Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 09:13, контрольная работа
Широкое развитие международных хозяйственных связей, в том числе сотрудничества в области производства, науки и техники между организациями различных государств, делает проблемы арбитражного рассмотрения споров весьма актуальными. Организации и фирмы различных стран, заключая контракты, обычно считают, что арбитражное разбирательство лучше, чем судебное, что примирение сторон лучше, чем обращение к арбитражу, а предотвращение споров еще лучше, чем примирение. Однако не всегда можно предотвратить споры, урегул
Введение
Виды арбитражного соглашения
Характер арбитражного соглашения
Форма арбитражного соглашения
Содержание арбитражного соглашения
Заключение
Список использованной литературы
Принципиальная
особенность арбитражного
Сложившееся
в международной практике
Признание
юридической самостоятельности
арбитражного соглашения
Закон Швейцарии от 1987 года <<О международном частном праве>> также предусматривает три коллизионные привязки для решения вопроса о действительности арбитражного соглашения – автономию воли, право места проведения арбитража.
Наличие арбитражного соглашения порождает определенные процессуально-правовые последствия. Арбитражное соглашение обязательно для сторон, и они не могут уклоняться от передачи спора в арбитраж. Это правило исключает юрисдикцию государственного суда по данному делу, то есть арбитражное соглашение лишает суд его юрисдикции (ст. 134, 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года и ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года). Таким образом, государственный суд не вправе ни отменить, ни пересмотреть арбитражное решение по существу. Если одна из сторон в нарушение арбитражного соглашения все же обратилось в суд, он должен либо по собственной инициативе, либо по заявлению ответчика отказать в приеме искового заявления или прекратить уже начатое производство по делу и направить стороны в арбитраж. Эти положения закреплены в ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В данном случае используется формула об отводе государственного суда по неподсудности. Государственный суд связан соглашением сторон о третейском разбирательстве дела (то есть соглашением сторон о подсудности) и о возможности рассмотрения дела по существу. Однако везде действует принцип эстоппеля (общепризнанный принцип мировой судебной практики) – стороны теряют право ссылаться на прежнее соглашение (арбитражное соглашение), если молчаливо соглашаются на изменении подсудности и рассмотрение дела в государственном суде. Этот принцип общепризнанным принципом в сфере международных публичных правоотношений и в Европейском частном праве. Он основан на началах добросовестности и взаимности, призван обеспечивать последовательность и ответственность в действиях государственных органов и государства в целом. В соответствии с этим принципом государство не вправе оспаривать ту правовую позицию по определенному вопросу права или факта, которая выражена в виде юридически значимого поведения или одностороннего юридического акта самого государства или его органов. Исключая возможность произвольного изменения правовой позиции государства, принцип эстоппель обеспечивает юридическую безопасность и соразмерность государственного воздействия, соблюдение субъективных прав и законных интересов граждан и корпораций. Российские государственные арбитражные суды при рассмотрении экономических споров с участием иностранных лиц в полной мере придерживаются принципа эстоппеля: молчаливое согласие сторон на изменение подсудности ведет к утрате права ссылаться на арбитражное соглашение, и спор рассматривается арбитражным (хозяйственным) судом по существу.
Правило об отказе в приеме и рассмотрении искового заявления применяется и в том случае, если стороны арбитражного соглашения обратились с иском в арбитраж, но не в тот, компетенция которого была согласована в контракте. Например, арбитражная оговорка была сделана в пользу МКАС РФ, а истец обратился в арбитражный суд г. Москвы. В такой ситуации Арбитражный суд г. Москвы должен признать себя некомпетентным и отказать в приеме искового заявления. Однако на практике российские государственные арбитражные суды не всегда принимают во внимание волю сторон, выраженную в арбитражном соглашении, и принимают к рассмотрению дела, которые им подсудны в соответствии с условиями договора. Ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прямо устанавливает, что государственный арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если:
- имеется соглашение
участвующих в деле лиц о
передаче данного спора в
- стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, и если любая из сторон заявит возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде.
Проблема соотношения
арбитражного соглашения и юрисдикции
государственных судов затрагивается
в международных договорах и национальном
законодательстве. Нью-Йоркская конвенция
1958 года << О признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных
решений>> закрепляет принцип, согласно
которому суд при наличии арбитражного
соглашения должен направить стороны
в арбитраж, но только в следующих случаях:
иск касается вопросов, по поводу которых
стороны заключили арбитражное соглашение;
любая сторона ходатайствует об арбитражном
рассмотрении спора; у суда нет оснований
признать арбитражное соглашении недействительным,
утратившим силу или неисполнимым. Европейская
конвенция 1961 года формулирует правило
об отводе государственного суда по неподсудности:
отвод государственного суда по неподсудности,
основанный на наличии арбитражного соглашения
и заявленный в государственном суде одной
из сторон арбитражного соглашения, должен
быть заявлен под угрозой утраты права
на отвод за пропуском срока до или в момент
представления первого возражения по
существу иска, в зависимости от того,
рассматривает ли закон страны суда такой
отвод как вопрос материального или процессуального
права. Типовой закон ЮНСИТРАЛ <<О международном
коммерческом арбитраже>> от 1985 года
содержит существенное дополнение – решение
судом всех этих вопросов никак не препятствует
арбитражу начинать арбитражное разбирательство,
продолжать и заканчивать его, выносить
решение по существу спора. Таким образом,
суд, в которой подан иск по вопросу, являющемуся
предметом арбитражного соглашения, должен
по своей инициативе или по просьбе любой
стороны, представленной не позднее предъявления
ее производство по делу и направить стороны
в арбитраж, если нет оснований полагать,
что арбитражное соглашение имеет порок.
В случае предъявления иска в суд арбитражное
разбирательство тем не менее может быть
начато, продолжено или закончено, в арбитражное
решение вынесено, пока спор о подсудности
разрешается судом. Государственный суд
связан арбитражным соглашением, инициированным
сторонами, по вопросам подсудности данного
спора и возможности рассмотрения дела
по существу. В российской доктрине высказывается
практически единая точка зрения: если
имеется соглашение о передаче спора на
рассмотрение третейского суда и если
одна из сторон обратилась с иском в государственный
суд, а ответчик до своего первого заявления
по существу спора не возразил против
этого, то государственный суд (как общей
юрисдикции, так и арбитражный) имеет право
и обязан рассматривать этот спор. Если
же ответчик до своего первого заявления
по существу спора ссылается на арбитражное
соглашение, заключенное в законной форме
и являющееся действительным, то государственный
суд должен оставить иск без рассмотрения.(ссылка)
Форма арбитражного соглашения
Довольно обстоятельно в Законе РФ от 7 июля 1993 года <<О международном коммерческом арбитраже>> в ч. 2 ст. 7 изложены требования к форме арбитражного соглашения. Оно должно быть заключено в письменной форме. Это требование сформулировано в виде императивной нормы, нарушение которой влечет за собой недействительность соглашения. Как указано в Законе, арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме не только, если оно содержится в одном документе, подписанном сторонами. Оно считается таковым еще в двух случаях:
- если оно
заключено путем обмена
- если оно заключено путем обмена исковым заявлением и ответом на иск, в котором одна сторона утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.
Арбитражное соглашение
должно быть составлено таким образом,
чтобы его форма
Нью-Йоркской конвенции и ее нормы превалируют. В соответствии со ст. 1 Европейской конвенции и на основании того, что согласно нормам права ФРГ сторона, не заявившая возражений сразу после получения предложения заключить арбитражное соглашение, считается связанной этим соглашением, суд признал данное арбитражное соглашение действительным.1
Попытка разрешить противоречия национальных законов относительно формы арбитражных соглашений предпринята в Типовом законе <<О международном коммерческом арбитраже>> от 1985 года, положения которого отражают современные тенденции мировой арбитражной практики. Статья 7 Типового закона устанавливает общее правило: арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Условия, при соблюдении которых соглашение считается заключенным в письменной форме:
- это единый
документ, содержащий соглашение
о передаче споров(а) в