Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 06:53, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Теория государства и права".
По форме государственного управления, государство делится на монархии и республики.
Монархия-это единоличное правление.
Признаки монархии: власть передается по наследству, осуществляется бессрочно, не зависит от населения.
Монархи бывают неограниченные (т.е. абсолютные монархии)-это когда монарх не несет ни какой ответственности. (пример: Бруней, Саудовская Аравия).
Ограниченна монархия (конституционная), власть ограничена либо парламентом, либо конституцией. (пример: Англия, Япония, Норвегия).
Республика-это выборность высших органов государственной власти.
Республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные.
Президентские (США, Сирия)
Парламентские (Германия, Италия)
Смешанные (Франция, Россия)
Характерной чертой смешанного правления является, что правительство подотчетно как президенту так и парламенту.
Функции права (ФП) – это основные направления правового воздействия, выражающих порядочность общественных отношений.
С помощью ФП мы познаем предназначение в обществе, его динамику, действие, развитие.
Функции права рассматриваются в двух плоскостях:
- это специально юридические;
- общесоциальные;
К общесоц-м ФП относятся; экономическая функция – она упорядочивает, политическая ФП, воспитательная ФП.
Специально юр-я ФП – т.е. право выполняет регулятивную и охранительную функции.
Регулятивная функции – обеспечивает льготы, поощрения, дозволения, рекомендации, стимулы.
Охранительная функции осуществляются с помощью правовых ограничений – это обязанности, запреты, наказания, функции призванные защищать.
Признаки ФП:
Признак функций
государства заключается
Правоотношения – это общественные отношения урегулированные нормами права, участники которого обладают субъективными правами и юридическими обязанностями.
- правоотношения возникают на основе норм права;
- связь между участниками (лицами) правоотношений осуществляется по средствам юридических прав;
- правоотношение – это волевое отношение;
- правоотношения
охраняются и обеспечиваются
гос-м, при необходимости
- правоотношения возникают по поводу реального блага;
- у правоотношений три составляющих: субъект, объект и содержание.
Таким образом, деятельность юриста построена на правоотношениях.
Лица, которые по закону могут быть участниками правовых отношений, называются субъектами права. Субъекты права – это потенциальные участники правоотношений, лица, которые лишь могут быть носителями юридических прав и обязанностей.
Для того чтобы субъект права превратился в участника правоотношения, должны появиться определенные обстоятельства, приводящие в действие юридическую норму, которая, в свою очередь, возлагает на данных субъектов юридические права и обязанности, делая их тем самым субъектами правоотношения.
В каждом правоотношении участвует, как минимум, два субъекта. Участник правоотношения, которому принадлежит право, является управомоченным, а лицо, на котором лежит определенная обязанность – обязанным субъектом.
Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: государство; физические лица; юридические лица; организации, не являющиеся юридическими лицами.
Государство как субъект правоотношений имеет ряд особенностей: государство обладает властными полномочиями и обладает суверенитетом. Физические лица – это граждане, лица без гражданства, иностранцы и лица с двойным гражданством.
Юридические лица – это предприятия, организации, учреждения, характеризующиеся следующими признаками: имеют организационное единство; имеют обособленное имущество и свой расчетный счет в банке; могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; несут самостоятельную имущественную ответственность; могут быть истцами и ответчиками в суде.
Для того, чтобы стать участниками правоотношений, названные субъекты должны обладать совокупностью установленных нормами качеств, дающей им возможность быть носителями юридических прав и обязанностей, т.е. правосубъектностью.
Правосубъектность имеет две стороны – общественную и юридическую. Общественная сторона правосубъектности выражается в том, что признаки субъектов права законодатель не может избирать произвольно – они диктуются самой жизнью, потребностями и закономерностями общественного развития. Юридическая сторона состоит в том, что признаки субъектов права обязательно должны быть закреплены в юридических нормах.
Правоспособность – это
Правоспособность
Дееспособность – это
Дееспособность лица зависит от возраста и состояния психического здоровья. Объем дееспособности может быть полным или неполным.
Одним из принципов
правового государства
Законодательная
Исполнительная
Судебная
Идея разделения властей возникла в 16 веке, этот принцип сформировал французский ученый Шарль Монтескье.
Данный принцип утверждает политическую свободу, это принцип законности злоупотребления властью.
Содержание принципа разделения властей:
система «сдержек и
противовесов». Она
Правовые ограничения применительно к законодательной власти:
- предусмотрена жесткая процедура законодательного процесса, которая имеет основные стадии принятия закона.
Правовое ограничение деятельности судов:
- применяются
гарантии и принципы
- презумпция невиновности
- отвод судей
Правовые ограничения в отношении исполнительной власти:
- сроки президентства
- импичмент
- квотум недоверие к правительству.
Сущность гос-ва в обладании им гос-й властью.
Власть это сила, насилие (узаконенное) т.е. урегулированное в нормах права.
Гос-во это организация политической власти, содействующая осуществлению конкретных интересов в пределах определенной территории.
Сущность гос-ва рассматривается с позиции двух аспектов:
Существует
два подхода классовый и
С позиции классового подхода можно определить гос-во как организацию публичной власти экономически господствующего класса.
Общесоциальный гос-во это организация политической власти создающая условия для обеспечения интересов классов, слоев т.е. создается компромисс.
Континентальная правовая система одна из основных мировых правовых систем, иногда так же называется романно-германской. Континентальная правовая система возникла в континентальной Европе на базе римского права, а так же канонического права и местных обычаев.
Для Континентальной правовой системы характерны кодифицированное построение, единый фонд основных правовых понятий, единая иерархическая система источников права, деление на отрасли (конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.)
Во всех странах Континентальной правовой системы есть писанные конституции.
В большинстве стран
Континентальной правовой системы
приняты и действуют
Во всех странах Континентальной правовой системы признается деление права на публичное и частное.
Ни одно законодательство не в состоянии учесть все многообразие общественных отношений, которые требуют правового регулирования. Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что определенные обстоятельства, имеющие юридический характер, не находятся в сфере правового регулирования. Налицо пробел в праве.
Под пробелом в праве понимают отсутствие в действующей системе законодательства нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий правового регулирования.
Наличие пробелов в праве нежелательно и свидетельствует об определенных недостатках правовой системы. Однако они объективно возможны, а в некоторых случаях и неизбежны. Пробелы в праве вникают по трем причинам: 1) в силу того, что законодатель не смог охватить формулировками нормативного акта всех жизненных ситуаций, требующих правового регулирования; 2) в результате недостатков юридической техники;
3) вследствие постоянного
развития общественных отношени
Единственным способом устранения пробелов в праве является принятие соответствующим полномочным органом недостающей нормы или группы норм права. Однако быстрое устранение таким способом пробелов не всегда возможно, поскольку связано с процессом нормотворчества. Но органы, применяющие нормы права, не могут отказаться от решения конкретного дела по причине неполноты законодательства. Во избежание этого в праве существует институт аналогий, означающий сходство жизненных ситуаций и правовых норм. Он предусматривает два оперативных метода преодоления, восполнения пробелов – аналогию закона и аналогию права.
Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, регулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в законодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним отношения.
Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсутствует и норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается на основе общих принципов права. Речь прежде всего идет о таких принципах права, как справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др. Подобные принципы закрепляются в Конституции и других законах.
Аналогия закона и аналогия права – исключительные средства в праве и требуют соблюдения ряда определенных условий, обеспечивающих правильное их применение. Поэтому для того, чтобы использовать аналогию права, необходимо: во-первых, установить, что данная жизненная ситуация имеет юридический характер и требует правового решения; во-вторых, убедиться, что в законодательстве отсутствует конкретная норма права, призванная регулировать подобные случаи; в-третьих, отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона), а при отсутствии таковой опереться на общий принцип права и на его основе решить дело (аналогия права); в-четвертых, в решении по делу дать мотивированное объяснение причин применения к данному случаю аналогии закона или аналогии права. Тем самым обеспечивается возможность проверить правильность решения дела.
Таким образом, применение права по аналогии – это не произвольное разрешение дела. Принятие решения осуществляется в соответствии с государственной волей, выраженной в правовой системе в целом или в отдельных нормах права, регулирующих сходные отношения. Путем аналогии правоприменительный орган пробел в праве не устраняет, а лишь преодолевает. Пробел может быть устранен только компетентным нормотворческим органом.
Институт аналогии имеет ограниченное применение в праве. В области уголовного права аналогия закона и аналогия права не допускаются, поскольку действует непреложный принцип «нет преступления без указания на то в законе», что служит гарантией защиты личности. В других отраслях права аналогия допускается, а в таких, как гражданское и гражданско-процессуальное право, она прямо закреплена.
Информация о работе Шпаргалка по "Теории государства и права"