Гражданско-правовой догоор

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 12:22, курсовая работа

Краткое описание

Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения. В частности, гражданскому праву свойственно регулирование гражданских правоотношений, т.е. имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав. Всякое правоотношение возникает вследствие юридических фактов. В ГК РФ в ч. 1 ст. 8 содержится перечень юридических фактов - как оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. В свою очередь все юридические факты можно подразделить на правомерные и неправомерные действия граждан и юридических лиц, а также события.

Содержимое работы - 1 файл

виткина курсовая.doc

— 153.50 Кб (Скачать файл)


13

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения. В частности, гражданскому праву свойственно регулирование гражданских правоотношений, т.е. имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав. Всякое правоотношение возникает вследствие юридических фактов. В ГК РФ в ч. 1 ст. 8 содержится перечень юридических фактов - как оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. В свою очередь все юридические факты можно подразделить на правомерные и неправомерные действия граждан и юридических лиц, а также события. К правомерным действиям граждан, направленным на возникновение, изменение, прекращение гражданского правоотношения относят, к примеру, сделки, предусмотренные законом, а также не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. Так, например в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 ГК РФ»[1], разъяснено, что унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами. Т. е. разрешены все сделки, не запрещенные законом или иными правовыми актами.

Сделки определяются как - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

По количеству участников такого правоотношения сделки можно подразделить на 2 вида: односторонние и двух- или многосторонние.

Односторонние сделки определяются, как сделки, для совершения которых необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. К такой сделке можно отнести, например, доверенность (ст. 185 ГК РФ).

Двухсторонней и многосторонней сделкой считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон (ст. 154 ГК РФ), например Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  от 17 июня 1997 г. № 122 – ФЗ[2] регулирует именно такие сделки. Самой распространенной сделкой данного вида является договор.

Понятие, стоящее за этим термином, раскрывается в самом кодексе: соглашение двух и более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Следует отметить, что легального определения договора в Гражданском Кодексе 1964 года не было, и, соответственно, новый действующий Гражданский Кодекс ввел такое понятие впервые. Также Подраздел 2 кодекса введен впервые. Введение новых норм обусловлено тем, что договор является в нынешних условиях рыночной экономики основным юридическим фактом, из которого возникают обязательственные правоотношения

При переходе нашей страны к рыночной экономике резко возросла роль договора, который в большинстве случаев является единственным регулятором взаимоотношений сторон. Поэтому большое значение приобретает надлежащее оформление заключаемого договора.

Гражданско-правовой договор является много понятийной гражданско-правовой категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин «договор» употребляется в трех различных смыслах:

      как основание возникновения правоотношения (договор-сделка);

      как само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение);

      как форма существования правоотношения (договор-документ).

Рассмотрим понятие договора в аспекте юридического факта, лежащего в основе обязательственного правоотношения.

Актуальность темы: данная тема является актуальной, т. к. гражданско-правовой  договор является распространенной формой возникновения обязательства.

Цель работы: рассмотреть гражданский договор в аспекте юридического факта и порядок его заключения.

     Задачи исследования:

1.      Рассмотреть понятие гражданско-правового договора.

2.      Определить классификацию договоров.

3.      Рассмотреть понятие содержания договора.

4.      Рассмотреть структуру содержания договора.

5.      Определить, что является заключением договора.

6.      Рассмотреть условия, при которых заключается договор.

Объект исследования: структура гражданско-правового договора и способы его заключения.

Предмет исследования: нормативно – правовое регулирование гражданско-правового договора и его заключения.

Методы исследования: анализ, сравнительный метод, метод синтеза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

 

1. 1. Понятие гражданско-правового договора

 

В законодательстве и практике его применения термин «договор» (имеется в виду гражданско-правовой договор) употребляется по меньшей мере в четырех значениях: как соглашение, как документ, как обязательственное правоотношение и как интегрированное (комплексное) понятие.[3]

Договор как соглашение является наиболее распространенным и часто употребляемым в законодательстве и в практике понятием. В этом значении понятие договора получило легальное определение в ст. 420 ГК РФ: «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».

Общие положения о договоре:

      Рассчитан на регулирование отношений между теми сторонами, которые его заключили, создавая тем самым договорные правоотношения.

      Выражает волю сторон, заключивших договор, и является правовым актом между сторонами.

      Не имеет силы, если в основании его лежит цель, запрещенная законом

      Согласовывает все условия, права и обязанности контрагентов.

      Порождает определенные права и обязанности контрагентов.

      Не должен противоречить законодательству, добрым нравам и обычаям делового оборота.

      Служит самостоятельным основанием возникновения обязательства.

      Из него возникают способы обеспечения обязательств (неустойка, залог, поручительство, задаток)[4].

Поскольку договор является соглашением, то это предполагает, по меньшей мере, два условия:

1.      В договоре выражена воля как минимум двух лиц, и поэтому он всегда – двухсторонняя сделка.

2.      Договор заключается на основе доброй воли сторон, т. е. добровольно.

Ни одна из сторон не может принудительно навязать другой ни заключение договора, ни его условия. Это положение вытекает из принципа свободы договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Но не случайно в нем говорится, что свобода договора не должна противоречить законодательству. Она ведь предполагает равенство сил сторон договора. А если такого равенства нет? Представим себе договор пассажира с железной дорогой. Может он торговаться о цене билета? Естественно, что в этих случаях свобода железной дороги в установлении цены билетов ограничивается в интересах слабой стороны – пассажира. Свобода договора может ограничиваться и в интересах общества. Недопустимо, в частности, нарушение законов конкуренции.

Есть и другие ограничения этого принципа в некоторых случаях сторона заключает договор с другой стороной во исполнение обязанности перед третьим лицом, исполняя его волю. Такая ситуация возможна, например, при завещательном отказе[5].

Кроме того, что договоры классифицируются по признакам, свойственным сделкам, они имеют и свои собственные специфические признаки, причем за основу классификации берется принцип дуализма.

1.      Договоры, заключенные в пользу контрагента, и договоры, заключенные в пользу третьего лица. Третье лицо обязательно указывается в тексте договора, хотя и не является его субъектом.

2.      Договоры предварительные и основные. В предварительном договоре определяется его предмет и устанавливается срок заключения основного договора[6].

Договоры закрытые (участвуют должник, кредитор, возможно, третье лицо) и открытые (участвует неопределенное число сторон), которые бывают публичными договорами и договорами присоединения.

Публичными называются договоры, в которых должником является коммерческая организация, предоставляющая своим кредиторам одинаковые услуги в одинаковом порядке (ст. 426 ГК РФ), например:

      Розничная купля-продажа;

      Транспорт;

      Почта, телеграф, телефон;

      Гостиничные услуги.

В договорах присоединения (ст. 428 ГК РФ) условия излагаются обязанной стороной в стандартных формах (формулярах). Клиент либо принимает все условия, либо вообще не подписывает договор[7].

 

1. 2. Содержание договора

 

Под содержанием договора как сделки (юридического факта) понимаются права и обязанности сторон, касающиеся обстоятельств, предопределяющих юридическую природу, сущность и специфику каждого конкретного договора и его относимость к указанному в законе виду договора.[8] Закон регулирует только основные, наиболее распространенные виды договоров. Стороны же могут заключать договор, в котором содержатся элементы различных видов договоров, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом. Содержанием могут быть и воздержание, от каких – то действий[9]. В содержание договора входят  определенные условия.

Условия договора подразделяются на:

      существенные условия;

      обычные условия;

      случайные условия.

Характеристика существенных условий.

К существенным относятся условия, которые необходимы для того, чтобы договор считался заключенным. Существенные условия можно квалифицировать на группы:

1) о предмете договора (например, ст. 455 ГК РФ);

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные (см., например, ст. 558 ГК РФ);

3) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необходимые для договоров данного вида (например, ст. 339 ГК РФ);

4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.[10]

Предметом договора является обязательство, вытекающее из договора. Представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения). Договор не может быть заключен без определения того, что является предметом договора.

Например, предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в собственность покупателя и соответственно действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него установленной денежной суммы. Отсутствие в договоре пунктов, регламентирующих действия сторон по передаче товара покупателю, а также принятию и оплате последним товара, компенсируется диспозитивными нормами, определяющими порядок и сроки совершения указанных действий, что означает наличие в договоре купли-продажи существенного условия о предмете договора.

Таким образом, если в отношении какого-либо существенного условия имеется диспозитивная норма, отсутствие в тексте договора пункта, определяющего это условие, не означает, что соответствующее условие отсутствует в договоре. Но в некоторых случаях законодатель применительно к отдельным разновидностям договора купли-продажи ужесточает требования к заключению условий договора путем исключения возможности определения его существенных условий диспозитивными нормами. Это касается договора продажи недвижимости, где при отсутствии согласованного сторонами условия цены, договор считается незаключенным и не подлежит применению.

Наряду с условиями, которые признаются существенными по закону, традиционно выделяются существенные условия договора, которые хотя и не признаны таковыми по закону, но необходимы для договоров данного вида. Такие условия обычно содержатся в самом определении понятия соответствующего вида договора.

Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные для договоров данного вида. В целом ряде случаев Гражданский Кодекс при регулировании того или иного договора определяет круг его существенных условий. Например, в ст. 1016 ГК РФ указаны существенные условия договора доверительного управления имуществом. К их числу относятся: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом и некоторые другие.

Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Для признания условия данного вида в качестве существенного требуется, чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора. Эта группа условий имеет правовое значение лишь на стадии заключения договора, каковое полностью утрачивается с момента, когда договор считается заключенным[11].

К числу условий, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные, так и необходимые, относится, например, страховой риск для договора страхования[12].

Характеристика обычных условий.

Устанавливаются диспозитивными нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их применение или не установили иных условий (условия о цене, условия о сроке исполнения обязательства, иные условия.

     Источниками обычных условий служат:

      Закон

      Обычай

     Характеристика случайных условий.

<

Информация о работе Гражданско-правовой догоор