Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2012 в 18:16, курсовая работа
Развитие теории государства и права в современных условиях осуществляется по двум основным направлениям: вопервых, совершенствование законодательства, приведение юридических норм в соответствие с новым уровнем, достигнутым нашим обществом, вовторых, повышение эффективности действия уже существующих норм права. Последняя задача обусловливает необходимость дальнейшего изучения механизма правового регулирования. Требуется непрекращающаяся работа по совершенствованию правовой надстройки общества с учетом основных тенденций развития государства.
В юридической литературе тема правового регулирования не является новой. В 60х годах проявился повышенный интерес к этой проблеме, который объясняется необходимостью повышения организующей, творческой роли права в жизни общества, важностью выяснения пути его воздействия на общественные отношения, на сознание и поведение людей, рассмотрения соотношения воздействия и регулирования, анализа особенностей, специфичности элементов механизма правового регулирования. Много внимания этому вопросу в своих работах уделили такие видные отечественные правоведы, как В.М. Горшенев, Г. Т. Чернобель, В. Н. Кудрявцев, В. В. Ярков, Т. И. Кузнецов и другие, однако особое место в изучении проблемы правового регулирования принадлежит знаменитому российскому теоретику права С. С. Алексееву. Во многом его труды явились основой для данной курсовой работы.
Введение
1. Понятие правового регулирования, его предмет и механизм
2. Методы и способы правового регулирования
3. Типы правового регулирования. Правовой режим
Заключение
Использованная литература
Правовое
регулирование
Курсовая
40 стр.
Введение
1. Понятие правового регулирования, его
предмет и механизм
2. Методы и способы правового регулирования
3. Типы правового регулирования. Правовой
режим
Заключение
Использованная литература
Введение
Развитие теории
государства и права в
В юридической литературе тема правового
регулирования не является новой. В 60х
годах проявился повышенный интерес к
этой проблеме, который объясняется необходимостью
повышения организующей, творческой роли
права в жизни общества, важностью выяснения
пути его воздействия на общественные
отношения, на сознание и поведение людей,
рассмотрения соотношения воздействия
и регулирования, анализа особенностей,
специфичности элементов механизма правового
регулирования. Много внимания этому вопросу
в своих работах уделили такие видные
отечественные правоведы, как В.М. Горшенев,
Г. Т. Чернобель, В. Н. Кудрявцев, В. В. Ярков,
Т. И. Кузнецов и другие, однако особое
место в изучении проблемы правового регулирования
принадлежит знаменитому российскому
теоретику права С. С. Алексееву. Во многом
его труды явились основой для данной
курсовой работы.
Значительная роль в механизме правового
воздействия принадлежит правосознанию,
правовой культуре, правовым принципам
и правотворческому процессу и собственно
механизму правового регулирования. Правовые
явления, при помощи которых осуществляется
правовое воздействие на сознание и поведение
людей, образуют целостную систему, действуют
не изолированно, а в комплексе.
В последнее время в теории государства
и права появился ряд направлений, исследующих
новые возможности права как одного из
эффективных средств научно обоснованного
и социальное управления. Научнотехническая
революция выдвинула в традиционных областях
правового регулирования новые актуальные
задачи. Сравнительно долго в центре внимания
общей теории государства и права были
по преимуществу правовые нормы, их классововолевая
сущность, структура, классификация и
система, их объективизация в юридических
нормативных актах, реализация норм в
правоотношениях, юридическая техника
и т.д. Недостаточно разрабатывались такие
немаловажные вопросы, как механизм социального
действия права, его место в системе регуляторов
социальных процессов, социальнопсихологические
аспекты правового регулирования. Эти
направления изучения указанной проблемы
только развиваются. Потому, в целом, следует
отметить, что такое огромное, всеобъемлющее
понятие как правовое регулирование невозможно
подробно рассмотреть в рамках одной курсовой
работы. Мы попытались в общих чертах,
теоретически, описать основные признаки
этого понятия, его методы и типы, а также
остановиться на понятиях, вытекающих
из вышеуказанных (т.е. способы правового
регулирования и правовой режим). Именно
в соответствии с таким порядком анализа
структурирована данная курсовая работа.
1. Понятие правового регулирования, его предмет и механизм
Понятие правового регулирования
— исходный пункт и объединяющее
начало характеристики права в действии,
других явлений правовой действительности
(правовой системы), рассматриваемых
с регулятивнодейственной стороны.
Правовое регулирование — это осуществляемое
при помощи системы правовых средств (юридических
норм, правоотношений, индивидуальных
предписаний и др.) результативное, нормативноорганизационное
воздействие на общественные отношения
с целью их упорядочения, охраны, развития
в соответствии с общественными потребностями.
Такое определение этого понятия дает
С. С. Алексеев .
Определяя правовое регулирование через
понятие правового воздействия, нужно
учитывать, что последнее — широкое понятие,
которое характеризует право в действии,
все направления и формы влияния права
на общественную жизнь, в том числе и функционирование
права в качестве духовного фактора. И
хотя функционирование права в этом качестве
и правовое регулирование взаимопроникают,
влияние права как духовного (идеологического)
фактора не является для него специфическим
по своей основе. В принципе юридическое
воздействие, с рассматриваемой стороны,
основанное на особенностях права как
формы общественного сознания, не отличается
от влияния на общественную жизнь других
духовных, идеологических форм и средств
(средств агитации, пропаганды, массовой
политической информации, нравственного
воспитания, просвещения и т. д.).
Правовое же регулирование — специфическое
воздействие, осуществляемое правом как
особым нормативным институционным регулятором.
Своеобразие правового регулирования
заключается в том, что оно:
• вопервых, по своей природе является
такой разновидностью социального регулирования,
которая строится так, чтобы иметь целенаправленный,
организованный, результативный характер;
• вовторых, осуществляется при помощи
целостной системы средств, реально выражающих
саму материю писаного права как нормативного
институционного образования — регулятора.
Иными словами, правовое регулирование
в отличие от общего духовного идеологического
воздействия права всегда осуществляется
посредством особого, свойственного только
праву механизма, призванного юридически
гарантировать достижение целей, которые
ставил законодатель, издавая или санкционируя
юридические нормы. В этом, собственно,
и состоит социальный смысл существования
права как нормативного институционного
образования. Конечно, общее духовное,
идеологическое воздействие права, сочетаясь
со специфически правовым регулированием,
несет на себе печать последнего и в соответствии
с этим обладает рядом достоинств (имеет
черты всеобщности, определенности, увязанности
с реальными жизненными отношениями, с
конфликтными ситуациями и др.). Но все
же по своей основе, по главным особенностям
своего содержания оно является не специфически
правовым, а именно общим, подчиняющимся
единым закономерностям функционирования
духовной сферы, идеологии, их влияния
на общественную жизнь в данной социальной
системе. В соответствии с этим оно осуществляется
по двум основным каналам — информационному
и ценностноориентационному .
Вместе с тем выделенный в литературе
третий канал (принудительное воздействие
права) относится к иной плоскости функционирования
права — к специфически правовому регулированию
и, более того, к той его стороне, которая
выражает деятельность государства и
состоит в государственновластном нормировании
общественных отношений. общественных
отношений.
То же самое относится и к четвертому каналу
— стимулированию, выделенному В.Н. Кудрявцевым
в другой работе . Не говоря уже о том, что
стимулирование присутствует также при
информационном и ценностноориентационном
воздействии, оно, как и принуждение, характеризует
в основном иную плоскость — собственно
юридическое воздействие, т. е. правовое
регулирование. И именно в рамках анализа
правового регулирования, если связывать
стимулирование и принуждение с разнообразным
юридическим инструментарием, рассмотрение
этих средств воздействия на волю и сознание
человека представляет собой значительную
научную ценность. Информационное и ценностноориентационное
воздействие, с одной стороны, и принуждение
и стимулирование — с другой, нельзя исследовать
в одном ряду: частично перекрещиваясь,
они относятся к различным срезам правового
воздействия.
Существенное значение для понимания
правового регулирования имеет его предмет,
а под более широким углом зрения — среда,
в которой (и под влиянием особенностей
которой) право воздействует на общественные
отношения.
Предметом правового регулирования являются
разнообразные общественные отношения,
которые объективно, по своей природе
могут поддаваться нормативноорганизационному
воздействию и в существующих социальнополитических
условиях требуют такого воздействия,
осуществляемого при помощи юридических
норм и всех иных юридических средств,
образующих механизм правового регулирования
.
От содержания и характера предмета во
многом зависят особенности содержания
правового регулирования, а следовательно,
особенности структуры права. Те или иные
виды общественных отношений (например,
организационные, имущественные, властнокарательные)
способны «принимать» правовое регулирование
не вообще, а строго определенных видов
или в известном диапазоне таких видов,
что в принципе и предопределяет деление
права на отрасли. На специфику правового
регулирования влияют также элементы
общественных отношений — положение его
субъектов, особенности объектов и др.
Существенная особенность регулируемых
правом общественных отношений заключается
в том, что они могут быть предметом правового
воздействия лишь постольку, поскольку
выступают в качестве волевых отношений.
Волевых не в том смысле, что общественные
отношения во всех случаях принадлежат
области духовной жизни, а в том, что независимо
от своего места в структуре социальных
связей они выражаются в волевом поведении
людей. При этом обнаруживается важная
закономерность: воздействие права на
общественную жизнь тем значительнее,
чем сильнее правовые формы оказывают
стимулирующее или «обязывающее» влияние
именно на волю и сознание людей.
Таким образом, в качестве непосредственного
предмета правового регулирования выступает
волевое поведение участников общественных
отношений, поведение, через которое только
и можно осуществлять стимулирование
или принуждение. Право при этом способно
воздействовать на различные уровни поведения
людей и их коллективов. Можно выделить
следующие три уровня поведения: действия,
операции, деятельность (причем с каждым
из этих уровней поведения в принципе,
как правило, сопряжен соответствующий
уровень структуры права).
В соответствии с этим, С. С. Алексеев выделяет
такое понятие как среда правового регулирования.
Она включает и регулируемые правом волевые
общественные отношения, и иные общественные
связи, входящие в его орбиту, сопровождающие
и «окутывающие» его, и само правовое регулирование,
а главное, особенности этих отношений,
связей, существенно влияющих на своеобразие
средств юридического воздействия, на
их комплексы и построение.
Здесь, по Алексееву, может быть выявлен
ряд плоскостей, срезов социальной действительности.
Наиболее важное значение имеют три основные
характеристики: 1) качество «энергетического
поля» регулирования, 2) степень активности
социального поведения на том или ином
участке жизни общества, 3) уровень напряженности,
интенсивности правового регулирования
.
Под качеством «энергетического поля»
регулирования следует понимать то общее
состояние социальной среды, которое может
быть охарактеризовано либо как «поле
активности», либо как «поле сдерживания»,
либо как сочетание того и другого. Имеется
в виду состояние социальной среды, которое
в силу требований социальных закономерностей,
существующих потребностей и интересов
направляет, ориентирует поведение людей
на активность, на совершение тех или иных
поступков, на деятельность определенного
вида либо на то, чтобы проявлять пассивность,
не совершать определенные действия.
Степень активности социального поведения
на том или ином участке жизни общества
— это частота, повторяемость поведения,
его массовидность. В свое время в юридической
науке был высказан взгляд, в соответствии
с которым характеристика юридической
нормы наряду с юридическими признаками
должна быть увязана с пониманием ее как
типичного, массовидного процесса фактической
жизнедеятельности . Мне уже приходилось
писать в свое время, что этот взгляд не
получил должной оценки в литературе.
Быть может, дезориентирующую роль сыграли
здесь господствовавшая в нашей науке
тенденция рассматривать правовые вопросы
главным образом сквозь призму позитивных
обязанностей, опасения, связанные с возможностью
утраты в научных исследованиях специфически
правовых черт. Приведенное положение
действительно не имеет общего значения:
оно едва ли распространимо на позитивные
обязывания. Но применительно к главному
пласту правовой материи — к дозволениям
и в особенности к запретам оно содержит
немалый конструктивный теоретический
потенциал, позволяет под новым углом
зрения охарактеризовать эти важнейшие
правовые явления. Так, изучение нормативных
положений, закрепляющих запреты, и в еще
большей степени обстоятельств, послуживших
для их установления, свидетельствует
о том, что введение юридических запретов
оказывается необходимым в случаях, когда
в социальной действительности существуют
(реально или в виде возможности) факты
нарушений пределов дозволенного, в связи
с чем возникает опасность для общества
и требуется обеспечить при помощи юридического
запрета типичные, массовидные процессы
жизнедеятельности.
Отсюда следует вывод, что юридический
запрет — это не чисто правовое явление.
По самой своей субстанции он имеет черты
социальноправового феномена, несущего
на себе отпечаток конфликтных, аномальных
и в то же время массовидносоциальных
ситуаций, отношений и, следовательно,
степени активности социального поведения.
И наконец, С. С. Алексеев обращает на само
правовое регулирование, на уровень его
напряженности, интенсивности. Правовое
регулирование, пишет он, имеет особенности,
связанные не только с тем, к какой отрасли
права оно относится, выражаются ли в нем
централизованные или децентрализованные
начала, каково состояние социальной среды,
массовидного поведения и т. д., но и с тем,
охватываются ли правом данные отношения,
а если да, то какова его детализированность,
императивность, жесткость, насыщенность
. Все это и может быть названо напряженностью,
интенсивностью регулирования. В соответствии
с таким признаком в общественных отношениях
могут быть выделены зоны интенсивного
и неинтенсивного правового регулирования.
В зонах неинтенсивного правового регулирования
Алексеев выделяет два качественно различных
случая: а) случай существования таких
участков общественной жизни, которые
требуют правового регулирования, которые
реально, фактически еще не урегулированы
или недостаточно урегулированы в правовом
порядке; б) случай, когда общественные
отношения таковы, что они и не нуждаются
в интенсивном правовом регулировании
(что характерно для сугубо личных, семейных
отношений, где, по меткому выражению одного
из отечественных правоведов, закон нередко
скромно молчит).
Чрезвычайно интенсивное или недостаточно
интенсивное правовое регулирование может
наступить в силу субъективных причин,
прежде всего в силу излишней или, напротив,
недостаточной законодательной деятельности
компетентных органов, ошибочных в этой
области решений. Но в то же время надо
учитывать, что степень интенсивности
правового регулирования зависит от его
предмета, других факторов. Есть общественные
отношения, которые нуждаются в правовом
регулировании, но в «мягком», преимущественно
диспозитивном (это присуще правовому
опосредованию отношений в гражданскоправовых
сделках). Есть такие сферы, в которых без
досконального, дословного законодательного
закрепления чеголибо просто не обойтись.
Примером может служить уголовное право
с его принципом (нет преступления, нет
наказания без прямого указания на то
в законе».
Советским правоведом Н.Г. Александровым
выдвинута идея «механизма» воздействия
права на общественную жизнь. В своих работах
он определил основные звенья правового
воздействия на условия общественной
жизни и те правовые категории, которые
фиксируют внутренние взаимосвязи и работу
данного механизма. Специфическими чертами,
формами воздействия права как системы
норм на общественные отношения он считал
установление: 1) запретов на совершение
определенных действий; 2) правоспособности
или правового статуса граждан и юридических
лиц; 3) компетенции органов государственной
власти, управления, правосудия; 4) правовой
взаимосвязи между участниками общественных
отношений. В соответствии с данными формами
правового воздействия выделялись и их
проявления: а) правовые запреты; б) правоспособность
или правовой статус; в) правовая компетенция;
г) правовые отношения.
Наиболее значимой для разработки этой
проблемы стала монография С.С. Алексеева
«Механизм правового регулирования в
социалистическом государстве», в которой
подчеркивалось, что категория «механизм
правового регулирования» выработана
в теории для отображения момента движения,
функционирования правовой формы. В настоящее
время понятие «механизм» употребляется
в правоведении и под другим углом зрения:
«механизм правотворчества», «механизм
трудового воспитания», «юридический
механизм управления» и т.д. Общим же является
то, что термин «механизм» понимается
всеми как способ функционирования, система
средств воздействия. Механизм правового
регулирования выражает деятельную сторону
процесса перевода нормативности права
в упорядоченность общественных отношений.
При этом правовое регулирование представляет
собой длящийся процесс, который распадается
на стадии, на каждой из которых работают
особые юридические средства, в совокупности
составляющие механизм правового регулирования.
Правовое регулирование включает следующие
стадии:
1) издание нормы права и ее общее воздействие
(регламентация общественных отношений);
2) возникновение субъективных прав и субъективных
юридических обязанностей;
3) реализация субъективных прав и субъективных
юридических обязанностей, воплощение
их в конкретном, фактическом поведении
участников общественного отношения;
4) применение права. Для реализации норм
права в фактическом поведении субъектов
необходимо издание актов применения
права. Это факультативная стадия правового
регулирования, которая может существовать
между 1й и 2й или 2й и 3й стадиями.
В соответствии с перечисленными стадиями
правового регулирования выделяются четыре
основных элемента его механизма: а) норма
права; б) правоотношение; в) акты реализации
прав и обязанностей; г) акты применения
права.
Норма права представляет собой исходную
юридическую базу для правового регулирования,
так как в ней заложена модель нужного
поведения, сформулированная в ее диспозиции.
От вида нормы права (запрещающая, управомочивающая,
обязывающая, рекомендательная) зависит
характер поведения субъектов права.
Правоотношение является главным средством,
которое позволяет определить, кто и как
будет выполнять требования нормы права.
В нем общая модель поведения конкретизируется
применительно к субъектам, фиксируются
их субъективные права и субъективные
юридические обязанности.
Акты реализации прав и обязанностей —
это фактическое поведение субъектов.
Здесь действие механизма правового регулирования
заканчивается, так как обеспечивается
то фактическое, реальное поведение субъектов,
тот результат, на который была направлена
воля законодателя.
Акты применения права представляют собой
властные веления компетентных органов,
которые обеспечивают возникновение правоотношений,
проводят требования норм права в жизнь,
гарантируют осуществление прав и обязанностей
и т.д.
В зависимости от того, какие элементы
механизма правового регулирования последовательно
используются, можно говорить о простом
и сложном процессе регулирования.
Простое регулирование есть процесс, в
котором используется один государственный
властный акт, а именно нормативный акт,
индивидуализацию же прав и обязанностей
осуществляют сами субъекты, к которым
этот акт обращен.
Сложное регулирование есть процесс, в
котором используются два акта государственновластного
характера, одним из которых является
нормативный акт, а другим — акт применения
нормы права.
Однако независимо от того, каков процесс
правового регулирования — простой или
сложный, цель у него всегда одна: упрочить
определенным образом общественные отношения,
содействовать их развитию, так как непосредственным
результатом правового регулирования
является правомерное поведение граждан.
Процесс реализации права осуществляется
определенными методами и способами, о
которых мы поговорим во второй части
нашей курсовой работы.
2. Методы и способы правового регулирования
Остановимся сначала на методах
правового регулирования. Методы правового
регулирования — это приемы юридического
воздействия, их сочетания, характеризующие
использование в данной области
общественных отношений того или
иного комплекса юридических
средств.
Методы субстанциональны, неотделимы
от правовой материи. Они выражают самую
суть, стержень того или иного юридического
режима регулирования; следовательно,
в системе права они служат именно тем
объединяющим началом, которое компонует
правовую ткань в главные структурные
подразделения — в отрасли права.
Рассматривая методы правового регулирования
в качестве реальных юридических явлений,
обретающих свою жизнь в рамках отраслей
права, вместе с тем необходимо указать
на некоторые первичные, исходные методы,
которые представляют собой выделенные
логическим путем простейшие приемы регулирования,
определяющие главное в правовом статусе
субъектов, в их исходных юридических
позициях:
— централизованное, императивное регулирование
(метод субординации), при котором регулирование
сверху донизу осуществляется на властноимперативных
началах. Юридическая энергия поступает
на данный участок правовой действительности
только сверху, от государственных органов,
и сообразно этому положение субъектов
характеризуется отношениями субординации,
прямого подчинения;
— децентрализованное, диапозитивное
регулирование (метод координации), при
котором правовое регулирование определяется
преимущественно снизу, на его ход и процесс
влияет активность участников регулируемых
общественных отношений. Их правомерные
действия являются индивидуальным, автономным
источником юридической энергии, и сообразно
этому положение субъектов характеризуется
отношениями координации, приданием конститутивного
юридического значения их правомерному
поведению.
В отраслях права эти первичные методы
в зависимости от характера регулируемых
отношений и других социальных факторов
выступают в различных вариациях, сочетаниях,
хотя, как правило, и с преобладанием одного
из них. В наиболее чистом виде указанные
первичные методы выражаются в публичном,
прежде всего в административном, праве
(централизованное регулирование — метод
субординации) и в частном, прежде всего
в гражданском, праве (децентрализованное
регулирование — метод координации).
Однако и здесь, как и в иных отраслях,
отраслевые методы не могут быть сведены
к простейшим приемам. Представляя собой
сложное, многогранное правовое явление,
каждый отраслевой метод выражает особый
юридический режим регулирования и состоит
в специфическом комплексе приемов и средств
регулирования, который существует только
в конкретном нормативном материале и
тесно связан с соответствующей группой
общественных отношений — предметом правового
регулирования.
Под способами правового регулирования
следует понимать те пути юридического
воздействия, которые выражены в юридических
нормах, в других элементах правовой системы.
Основными способами правового регулирования
являются:
а) дозволение — предоставление лицам
права на свои собственные активные действия;
б) запрещение — возложение на лиц обязанности
воздерживаться от совершения действий
определенного рода;
в) позитивное связывание — возложение
на лиц обязанности к активному поведению
(чтото сделать, передать, уплатить и т.
д.).
Все перечисленные способы так или иначе
связаны с субъективными правами. Причем
если при дозволении субъективное право
(включая право требования, обеспечивающее
активные действия самого носителя субъективного
права) образует содержание данного способа
правового регулирования, то при позитивном
обязывании и запрещении право требования
принадлежит другим лицам; его смысл состоит
в том, чтобы обеспечивать исполнение
активной (обязывание) или пассивной (запрещение)
юридической обязанности.
Из элементов правовой действительности
(норм, правоотношений и др.), выражающих
способы регулирования, образуется сама
плоть отраслевых методов.
Причем от первичных особенностей последних
— централизованного и децентрализованного
регулирования — во многом зависит и комбинация
способов, которая характерна для той
или. иной отрасли права.
Для отраслевых методов, где доминирует
централизованное регулирование (административное
право, финансовое право и др.), относящихся
в основном к публичному праву, в комбинации
указанных трех способов превалируют
обязывание и запрещение; в отраслевых
же методах, выражающих диспозитивное
начало (гражданское право, семейное право,
трудовое право и др.), относящихся в основном
к частному праву, превалирует дозволение
.
Для более конкретизированной характеристики
способов правового регулирования остановимся
подробнее на каждом из них.
Юридическое дозволение. Это ключевой
элемент правового регулирования, определяющее
правовое средство, призванное обеспечить
социальную свободу и активность человека,
коллективов, общественных объединений,
осуществление реальных прав человека,
действительную демократию, творчество
и созидательную деятельность людей. Именно
этому элементу правового регулирования
в российском обществе в современных условиях
придается все большее значение.
Юридические дозволения, как и дозволения
вообще, имеют, если можно так сказать,
предоставительное предназначение: они
призваны дать простор, возможность для
«собственного», преимущественно по усмотрению,
по интересу, поведения участников общественных
отношений. С юридической стороны они
выражаются поэтому в субъективных правах
на собственное активное поведение .
Следовательно, дозволение в праве — это
(поскольку речь не идет об общих дозволениях)
субъективное юридическое право, и ему
свойственно все то, что присуще субъективным
юридическим правам (наличие известного
«юридического плюса»; момент усмотрения;
мера юридических возможностей). В то же
время для юридического дозволения в строгом
смысле этого слова характерна не просто
мера возможного поведения, а преимущественно
такая мера, которая состоит в возможности
выбрать вариант своего собственного
поведения, проявить активность, реализовать
свой интерес.
Конечно, субъективное право, которое
сводится только к одному праву требования
(что характерно для относительных правоотношений
типа обязательств в гражданском праве),
тоже выражает своего рода дозволение,
и оно тоже научно интерпретируется через
понятие «дозволенное поведение». Но право
требования ограничено лишь юридической
областью, оно, пожалуй, в большей мере
связано с позитивными обязываниями, представляя
собой необходимый элемент в юридических
механизмах, обеспечивающих их надлежащее
исполнение. И вообще здесь мало того,
что выражено в богатом по содержанию
понятии дозволения. Глубокий социальный
смысл дозволений в социальном регулировании
состоит в том, что они дают возможности,
открывают простор для свободного, активного
поведения самому носителю дозволения.
Юридические дозволения должны быть выражены
в законе, в других нормативных актах.
При этом они опосредуются действующим
правом поразному. Чаще всего они прямо
формулируются в тексте нормативного
акта в виде особой разновидности регулятивных
норм — управомочивающих. Вместе с тем
наличие юридического дозволения может
вытекать из комплекса юридических норм
(таково, например, дозволение на заключение
любых сделок между гражданами, поскольку
эти сделки не запрещены, соблюдаются
все условия совершения сделок и они не
противоречат принципам права, его началам,
духу).
А могут ли помочь в установлении юридических
дозволений нормативные положения об
ответственности? Если существование
ответственности, как мы увидим дальше,
в большинстве случаев свидетельствует
о наличии в данной ситуации юридического
запрета, то нет ли оснований и для обратного
вывода: о том, что отсутствие установленной
юридической ответственности за определенные
действия означает их дозволенность? Вряд
ли это так. Если бы указанное предположение
было правильным, то исчез бы смысл юридически
закреплять в нормативных актах дозволение.
Необходимо еще раз подчеркнуть главное
— дозволения приобретают юридический
характер и становятся юридическими дозволениями
тогда, когда они выражены в действующем
праве — в особых управомочивающих нормах
или же в комплексе юридических норм. Указанный
момент представляется в высшей степени
важным потому, что таким путем — и это
определяющая особенность именно юридических
дозволений — их содержание очерчивается
четкими границами, рамками, отделяющими
юридическое дозволение от произвольных
действий.
И еще один момент. Дозволение, если оно
выражено в праве и вследствие этого получило
строгие границы, все равно является самой
общей юридической формой: оно свидетельствует
лишь о разрешенности, допустимости соответствующего
поведения. Диапазон же социальной значимости
поведения, охватываемого этой формулой,
довольно велик — от допущения в смысле
ненаказуемости (когда закон, так сказать,
«скрепя сердце» мирится с соответствующими
поступками, например с систематическим
употреблением некоторыми людьми алкогольных
напитков) до одобрения, высокой социальной
оценки и потому поощрения поведения (когда
в законе предусматриваются особые меры
для того, чтобы вызвать к жизни, поддержать,
расширить границы поведения подобного
рода, например акты милосердия, помощь
инвалидам). Для того чтобы более конкретно
рассмотреть дозволения в их единстве
с запретами, и нужно обратиться к правовому
регулированию в целом, а отсюда — к тем
общественным отношениям, которые опосредуются
с помощью правовых средств.
Юридическое запрещение. Это необходимое,
важное юридическое средство обеспечения
организованности общественных отношений,
охраны прав и законных интересов граждан,
общественных объединений, всего общества,
создания барьера для нежелательного,
социально вредного поведения. Во многих
случаях запрещения представляют собой
переведенные на юридический язык и оснащенные
юридической санкцией моральные запреты
(таковы, как правило, юридические запреты
в области личных взаимоотношений граждан,
неприкосновенности личности, за нарушение
которых установлена уголовная и административная
ответственность). Вместе с тем есть немало
юридических запретов, непосредственно
выражающих организационную деятельность
государства в сферах государственного
управления, охраны окружающей среды и
ряде других, которые так или иначе обосновываются
в нормах морали, но не являются их скольконибудь
близким текстуальным воспроизведением.
Есть и такие запреты, которые вводятся
в ткань права без необходимых оснований,
в силу доминирования административных
начал в управлении, бюрократических извращений,
тоталитарной власти, что, в частности,
и придало советскому праву запретительноограничительные
черты.
Для юридических запретов, как и для запретов
вообще, характерна закрепительная, фиксирующая
функция: они призваны утвердить, возвести
в ранг неприкосновенного, незыблемого
существующие господствующие порядки
и отношения. И потому с регулятивной стороны
они выражаются в юридических обязанностях
пассивного содержания, т. е. в обязанностях
воздерживаться от совершения действий
известного рода.
Таким образом, запрет в праве — юридическая
обязанность. И с этой стороны для запретов
в принципе характерно все то, что свойственно
юридическим обязанностям вообще (принципиальная
однозначность, императивная категоричность,
непререкаемость, обеспечение действенными
юридическими механизмами).
Вместе с тем своеобразие содержания запретов,
выраженное в пассивном характере поведения,
т. с. в бездействии тех или иных лиц в данном
отношении, ставит запрет в особое положение.
Это и предопределяет особенности многих
юридических средств и механизмов, призванных
обеспечивать и проводить в жизнь юридические
запреты, в частности их юридическое опосредование
в запрещающих нормах, их гарантирование
в основном при помощи юридической ответственности,
их реализацию в особой форме — в форме
соблюдения. А это, в свою очередь, предопределяет
наличие обширного и весьма юридически
своеобразного пласта правовой материи,
существующего особняком, связанного
с фактическим содержанием запретов —
пассивным поведением.
Для юридических запретов характерно
наличие момента требования: существование
юридического запрета всегда предполагает,
что есть лица, которые вправе потребовать
его соблюдения, Такой же момент требования
свойствен и соответствующим юридическим
обязанностям.
Запреты в праве, отличающиеся юридической
общеобязательностью, как бы заряжены
юридической ответственностью — уголовной,
административной, гражданской . Сама
суть, ближайшая социальная подоплека
юридической ответственности во многих
случаях и заключается в том, чтобы утвердить
в жизни, обеспечить реальное проведение
юридического запрета в фактических жизненных
отношениях. Более того, нередко введение
юридических санкций за поведение, которое
ранее не считалось противоправным, является
по сути дела способом установления юридического
запрета. Таковы, например, установленные
в свое время санкции за покупку, продажу,
обмен или иную передачу ордена, медали,
нагрудного знака к почетному званию,
определившие новый юридически строгий
запрет. Здесь обнаруживается и другая
связь: юридическая сила запрета, степень
его категоричности обусловлены видом
юридической ответственности. Законодатель
для придания юридическому запрету большей
силы и категоричности нередко вводит
более жесткие санкции, в частности устанавливает
вместо административной ответственности
уголовную (например, за незаконное обучение
каратэ). И, напротив, социальная практика
свидетельствует, что переход по иным
(гуманитарным, общесоциальным) соображениям
от более строгой ответственности к менее
строгой, как это в свое время произошло
с ответственностью за самовольную остановку
поезда стопкраном, может влечь за собой
и утрату запретом нужной строгости, объективно
обусловленной категоричности.
Наряду с юридической общеобязательностью
запреты в праве характеризуются формальной
определенностью: будучи закреплены в
нормах права, они приобретают строго
определенное содержание и четкие границы.
Формулирование в тексте нормативного
акта запрещающего нормативного положения
во всех случаях имеет существенный не
только общественнополитический, но и
юридический смысл. Ведь запрещающие нормы
наряду с нормативными положениями об
ответственности (в которых «спрятано»
запрещение) являются внешним выражением,
формой объективизации юридических запретов.
И вне запрещающих предписаний и нормативных
положений об ответственности юридических
запретов нет.
При этом, однако, не следует смешивать
формулировки «нормативное запрещение»
и «отсутствие дозволения»: вторая может
означать только юридическую непредусмотренность
(что зависит от уровня напряженности,
интенсивности в той или иной зоне правового
регулирования).
Позитивное обязывание. В позитивных обязываниях,
являющихся одним из средств правового
регулирования, выражена преимущественно
его активнодейственная, принудительнообязывающая
сторона Путем юридических обязываний
регламентируются в основном финансовая
деятельность, мероприятия по охране окружающей
среды, по технике безопасности, по обеспечению
всеобщего образования и т.д. Вместе с
тем надо не упускать из поля зрения негативную
сторону позитивных обязываний, на которых
строится административнокомандное, авторитарное
управление.
Для позитивных обязываний характерно
своего рода новое обременение: лицам
предписывается совершить то, чего они,
быть может (если бы не было такого обременения),
и не совершили или совершили бы не в том
объеме.
Этот способ регулирования с юридической
стороны выражается в возложении на лиц
юридических обязанностей активного содержания,
т.е. в обязанностях построить свое активное
поведение так, как это предусмотрено
в юридических нормах.
Не повторяя ранее сказанного о позитивных
обязываниях, особо следует отметить следующее:
в содержании права с самого его возникновения
неизменно присутствует обширный пласт
позитивных обязываний. И на современном
этапе развития общества право вне этого
пласта позитивных обязываний не существует
и существовать не может Тем не менее позитивные
обязывания в принципе свойственны не
столько праву, сколько деятельности властвующих
органов, т. е. государству. Абстрактно
рассуждая, они могут существовать независимо
от юридического регулирования. Они и
практически в ряде случаев могут проявляться
помимо правовых норм. Даже когда позитивные
обязывания выступают в правовой форме,
они в силу своей природы должны быть по
главным своим характеристикам отнесены
«на счет» государства.
Достойно специального внимания и то,
что позитивные обязывания по своим юридическим
свойствам и характерным для них юридическим
механизмам довольно существенно отличаются
от рассматриваемых в единстве дозволений
и запретов. Юридический облик позитивных
обязываний весьма прост: они опосредуются
относительными правоотношениями, в которых
одна сторона обременена юридической
обязанностью совершать активные действия,
другая же обладает лишь правом требования,
а в случае неисполнения — притязанием,
призванным обеспечить реальное исполнение
юридической обязанности.
Примечательно, что здесь нет скольнибудь
глубоких и тонких юридических закономерностей,
связей и соотношений. Когда же такого
рода связи и соотношения появляются (например,
в правоотношениях жилищного найма, где
съемщик жилой площади имеет право на
обмен, на подселение соседа и др.), то каждый
раз детальный анализ выводит нас на элементы,
которые относятся уже к иному пласту
правовой материи — дозволениям и запретам.
Думается, не будет большим упрощением
сказать, что позитивные обязывания при
всей их несомненной социальной значимости
все же образуют тот слой правовой материи,
который ближе, если можно так выразиться,
к поверхности правовой системы, чем к
ее глубинам, т. е. к тем ее участкам, где
право не просто контактирует с государственной
властью, а как бы перемешано с ней. Понятно,
что в данном случае имеются в виду только
особенности права как специфического
явления социальной действительности.
Важна еще одна грань проблемы. В развитой
юридической системе позитивные обязывания
не только «проходят» через право, оснащаются
свойствами и особенностями юридического
регулирования, но и обогащаются принципами
и ценностями правовой формы, сложившейся
преимущественно на основе дозволительного
регулирования. Это, в частности, относится
к юридической ответственности, которая
под известным углом зрения может быть
интерпретирована как юридическая обязанность
(обязанность правонарушителя после решения
компетентного органа претерпеть меры
государственнопринудительного воздействия).
Отсюда особое место правового принуждения
среди принудительных мер, которое, если
выделить в нем черты, связанные с ценностью
права, выражает достоинства свойственных
праву нормативности, определенности,
процессуального порядка применения,
начал социальной справедливости, гуманизма.
Особое место в сложном построении правового
регулирования занимают общие юридические
дозволения и общие юридические запреты.
Сразу же нужно отметить главное: определение
«общее» применительно к запретам и дозволениям
понимается в том смысле, что соответствующее
нормативное положение является исходным
и направляющим правовым началом на данном
участке общественных отношений .
И вот что характерно. Исторические данные
(относящиеся прежде всего к римскому
частному праву) свидетельствуют, что
общие дозволения и общие запреты стали
первоначально складываться как особый
техникоюридический прием, выражающий
обобщающую формулу «все, кроме» или «все,
за исключением», — прием, который используется
не только в области дозволений и запретов.
Его суть очевидна: первоначально вводится
известное нормативное положение, скажем,
запрет на чтото, а затем этот запрет определенным
образом ограничивается, из него делаются
исключения, и таким путем запрет, рассматриваемый
в единстве с исключениями из него, приобретает
общий характер. Например, в римском частном
праве в соответствии с существовавшими
в то время требованиями морали был установлен
запрет на дарение между мужем и женой
(Дигесты, кн. 24, титул I, 1). А затем были
введены нормы, которые делали из этого
правила известные исключения, в частности,
для дарения на случай смерти, на восстановление
зданий, уничтоженных пожаром (Дигесты,
кн. 24, титул 1, 9, 14, 27 и др.). То, что общие
дозволения и общие запреты могут выступать
в качестве техникоюридического приема
(причем этим его функции в правовой системе
ограничиваются), должно быть учтено при
общетеоретической характеристике рассматриваемых
правовых явлений.
Вместе с тем уже в эпоху древнего права
в таких важнейших его областях, как договорное
и право собственности, стали складываться
обобщающие положения, пусть не всегда
достаточно выраженные, в виде общих дозволительных
начал, которые имели существенное общественнополитическое,
нравственное значение. Применительно
к договору это видно из того, что римские
юристы стремились увидеть в нем нечто
изначальное, относящееся к праву народов,
и даже такое, что органически связано
с понятием «мир». По мнению Ульпиана,
изначальность договоров в человеческих
взаимоотношениях «вытекает из самой
природы. Ибо что более соответствует
человеческой честности, чем соблюдать
то, о чем они (люди) договорились» (Дигесты,
кн. 2, титул XIV, 1).
В современных условиях, судя по всему,
общие дозволения и общие запреты наиболее
часто встречаются и, следовательно, с
наибольшей вероятностью могут быть найдены
там, где:
а) право прямо «выходит» на права и обязанности,
прямо опосредует поведение людей через
дозволения и запреты;
б) существует необходимость воплотить
в самом регулировании его социальнополитические,
нравственные начала, его направленность
— дозволительную или запретительную.
Отметим теперь следующий момент: главная
юридическая функция рассматриваемых
правовых явлений как общих регулирующих
начал состоит в том, чтобы быть направляющими
механизмами в правовом регулировании,
его, так сказать, организующими стержнями
.
В то же время общие дозволения (именно
дозволения!) могут непосредственно порождать
юридические последствия: как таковые
они могут быть непосредственным критерием
правомерного поведения. Пример тому —
общее дозволение в отношении свободы
договоров. Если на том участке социальной
действительности, где существует общее
дозволение, нет по данному вопросу конкретного,
специального запрета, то такие дозволения
сами по себе являются основанием для
признания соответствующего поведения
правомерным. И это в полной мере согласуется
с самой его природой: как общее юридическое
начало они могут — тоже общим образом
— обусловливать правомерное поведение.
Но вот общие запреты (именно запреты!)
непосредственно не могут порождать юридические
последствия: они как таковые не могут
быть непосредственным критерием неправомерного
поведения. Во всех без исключения случаях
значение оснований для определения неправомерности
могут иметь только конкретные нормы —
либо запрещающие, либо обязывающие и
управомочивающие, неисполнение которых
или же выход за границы которых (дозволения)
свидетельствует о правонарушении. И в
соответствии с принципами законности,
требующими сообразно началам справедливости
конкретности и персонального характера
юридической ответственности, каждый
случай противоправного поведения должен
быть связан с нарушением конкретной юридической
нормы — запрещающей, обязывающей или
управомочивающей (когда субъект выходит
за пределы дозволенного).
Подытоживая, следует заметить, что общие
дозволения и общие запреты выражают весьма
высокий уровень нормативных обобщений.
При этом перед нами довольно любопытный
факт: внешняя объективизация общих дозволений
и общих запретов как специфических юридических
феноменов выражается при их формулировании
не в них самих, а в их «другой стороне»,
в их, так сказать, противоположности,
в исключениях из «общего»: общих дозволений
— в запретахисключениях, общих запретов
— в дозволенияхисключениях.
Возникает вопрос: коль скоро существуют
общие дозволения и общие запреты, то что
же препятствует тому, чтобы и в отношении
третьего способа правового регулирования—позитивных
обязываний — не применять понятие «общее»
в указанном выше смысле? Закономерность
постановки этого вопроса подкрепляется
тем, что в нашем законодательстве можно
встретить такие случаи регулирования,
которые характеризуются значительной
степенью общеобязательности, общности
по отношению к субъектам. К ним относятся,
например, порядок досмотра таможенными
органами багажа граждан, пересекающих
границу страны, общий порядок паспортного
режима. Причем здесь может быть применена
формула, на первый взгляд аналогичная
той, которая распространяется на общие
дозволения и общие запреты, «все, кроме»
(именно «все», а не «всё»).
Тем не менее достаточных оснований для
выделения «общих обязываний», которые
могли бы стать в один ряд с рассматриваемыми
правовыми явлениями, нет. Почему?
Здесь С. С. Алексеев приводит ряд соображений.
Главное из них основывается на том, что
позитивные обязывания, при всей их необходимости
и важности в правовой системе общества,
все же занимают в праве особое место.
Они по определяющим своим характеристикам
выражают не особенности права как своеобразного
социального регулятора, а особенности
государственной власти, осуществляемой
через право, ее организующей, управленческой
деятельности, функционирования административного
управления. Весьма важно и то, что юридические
обязанности, и более общие, и менее общие
по кругу лиц и степени обязательности,
— это именно обязанности; даже будучи
предельно общими, они, в отличие от общих
дозволений и общих запретов, не выходят
на субъективные права участников общественных
отношений. И наконец (для рассматриваемой
темы это имеет принципиальное значение),
понятие «общее» применительно к позитивным
обязываниям не имеет того особого смысла,
который характерен для общих дозволений
и общих запретов. Тут общее не идет дальше
вопроса о круге лиц, оно не охватывает
многообразие жизненных ситуаций и потому
не возвышает нормативность на новый уровень.
В соответствии с этим и исключения из
такого рода «общих обязываний» — не нечто
противоположное (как в области дозволений
и запретов), а просто изъятия из установленного
общего порядка в отношении круга субъектов.
Общие дозволения и общие запреты имеют
весьма существенное значение в праве.
Оно становится очевидным, стоит только
попытаться ответить на вопрос: нет ли
в праве, в самой его субстанции таких
элементов, которые были бы непосредственным
выражением, ближайшим воплощением и проводником
экономических и иных глубинных требований
социальной жизни?
Да, в самой субстанции права, в ее глубинах
существуют такие элементы, частицы. Это
и есть как раз наряду с принципами права,
во взаимодействии с ними общие дозволения
и общие запреты. Чем это обусловлено?
Прежде всего тем, что рассматриваемые
правовые явления представляют собой
наряду с принципами права наиболее высокий
уровень нормативных обобщений, в которых
только и могут непосредственно воплощаться
требования социальной жизни, касающиеся
ее основ, ее важнейших сторон, т. е. имеющие
общий характер. К тому же самито общие
дозволения и общие запреты по своему
содержанию аналогичны духовному выражению
указанных требований социальной жизни
или во всяком случае однородны с ним.
Причем воплощаясь в первую очередь в
общих дозволениях и в общих запретах,
эти требования, сохраняя свое общее направляющее
значение, приобретают сразу же такие
черты, которые выражают особенности юридической
формы, черты юридической дозволенности
или запрещенности.
Есть здесь еще один существенный момент.
Глубинные и устоявшиеся требования социальной
жизни, будучи связаны с духовными, мировоззренческими
идеалами, непосредственно приближаются
к нормативному социальному регулированию
в виде господствующей системы социальных
ценностей. С данной точки зрения значение
общих дозволений и общих запретов заключается
и в том, что они воплощают эту систему
ценностей, способны быть их исходными,
первичными носителями в самой материи
права, рассматриваемой с точки зрения
его регулятивных характеристик.
Все это свидетельствует о весьма высоком
социальном статусе общих дозволений
и общих запретов. Они могут быть охарактеризованы
в качестве таких глубинных правовых явлений,
которые находятся на стыке между правом
и тем слоем социальной жизни, который
выражает социальные требования к праву.
Это и позволяет сделать вывод о том, что
общие дозволения и общие запреты выступают
в качестве своего рода активного центра,
«передаточного механизма», призванного
принимать активные импульсы, сигналы
от общественной жизни, а затем уже в виде
общих регулятивных начал, воплощающих
господствующие социальные ценности,
как бы распространять их на все право
и тем самым определять характер и направления
правового регулирования общественных
отношений.
Типы
правового регулирования.
Правовой режим
Тип правового
регулирования представляет собой
общую направленность воздействия
на общественные отношения, которая
зависит от того, что лежит в
основе регулирования — дозволение
или запрет .
Глубинные элементы механизма правового
регулирования, в особенности взятые в
единстве дозволения и запреты, дают возможность
увидеть два основных типа регулирования
— общедозволительный и разрешительный.
Уже давно в юридической литературе, да
и вообще в юридическом обиходе распространены
две формулы, имеющие отношение к особенностям
права: первая — дозволено все, кроме запрещенного;
вторая — запрещено все, кроме дозволенного.
Воспринимаемые порой как своего рода
словесные юридические построения, обладающие
оттенком некоторой экстравагантности,
эти формулы стали привлекать все большее
внимание науки (и не только науки), так
как оказалось, что они несут немалую смысловую
нагрузку, связаны с пониманием научных
и практически значимых вопросов общественной
жизни.
Если же присмотреться к указанным формулам
под углом зрения способов правового регулирования,
и прежде всего соотношения дозволений
и запретов, то обнаруживается немалый
теоретический потенциал содержащихся
в них положений: становится ясным, что
четкость, зримая диалектичность приведенных
формул вовсе не некие искусные словесные
построения, а выражение глубинных закономерностей
права, относящихся в первую очередь к
дозволениям и запретам общего характера.
Теперь, после того как в предыдущей части
работы освещены общие дозволения и общие
запреты и отмечен ряд моментов, характеризующих
их значение в праве, есть достаточные
данные для того, чтобы понять юридическое
существо тех явлений, которые отражены
в приведенных формулах. С точки зрения
субстанции перед нами две пары крепко
сцепленных дозволений и запретов, одна
из которых возглавляется общим дозволением,
а другая — общим запретом. Именно то,
что в каждой паре есть общее (либо дозволение,
либо запрет) и вместе с тем очерчивающее
рамки общего, т. е. исключаемое из этого
общего, и показывает их роль в праве. Каждая
из этих пар выражает существование двух
главных типов (порядков) правового регулирования
.
Тип правового регулирования — наиболее
важное построение в социальной и юридической
специфике правового регулирования Если
способы, при освещении которых называются
дозволения, запреты, позитивные обязывания,
выражают пути правового воздействия
на общественные отношения, обобщенно
рассматриваемые средства воздействия,
то типы регулирования затрагивают более
глубокий слой права, юридического воздействия
— порядок воздействия и его направленность.
Здесь дается ответ на один из коренных
с юридической точки зрения вопросов:
на что нацелено регулирование— на предоставление
общего дозволения или же на введение
общего запрета на поведение субъектов
общественных отношений, причем так, что
это общее очерчивается соответственно
либо конкретными запретами, либо конкретными
дозволениями (в различных вариантах и
модификациях того или другого). Очевидно,
что все это весьма существенно как для
адекватного выражения социальнополитической
и нравственной природы права, так и для
решения конкретных юридических дел, для
юридической практики.
Характеристика двух типов (порядков)
регулирования имеет в теории права фундаментальное
значение. Она позволяет увидеть, как и
в каком сочетании глубинные элементы
структуры права — дозволения и запреты
— работают на его специфику, на осуществление
через механизм юридического регулирования
социальной свободы. Знаменательно, что
здесь обнаруживаются весьма четкие закономерности.
Если перед нами общий запрет, то ему корреспондируют
только конкретные дозволения (разрешительное
регулирование). И наоборот, если законодатель
установил общее дозволение, то ему по
логике существующих здесь связей должны
соответствовать конкретные запреты (общедозволительное
регулирование). Да и вообще общие дозволения
и общие запреты, как мы видели, потому
только и выделяются из общей массы аналогичных
явлений, что они имеют другую сторону
— соответственно конкретные запреты
и конкретные дозволения, и, следовательно,
они изначально конституируются в указанных
соотношениях общего и конкретного.
Предпосылки рассматриваемых типов правового
регулирования связаны с глубинными основами
правового регулирования.
Общедозволительный порядок является
прямым и органичным выражением расширяющейся
глубокой социальной свободы, воплощающихся
в ней на новом уровне общечеловеческих
начал, а с юридической стороны — утверждающегося
в ходе прогресса человечества дозволительного
в целом характера правового регулирования.
Если общедозволительный порядок непосредственно
связан с социальной свободой, то при демократическом
режиме в обществе разрешительный тип
правового регулирования, решающим компонентом
которого являются общие запреты, ближайшим
образом соотносится с необходимостью
высокой упорядоченности общественных
отношений, организованности общественной
жизни и вытекающей отсюда социальной
ответственности. Когда лица строят свое
поведение в соответствии с началом «только
это», то, поскольку такой порядок не служит
выражением тоталитарной власти, достигается
положительный эффект—определенность
и четкость в поведении, строгое следование
тем его вариантам, которые предусмотрены
в юридических нормах, индивидуальных
правовых актах.
Значение разрешительного порядка помимо
прочего заключается в том, что он может
служить оптимальным способом упорядочения
деятельности государственных органов,
должностных лиц, обеспечивающим введение
властных функций в строгие рамки и существенно
ограничивающим возможности произвольных
действий.
Рассматриваемый тип регулирования является
не просто доминирующим, а, в сущности,
единственным в области юридической ответственности.
Последовательное проведение требований
строжайшей законности предполагает такое
построение юридической ответственности,
при котором она в отношении правомочий
компетентных органов имеет строго разрешительный
характер и потому подчинена началу «только
это», или в иной формулировке — «не допускается
иначе, как».
На основе выделения типов правового регулирования
ведется классификация правовых режимов.
Понятие «правовой режим» все более утверждается
в области юридической науки. Уже давно
научные исследования, преследовавшие
цель выяснить специфику юридического
регулирования определенного участка
деятельности, в особенности когда эта
деятельность имеет строго определенный
объект, проводились под углом зрения
правового режима данного объекта, вида
деятельности. Когда же при изучении системы
права выяснилось, что для каждой отрасли
характерен свой специфический режим
регулирования и в нем как раз концентрируется
юридическое своеобразие отрасли, то стало
очевидным, что рассматриваемое понятие
выражает определяющие, узловые стороны
правовой действительности. Вполне оправданно
поэтому, что в литературе предпринимались
попытки и общетеоретического осмысления
этой категории .
Помимо всего иного само существование
явлений, обозначаемых термином «правовой
режим», и их значение в правовой действительности
еще раз свидетельствуют о многомерности,
многогранности, объемности права как
институционного образования, о том, что
ключевое значение нормативности при
характеристике права вовсе не предполагает
его сведение к одной лишь «системе норм».
Как только право рассматривается в динамике,
в функционировании, оно сразу же раскрывается
новыми существенными гранями, сторонами
своей институционности, и возникает необходимость
многопланового освещения правового регулирования,
таких его сторон, как механизм, способы,
методы, типы регулирования, а теперь еще
правовые режимы.
Так что же такое правовой режим? Самым
общим образом его можно определить как
порядок регулирования, который выражен
в комплексе правовых средств, характеризующих
особое сочетание взаимодействующих между
собой дозволений, запретов, а также позитивных
обязываний и создающих особую направленность
регулирования.
В рамках каждого правового режима всегда
участвуют все способы правового регулирования.
Но в каждом режиме — и это во многом определяет
его специфику — один из способов, как
правило, выступает в качестве доминанты,
определяющей весь его облик и как раз
создающей специфическую направленность,
настрой в регулировании. Это лежит в основе
классификации первичных юридических
режимов.
Правовой режим можно рассматривать как
своего рода укрупненный блок в общем
арсенале правового инструментария, соединяющий
в единую конструкцию определенный комплекс
правовых средств. И с этой точки зрения
эффективное использование правовых средств
при решении тех или иных специальных
задач в значительной степени состоит
в том, чтобы » выбрать оптимальный для
решения соответствующей задачи ; правовой
режим, искусно отработать его сообразно
специфике этой задачи и содержанию регулируемых
отношений.
Вопрос о правовых режимах (за исключением
вопроса о режимах отраслей) возникает,
как правило, в отношении не всех звеньев
правового регулирования, а главным образом
в отношении субъективных прав. Обратим
внимание на то, что этот момент был отмечен
и в отношении права в целом как нормативного
институционного образования, а также
общих дозволений и общих запретов, типов
правового регулирования. Правда, сама
характеристика правовых режимов нередко
дается применительно к определенным
объектам, но «режим объекта» — лишь сокращенное
словесное обозначение порядка регулирования,
выраженного в характере и объеме прав
по отношению к объекту (тем или иным природным
объектам, видам государственного имущества,
земле и т. д.).
Как правило, в основе юридических режимов
лежит тот или иной способ правового регулирования.
Применительно к каждому юридическому
режиму можно с достаточной четкостью
определить, что лежит в его основе — запрет,
дозволение или позитивное обязывание
(из этого положения есть исключения,связанные
с многогранным характером некоторых
общественных отношений, а также с недостаточной
отработкой в законодательстве самого
порядка регулирования).
Если подробнее рассмотреть в этой связи
дозволения и запреты, то окажется, что
фундамент соответствующих режимов составляют
не просто дозволения и запреты, а общие
дозволения и общие запреты, а еще точнее,
базирующиеся на них типы правового регулирования.
И соответственно самым общим образом
правовые режимы наряду с выделением режимов
обязывающего профиля могут быть подразделены
на общедозволительные и разрешительные.
Почему именно «общие»? Да потому, что
они находятся у самых юридических истоков
соответствующего комплекса правовых
средств, являются как бы их стержнем,
с юридической точки зрения определяют
их. А такую функцию могут выполнять только
общие дозволения и общие запреты, которые,
выражаясь в правовом материале и «обрастая»
иными правовыми средствами, в том числе
исключениями, выступают в виде соответствующих
типов правового регулирования.
Вместе с тем нужно иметь в виду, что каждый
правовой режим есть именно режим; следует
принимать во внимание основные смысловые
оттенки этого слова, в том числе и то,
что правовой режим выражает степень жесткости
юридического регулирования, наличие
известных ограничений или льгот, допустимый
уровень активности субъектов, пределы
их правовой самостоятельности. Именно
поэтому при рассмотрении правовых вопросов
мы обычно говорим, например, о жестких
или льготных правовых режимах. И хотя
ориентация при рассмотрении правовых
вопросов на дозволительные начала, на
права и активность субъектов, быть может,
не всегда согласуется с указанными смысловыми
оттенками понятия правового режима, последние
все же необходимо учитывать, ибо именно
они в основном свидетельствуют об особой
направленности, о климате, настрое в регулировании
и дают реалистическую картину данного
участка правовой действительности, к
тому же весьма важную для обеспечения
высокой организованности, дисциплины
и ответственности в обществе.
Думается, представляет интерес трактовка
правовых режимов со специальноюридической
стороны.
Правовой режим — глубокое, содержательное
правовое явление, связывающее воедино
целостный комплекс правовых средств
в соответствии со способами правового
регулирования, его типами. Бережно относясь
к понятию, выражающему это явление, не
допуская его размывания, мы можем говорить,
правда, в несколько ином ракурсе, о режимах
техникоюридического порядка, построенных
на некоторых своеобразных юридических
приемах. Речь идет о том, что может быть
названо режимом исключения. Этот техникоюридический
режим, обладающий своего рода сквозным
значением (т. е. действующий во многих
других правовых явлениях), образует неотъемлемую
часть и общедозволительного порядка,
и разрешительного порядка. Именно он
обеспечивает высокий уровень нормативности
и вместе с тем возможность учета своеобразных
жизненных ситуаций. Его компонентами
являются, вопервых, общее правило («все»)
и, вовторых, исключения из него, чаще всего
перечень исключений, который в законодательстве
нередко формулируется в качестве исчерпывающего.
Изучение техникоюридической стороны
содержания права свидетельствует, что
режим исключения имеет, быть может, более
широкое значение, не ограничивающееся
двумя типами правового регулирования,
рассматриваемыми в настоящей главе. В
ряде случаев законодатель, включив в
нормативный акт широкое нормативное
обобщение, затем делает из него изъятия.
Эти изъятия тоже могут носить характер
нормативных обобщений, и потому из них
в свою очередь могут быть сделаны изъятия,
т. е. «исключения из исключений». Собственно
говоря, из таких техникоюридических приемов,
как свидетельствует история права, и
выросли два главных типа регулирования.
Техникоюридический прием исключения
потому, надо полагать, можно рассматривать
в качестве режима, что он, как и всякий
правовой режим, создает известный климат,
настрой в регулировании. Он и вводится
законодателем как изъятие из общего порядка.
А значит, исключения не могут предполагаться,
они всегда должны быть точно указаны
в нормативных актах. Об этом говорят многочисленные
данные судебной и иной юридической практики:
нередко ошибки при решении юридических
дел допускаются потому, что не учитываются
не только особенности типов правового
регулирования, но и в связи с этим своеобразие
режима исключений.
Помимо иных моментов режимом исключений
и в то же время техникоюридическим приемом,
играющим, по всей видимости, более важную
и юридически самостоятельную роль, чем
это принято считать, является категория
«исчерпывающий перечень», о чем (как и
режиме исключения) уже упоминалось. Думается,
эта категория имеет большую теоретическую
и практическую значимость. Путем установления
исчерпывающего перечня оказывается возможным
достигнуть весьма большой степени точности
в регулировании общественных отношений,
очертить строгие рамки (в частности, ввести
в такие рамки властные функции государственных
органов, должностных лиц), исключить неопределенность
в регулировании.
Заключение
Подводя итог анализу проблем правового
регулирования можно сказать
следующее.
Под правовым регулированием понимают
целенаправленной воздействие правовых
средств на общественные отношения. Оно
является сутью, основной целью существования
права как социального явления.
Правовое регулирование общественных
отношений осуществляется рядом способов:
с помощью дозволений, запретов и обязываний.
Дозволения, запреты и обязывания есть
наиболее глубокий слой механизма правового
регулирования. В ходе реализации права
они как бы проникают во все его звенья
— юридические нормы, правоотношения,
акты реализации, во многом определяя
их черты и особенности.
В сочетании способов регулирования проявляются
особенности специальноюридических функций
права: регулятивной, охранительной и
др. Необходимым и весьма четким отражением
процесса воздействия функций права на
общественные отношения является правопорядок.
По его состоянию законодатель может судить
и о состоянии законности в обществе, о
том, насколько реализуются правовые предписания
субъектами права.
Право, законность, правопорядок — важнейшие
составные элементы правовой основы государственной
и общественной жизни. Однако правопорядок
не является конечной целью, ради которой
создается само право и действует весь
механизм правового регулирования. Задача
законодателя шире. Она состоит в том,
чтобы с помощью права изменить, развить,
укрепить либо вытеснить те или иные общественные
отношения, т.е. установить порядок, угодный
или господствующему классу, или всему
народу.
Значит, конечной целью правового регулирования
должно быть создание общественных отношений
и порядка. Но общественные отношения
складываются как общий результат человеческой
деятельности в данных исторических условиях.
Правовое регулирование обусловлено не
только материальными условиями жизни
общества, но субъективными аспектами.
Последние наиболее полно проявляются
в правосознании, а через него — в правотворчестве,
правоприменении и т.д. Например, исполнение
обязанности формируется не столько под
влиянием возможности применения государственнопринудительных
средств, сколько в результате действия
материальных и духовных стимулов. Механизм
правового регулирования в рассматриваемом
аспекте характеризует происходящие в
результате правового регулирования формирование
и действие мотивов поведения людей —
участников общественных отношений. Это,
в сущности, своего рода проекция его способов
на психологическую сферу личности. Даже
при самом общем освещении психологического
механизма можно отчетливо проследить,
как поразному «работают» в сфере психики
людей, с одной стороны, позитивное обязывание,
а с другой — дозволение и запреты.
Потому, на наш взгляд, при государственном
формировании механизма правового регулирования
следует по возможности использовать
общедозволительный его тип, что содействовало
бы увеличению инициативы людей и в конечном
итоге благоприятно сказалось бы как на
экономических, так и на социальных, и
политических, и иных отношениях.