руб. свидетельствовались при их личном предъявлении в волостном правлении при членах последнего и при двух свидетелях. Подобное правило действовало и в казачьих станицах. Особым видом завещаний, относимым даже не к гражданскому праву, а к институту государственных учреждений являлись завещания членов Императорского Дома. К завещательным распоряжениям так же относились и дарственные записи передачи имущества, по которым должна была происходить передача после смерти дарителя.
Октябрьский переворот 1917 года кардинальным образом изменил экономический и социальный строй страны. Эти изменения не могли не коснуться и института наследования в гражданском праве. В данном случае мы в известной мере не может обойти вниманием эволюцию института наследования по закону, поскольку до вступления в действие ГК РСФСР 1964 г. круг наследников по завещанию ограничивался законными наследниками.
В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года наследственные правоотношения регулировались старыми законами царской России. В примечании к ст. 5 декрета о суде от 7 декабря 1917 года говорилось: «отмененными признаются все законы, противоречащие декретам ЦИК Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского Правительства, а также программа-минимум Р. С. Д. Р. Партии и Партии СР»[11]. В то же время данный декрет указывал, что судам возможно ссылаться на законы свергнутых правительств в той части, в какой они не были применены или отменены революцией и не противоречили революционной совести и революционному правосознанию. Так, например, не могли подлежать применению те нормы ч. 1 т. X Свода законом Российской империи, в которых утверждались сословные привилегии, неравноправие женщин в наследовании и т.д.
Такой путь исторического развития прошло наследственное право до 1964 года.
До внесения в ГК РСФСР 1922 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июля 1945 года изменений в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» ст. 422 ГК содержала в себе легальное определение завещания, а именно, завещанием признавалось «сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 418 или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено в ст. 420». В поздней редакции ст. 422 ГК определение завещания было опущено.
В соответствии с законодательством этого периода завещание характеризовалось следующими основными признаками. Завещание признавалось односторонней сделкой, не требующей встречного волеизъявления другого лица. Будучи непосредственно связано с личностью завещателя (ст. 425 ГК), завещание не могло быть совершено через представителя. Оно определяло правовую судьбу имущественных и личных неимущественных прав, принадлежащих завещателю и допускавших по закону их передачу, путем установления тех лиц наследников по завещанию, к которым на случай смерти завещателя должны перейти эти права. Помимо этого закон устанавливал, что данная односторонняя сделка должна была быть облечена в определенную установленную законом форму.
Завещание, как было установлено ст. 425 ГК, должно быть подписано завещателем, что подчеркивало строго личный характер данной сделки. Закон допускал, что в случае неграмотности, инвалидности завещателя и прочее, завещание могло подписываться по просьбе завещателя другим лицом – рукоприкладчиком, который в данном случае не рассматривался в качестве представителя завещателя. Закон запрещал совершение завещания через представителя, равно как не допускалось ограничение права соглашения завещания путем соглашения с другим лицом. Так, в частности, наследственное право данного периода не признавало завещательного распоряжения в виде завещательного договора.
Завещание должно было содержать в себе определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права, т.е. оно должно было содержать в себе указание наследников. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.
Что касается степени точности обозначения в завещании наследников, то закон никаких особых правил по данному вопросу не содержал. Не требовалось указывать в завещании полностью фамилию, имя, отчество наследника. Вполне допустимыми признавалось его наименование «жена», «супруг», «старший сын» и т.д. Но в этом случае наследником признавалось лицо, которое являлось супругом (супругой) наследодателя к моменту открытия наследства, поскольку, например, разведенный супруг с момента регистрации в органе ЗАГС решения о разводе уже не являлся наследником по закону, а постороннее лицо могло стать наследником по завещанию лишь при отсутствии наследников по закону (ч. 3 ст. 422 ГК).
Возможность совершения завещания под отменительным или отлагательным условиям была не урегулирована в должной мере в законодательстве. Являлись эти вопросы дискуссионными и в литературе. Большинство авторов сходилось в том, что совершение завещания под отменительным условием невозможно по советскому наследственному праву.[12] Что касается вопроса о возможности назначения в завещании наследника под отлагательным условием, то мнения здесь разошлись. Одни считали, что «нет препятствий к составлению завещания под отлагательным условием»[13] Другие допускали, что в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством такого рода завещательные распоряжения возможны, но это отлагательное условие должно было уже наступить к моменту открытия наследства.[14]
Так называемые «отрицательные завещания», в которых не содержится положительного указания на наследника (наследников), а лишь отрицательное положение о том, что такие-то наследники данного лица или все его наследники в силу завещания лишаются наследства, были вполне действительны. Так в ч. 2 ст. 433 ГК указывалось, что в случае лишения завещателем права наследования всех наследников имущество признается выморочным и переходит в собственность государства.
Для действительности завещания также было необходимо, чтобы оно было совершено дееспособным лицом. В соответствии с тем, что завещание не допускалось совершать через представителя, законные представители недееспособных не могли совершать за них завещания.
Глава II. Завещание в Гражданском кодексе РФ.
§1. Признаки завещания.
Законодатель, как и в предшествующих Гражданских кодексах, не дал четкого определения понятию «завещание», а лишь перечислил основные признаки. Поэтому разумно сначала перечислить все признаки, а потом дать понятие «завещанию».
Основные признаки завещания:
а) Завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что "договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен" (п. 3 ст. 572 ГК РФ).
б) Завещание, как действие по распоряжению имуществом (направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя) является сделкой (ст. 153 ГК РФ).
в) Сделка эта носит односторонний характер, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны - завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех лиц, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.
В законе специально подчеркнуто и то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно, становятся ничтожными.
г) Завещание является особой сделкой. В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу их совершения порождают юридические последствия, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.
д) Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства).
С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события - смертью завещателя.
е) Завещание не только односторонняя, но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин может составить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено.
ж) Завещание - это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.
з) Завещание должно быть удостоверено нотариусом или иным лицом указанным в законе. Без данного условия завещание будет недействительным. Но в ст. 1129 говорится, что при нахождении в положении угрожающем жизни, завещание можно составить в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей.
Все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к субъектному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию.[15]
Далее при помощи вышеперечисленных признаков можно вывести общее определение понятию «завещание». А так же рассмотреть различный понятия которые дают ученые
§2. Понятие завещания
Поскольку в ГК нет четкого определения завещания, то в юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них.
"Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме"[16].
Завещание - это "личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму"[17].
Информация о работе Понятие завещания по законодательству РФ