Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 13:42, дипломная работа
Договор купли-продажи относится к договорам передачи имущества в собственность. В общей системе договорного права это один из самых распространенных и значимых в российском гражданском праве договоров. На его основе осуществляются отношения по обмену созданных природой и производимых человеком имущественных ценностей, выступающих в торговом обороте в качестве товаров. Почти пятая часть всех статей ГК РФ, посвященных отдельным видам гражданско-правовых договоров, приходится на долю договора купли-продажи.
§ 1. Договор купли-продажи
в системе договорного права
Договор купли-продажи относится к договорам
передачи имущества в собственность. В
общей системе договорного права это один
из самых распространенных и значимых
в российском гражданском праве договоров.
На его основе осуществляются отношения
по обмену созданных природой и производимых
человеком имущественных ценностей, выступающих
в торговом обороте в качестве товаров.
Почти пятая часть всех статей ГК РФ, посвященных
отдельным видам гражданско-правовых
договоров, приходится на долю договора
купли-продажи.
Более того, основная схема организации
обязательственных правоотношений между
продавцом и покупателем, заложенная законодателем
в договоре купли-продажи (товар в обмен
на встречное предоставление), применяется
практически во всех возмездных гражданско-правовых
договорах. Она используется не только
в договорах, по которым товар передается
в собственность (договоры мены, ренты
и пожизненного содержания с иждивением,
аренды с правом выкупа), но также в договоре
об уступке требования (cessio), договорах
о производстве работ и оказании услуг,
договорах о передаче исключительных
имущественных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, договорах о передаче информации.
Главное отличие между договором купли-продажи
и иными гражданско-правовыми договорами
состоит не в схеме организации правовых
связей между их участниками, а в различии
предметов названных договоров и определении
специфики их правового регулирования.
Если предметом договора купли-продажи
служат прежде всего вещи, то предметом
договоров о производстве работ и оказании
услуг, о передаче информации являются
соответственно работы, услуги и информация,
а предметом договоров об уступке требования
и передаче исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности - имущественные
права.
Ведущее положение договора купли-продажи
в системе договорного права объясняется
также историческими причинами.
Договор купли-продажи в том виде, в котором
он применяется ныне в странах Европы,
включая Россию, ведет происхождение от
римского права. Договор купли-продажи
в его строгом формальном варианте был
известен еще древнеримскому праву и закреплен
в Двенадцати таблицах (451 - 440 вв. до н.э.)
.
В период существования Римской империи
данный договор (emptio et venditio) сложился как
самостоятельный консенсуальный вид договора,
впоследствии ставший основой возникновения
общей системы договорного права в странах
Западной Европы, реципировавших римское
право. По римскому праву договор купли-продажи
мог иметь своим предметом не только вещи,
существовавшие на момент его заключения,
но и будущие вещи и даже имущественные
права.
В дореволюционной России гражданское
законодательство пошло по пути дифференциации
отдельных видов договора купли-продажи
с образованием трех самостоятельных
договоров: купли-продажи движимых вещей,
запродажи недвижимого имущества по купчей
крепости и поставки. Это разделение вызывало
критику со стороны многих видных юристов
того времени. В проекте Гражданского
уложения, внесенном в 1913 г. в Государственную
Думу, не ставшем законом в связи с Первой
мировой войной, предусматривалось объединение
трех названных договоров в единый договор
купли-продажи.
В начальный период существования советского
государства Гражданский кодекс РСФСР
1922 г. закрепил широкую концепцию договоров
купли-продажи. Объяснялось это введением
в стране новой экономической политики
(нэпа), направленной на оживление товарного
производства в условиях существования
диктатуры пролетариата как политической
власти. Впоследствии, однако, при переходе
к плановой социалистической экономике
сфера применения договора купли-продажи
резко ограничилась. Договор купли-продажи
стал применяться лишь в отношениях между
гражданами, а также между гражданами
и розничными торговыми организациями.
Договоры между социалистическими организациями,
основанные на системе жесткого государственного
планирования, выделились в самостоятельные
гражданско-правовые договоры (договоры
поставки, контрактации, энергоснабжения).
В таком виде они получили закрепление
в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
Понятие договора купли-продажи
Легальное определение договора купли-продажи
дается в общих положениях о купле-продаже,
содержащихся в гл. 30 ГК о купле-продаже.
Согласно ст. 454 ГК по договору купли-продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи считается двусторонним,
возмездным, каузальным и консенсуальным.
Основными элементами договора как сделки
и правоотношения являются стороны, предмет
и содержание.
В действующем ГК наряду с общими нормами,
применяемыми ко всем видам договора купли-продажи
(п. 1 ст. 454), содержатся специальные нормы,
посвященные отдельным видам договора
купли-продажи. Кодекс предусматривает
семь таких видов: розничную куплю-продажу,
поставку товаров, поставку товаров для
государственных нужд, контрактацию, энергоснабжение,
продажу недвижимости и продажу предприятия.
Представляется, что предусмотренный
в ГК перечень отдельных видов договора
купли-продажи не следует считать исчерпывающим,
особенно на будущее время. В настоящее
время к нему следовало бы добавить внешнюю
куплю-продажу.
Специальные нормы права, регулирующие
отдельные виды договора купли-продажи,
не отменяют действие общих норм гл. 30
ГК. Юридическую природу договора купли-продажи
определяют прежде всего нормы о понятии
договора, его предмете и основных правах
и обязанностях продавца и покупателя.
Нормативные положения гл. 30 ГК о купле-продаже
базируются на общих нормах части первой
ГК, которая входит в единый массив законодательства,
регулирующего отношения по купле-продаже.
В гл. 30 ГК использованы многие положения
Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г., одним из участников
которой является и Российская Федерация.
Стороны договора
Продавцом по договору купли-продажи
выступает лицо, имеющее право собственности
на вещь (далее - товар), или иное лицо, уполномоченное
законом на продажу товара. В качестве
последнего могут быть: 1) организация
(юридическое лицо, наделенное правом
хозяйственного ведения (ст. 294 ГК) или
оперативного управления (п. 1 ст. 296 ГК);
2) комиссионер (п. 1 ст. 990 ГК); 3) лицо, осуществляющее
продажу товара с публичных торгов (п.
2 ст. 447 ГК); 4) агент по агентскому договору
(п. 1 ст. 1005 ГК); 5) доверительный управляющий
по договору доверительного управления
(п. 3 ст. 1012 ГК); 6) опекун собственника (п.
2 ст. 37 ГК); 7) хранитель вещи (п. 2 ст. 899, ст.
920 ГК).
В порядке исключения допускается участие
в качестве продавца лица, не относящегося
к числу вышеназванных. Согласно п. 1 ст.
302 ГК им в договоре купли-продажи считается
лицо, продавшее товар добросовестному
приобретателю, у которого он не может
быть виндицирован собственником .
Правовой статус лица, выступающего продавцом
в договоре купли-продажи, не имеет значения.
Им могут быть как предприниматель, так
и любое другое физическое и юридическое
лицо, Российская Федерация, субъект Федерации,
муниципальное образование, наделенное
правом распоряжения принадлежащим ему
имуществом.
Покупателями по договору купли-продажи
могут выступать все субъекты гражданского
права, располагающие в каждом конкретном
случае необходимыми экономическими и
юридическими возможностями. Юридическая
возможность участия в договоре купли-продажи
не только для покупателей, но и для продавцов
может быть ограничена имеющейся у них
правоспособностью, а для физических лиц
- и дееспособностью, видом и характером
вещных прав на товар, оборотоспособностью
предмета договора. Так, дееспособность
физических лиц прямо зависит от их возраста
и психического состояния здоровья в момент
заключения договора (ст. 21, 26 - 30 ГК).
Правоспособность юридических
лиц зависит от их правового статуса
(коммерческие или некоммерческие организации)
и вида деятельности (ст. 49 ГК). Участие
Российской Федерации, субъектов Федерации,
муниципальных образований в
договорах купли-продажи в
Предмет договора
В качестве предмета договора купли-продажи
в ст. 454 ГК называются вещь и определенная
денежная сумма - цена данной вещи. Под
вещью понимается материально-телесная
субстанция, находящаяся в твердом, жидком
или газообразном состоянии, выступающая
как товар в гражданском обороте (полной
или ограниченной оборотоспособности).
В понятие вещи как товара входят относящиеся
к ней принадлежности и документы, которые
продавец обязан передать покупателю
в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором купли-продажи (ст.
464 ГК). К вещам, являющимся предметом договора
купли-продажи, относятся вещи движимые
и недвижимые, делимые и неделимые, потребляемые
и непотребляемые, индивидуально-определенные
и определенные родовыми признаками. Все
они считаются предметом договора купли-продажи
независимо от цели приобретения покупателем.
Вещи как предмет договора купли-продажи
могут быть предназначены для личного,
семейного и домашнего использования
и для профессиональной и предпринимательской
деятельности. Договор купли-продажи распространяет
действие не только на вещи, имеющиеся
в наличии у продавца на момент заключения
договора, но также на вещи, которые будут
созданы или приобретены продавцом в будущем
(п. 2 ст. 455 ГК).
Не исключается возможность отнесения
к вещам в договоре купли-продажи денег
при условии, что они выступают в гражданском
обороте в качестве обычного товара продавца,
например при продаже юбилейных монет,
денежных знаков с целью коллекционирования.
Что касается сделок по конвертации валют,
например рублей в доллары США и наоборот,
то такие сделки следует считать договорами
мены, но не договорами купли-продажи.
Деньги как мерило (оценка) стоимости
вещи являются самостоятельным предметом
договора купли-продажи наряду с продаваемой
вещью. В данном качестве деньги придают
договору купли-продажи возмездный характер.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК соглашение об их
уплате относится к существенным условиям
заключения договора купли-продажи. Цена
же рассматривается как количественное
измерение денежной суммы, уплачиваемой
покупателем за приобретенную вещь. Поэтому,
если цена не предусмотрена договором
и не может быть определена при его исполнении,
в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК исполнение
договора оплачивается по цене, взимаемой
при сравнимых обстоятельствах за аналогичные
вещи.
Относительно предмета договора достаточно
нечеткая формулировка об имущественных
правах содержится в п. 4 ст. 454 ГК, посвященной
понятию договора купли-продажи. В ней
говорится о том, что положения, предусмотренные
§ 1 гл. 30 ГК об общих положениях о купле-продаже,
применяются к продаже имущественных
прав, если иное не вытекает из содержания
или характера этих прав. При этом законодатель
относительно договора купли-продажи
или аналогичного ему понятия не употребляет
тех слов и выражений, которые он употребляет
в отношении ценных бумаг и валютных ценностей.
В связи с этим имеются все основания считать,
что предметом договора купли-продажи,
исходя из легального определения договора,
имущественные права не являются. К их
продаже применяются лишь отдельные положения,
не противоречащие содержанию и характеру
этих прав. Выше уже говорилось, что отдельные
положения договора купли-продажи, как
и норма п. 4 ст. 454 ГК об имущественных правах,
применяются во всех других возмездных
договорах.
В юридической литературе по данному
вопросу имеется и иная точка зрения, поддержанная
в последнее время В.В. Ровным. Законодатель
сейчас, - пишет он, - признает само имущественное
право предметом договора купли-продажи.
При возмездной передаче
имущественных прав от одного лица
другому отсутствует основной признак,
присущий договору купли-продажи, по передаче
вещи в собственность. В данном случае,
как совершенно справедливо отмечали
Д.И. Мейер и Г.Ф. Шершеневич , происходит
не продажа, а уступка права. И такой договор,
как отмечает Ю.В. Романец , имеет иную
направленность, нежели договор купли-продажи,
выражающийся в передаче имущества в собственность.
Главное состоит в том, что имущественные
права не являются объектом права собственности.
В вещном праве они существуют параллельно
и одновременно с правом собственности
на одну и ту же вещь, находясь на положении
зависимых прав (ст. 216 ГК).
На исключительные имущественные права,
касающиеся результатов интеллектуальной
деятельности, положения ГК и других законов
о праве собственности и других вещных
правах вообще не распространяются.
Имущественные права обязательственно-правового
характера, в том числе право о передаче
требования по сделке, как отмечается
в ст. 382 ГК, являются уступкой требования,
а не передачей его в собственность. Последнее
означало бы, что объектом права собственности
становились бы общественные отношения,
неотъемлемый элемент содержания которых
- имущественные права требований кредиторов
к должникам.
Таким образом, единственным и исключительным
предметом договора купли-продажи могут
выступать, как сказано в п. 1 ст. 454 ГК, вещи,
являющиеся товаром. К числу данных вещей
относятся также ценные бумаги и валютные
ценности (п. 2 ст. 454 ГК), в отношении которых
наряду с общими положениями ГК о купле-продаже
могут применяться специальные правила
их купли-продажи. В отношении купли-продажи
ценных бумаг в настоящее время действует
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. "О
рынке ценных бумаг" , а в отношении
валютных ценностей - Федеральный закон
от 10 декабря 2003 г. "О валютном регулировании
и валютном контроле" .
Содержание договора
Как уже говорилось выше, договор купли-продажи
является двусторонним. Праву одной стороны
корреспондирует обязанность другой стороны.
В ст. 454 ГК содержание договора раскрывается
через обязанности сторон.
Продавец несет две основные обязанности:
по передаче товара покупателю и по переносу
на покупателя права собственности на
продаваемый товар. При этом если первая
обязанность в определении договора, данном
в п. 1 ст. 454 ГК, обозначена достаточно четко,
то вторая обязанность сформулирована
в качестве сопутствующей и неотделимой
от передачи товара покупателю. Более
того, и в других статьях главы Кодекса
о купле-продаже отсутствует правовая
норма о данной обязанности продавца,
что вряд ли правильно. Исключение составляет
лишь ст. 491 ГК о сохранении за продавцом
права собственности в случаях, оговоренных
в договоре. Но в этом признании права
продавца в качестве самостоятельного
- права собственности на передаваемый
покупателю товар, - скорее, речь идет о
праве продавца на его перенос покупателю,
чем о возложенной на него обязанности.
У покупателя имеются две основные обязанности:
принять товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену товара).
Помимо основных обязанностей продавца
и покупателя в договоре купли-продажи
могут предусматриваться и дополнительные
обязанности, связанные с информацией,
касающейся сторон, предмета договора,
способов его исполнения, страхования,
хранения предмета договора и т.д. При
неисполнении или ненадлежащем исполнении
договора у сторон возникают обязанности
по уплате санкций и возмещению причиненных
убытков.
А. Обязанности продавца по передаче
товара покупателю (ст. 456 ГК) относятся
к условиям передачи товара и соблюдению
требований закона, касающихся товара
как предмета договора.
1. Условие передачи продавцом товара
покупателю в ГК определяется двумя показателями:
сроком исполнения обязанности по передаче
товара и способом передачи товара.
Срок исполнения передачи товара покупателю
- существенное условие договора купли-продажи.
Продавец обязан передать товар покупателю
в срок, предусмотренный в договоре, а
в тех случаях, когда срок не указан, - в
разумный срок после возникновения обязательства,
вытекающего из договора. При неисполнении
обязанности в указанные сроки, равным
образом как и в срок, определенный моментом
востребования товара, продавец обязан
передать товар покупателю в семидневный
срок со дня предъявления последним такого
требования, если иной срок исполнения
данной обязанности не вытекает из закона,
иного правового акта, обычаев делового
оборота или существа обязательства.
Что касается способов
передачи товара, возможны три варианта.
В первом случае товар вручается покупателю
или указанному им лицу, когда договором
предусмотрена обязанность продавца по
доставке товара.
Во втором случае товар предоставляется
продавцом в распоряжение покупателя,
когда товар готов к передаче в надлежащем
месте и покупатель осведомлен о готовности
товара к передаче.
В третьем случае обязанность продавца
передать товар покупателю считается
исполненной при сдаче товара перевозчику
или организации связи для доставки покупателю,
если иное не предусмотрено договором.
Данный вариант передачи товара покупателю
применяется, когда из договора купли-продажи
не вытекает обязанность продавца по доставке
или передаче товара в первых двух указанных
выше случаях.
При отказе продавца от передачи проданного
покупателю товара покупатель вправе
отказаться от исполнения договора купли-продажи
и взыскать с продавца понесенные убытки.
При отказе продавца передать индивидуально-определенную
вещь покупатель вправе требовать в судебном
порядке отобрания вещи у продавца и передачи
ее на условиях, указанных в законе и договоре
(ст. 398 ГК).
При передаче товара продавец обязан
выполнить условия о количестве и ассортименте
товаров, качестве и комплектности, таре
и упаковке.
2. Требование закона о количестве товаров
- существенное условие договора купли-продажи.
При его нарушении договор считается незаключенным.
Возможны два способа определения количества
товара, подлежащего передаче покупателю.
При первом способе, наиболее распространенном
в практике, количество товара определяется
в самом договоре на момент его заключения.
Применительно к вещам в их натуральном
выражении количество фиксируется поштучно
и поименно (индивидуально-определенные
вещи), а в отношении вещей, определяемых
родовыми признаками, - суммарно на основе
единиц измерения, соответствующих природе
продаваемых вещей (весовых, объемных,
пространственных и т.д.).
Закон допускает определение вещей и
в денежном выражении, главным образом
в тех случаях, когда предметом договора
купли-продажи выступают ценные бумаги
в их денежном исчислении (вексель, чек,
облигация и т.д.) или денежные знаки, используемые
с целью коллекционирования.
При втором способе определения количества
товара, подлежащего передаче покупателю,
в договоре на момент его заключения указывается
лишь порядок определения количества
товара. Само же количество товара становится
известным либо в процессе действия договора,
либо в момент его прекращения, в частности
в договорах электроснабжения, заключаемых
с гражданами (п. 3 ст. 541 ГК). Такие же положения
могут содержать договоры, в которых предусматривается
лишь общая сумма денежного вознаграждения
за товар, поставляемый в процессе действия
договора с оплатой по рыночной цене на
день передачи его покупателю.
Закон не устанавливает предела возможных
вариантов порядка определения количества
товара. Но соблюдение одного условия
строго обязательно для сторон договора.
Количество товара, подлежащего передаче
покупателю, не указанное в договоре на
момент его заключения, должно быть определимым.
Количество товара может предопределяться
условиями договора, согласуемыми не только
его сторонами, но и уполномоченными органами
государства, например при поставке товаров
для государственных нужд.
Информация о работе Договор купли-продажи в системе договорного права