Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2012 в 12:06, контрольная работа
Одной из наиболее актуальных проблем в банковской сфере России стал невозврат кредитов. На борьбу с этим явлением, угрожающим стабильности банковской отечественной системы, ориентирована ст.177 УК, предусматривающая ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Данная проблема стала еще более актуальной в связи с вступлением в законную силу нового ФЗ "Об исполнительном производстве". В числе изменений, которые были внесены в сферу исполнительного производства, закреплена передача компетенции по возбуждению уголовных дел за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в подследственность Федеральной службы судебных приставов.
Введение…………………………………………………………………………3
Некоторые проблемы предупреждения латентности преступлений …….….4
К вопросу о проблеме дискреции уголовно-правовых санкций……………..6
Отдельные вопросы уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности………………………………………9
Незаконное получение кредита: вопросы криминализации………………….11
Заключение………………………………………………………………………14
Список используемой литературы……………………………………………...15
НОУ ВПО
«Санкт – Петербургская академия
управления и экономики»
Алтайский
филиал
Юридический
факультет
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
Дисциплина:
КРИМИНОЛОГИЯ
Тема: «Латентная преступность»
Барнаул
2011 г.
План
Введение…………………………………………………………
Некоторые проблемы
предупреждения латентности преступлений
…….….4
К вопросу
о проблеме дискреции уголовно-правовых
санкций……………..6
Отдельные
вопросы уголовной
Незаконное
получение кредита: вопросы криминализации………………….
Заключение……………………………………………………
Список
используемой литературы……………………………………………...
Введение
Одной из наиболее актуальных проблем в банковской сфере России стал невозврат кредитов. На борьбу с этим явлением, угрожающим стабильности банковской отечественной системы, ориентирована ст.177 УК, предусматривающая ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Данная проблема стала еще более актуальной в связи с вступлением в законную силу нового ФЗ "Об исполнительном производстве". В числе изменений, которые были внесены в сферу исполнительного производства, закреплена передача компетенции по возбуждению уголовных дел за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в подследственность Федеральной службы судебных приставов. Для осуществления ими данной деятельности была утверждена внутриведомственная методическая рекомендация по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст.177 УК. В ходе анализа данных рекомендаций было выявлено еще больше спорных моментов, которые могут возникнуть при правоприменении, нежели ранее.
Одним из основных направлений предупреждения латентности преступлений является разработка и внедрение эффективных методик стимулирования гражданской активности населения, в том числе законодательное закрепление таких стимулов.
Стимулирование гражданской активности по сообщению об известных им фактах совершения преступлений в правоохранительные органы, по нашему мнению, может осуществляться в двух направлениях:
а) развитие института прикосновенности к преступлению;
б) материальное поощрение заявителей с сохранением анонимности.
1. Некоторые
проблемы предупреждения
Наиболее
перспективный способ - обеспечить
явку потерпевшей стороны в
Следующее направление, которое необходимо развивать для эффективной борьбы с латентной преступностью, является создание условий, стимулов, при наличии которых виновное лицо явилось бы с повинной в правоохранительные органы. Либо чтобы лицо, виновное в совершении преступления, в отношении которого осуществляется уголовное судопроизводство, активно способствовало бы всестороннему, полному и объективному раскрытию преступления, по которому оно проходит, а также изобличало бы своих соучастников, либо сообщало бы об иных преступлениях, совершенных им или иными лицами.
К примеру, п. “и” ч. 1 ст. 61 Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) предусмотрено отнесение к смягчающим наказания обстоятельствам: “явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления". Исходя из ст.62УКРФ при наличии вышеназванных смягчающих наказания обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УКРФ.
Ст. 62 УК РФ не оказывает ощутимого влияния на контингент лиц, на которых она рассчитана, так как, во-первых, норму, предусмотренную в ней, невозможно применить при наличии хотя бы одного отягчающего обстоятельства, а во-вторых, “три четверти” - это слишком не значительное ограничение размера или срока наказания особенно по преступлениям небольшой и средней тяжести.
Думается, необходимо внести коррективы в искомую статью и закрепить ее в следующем виде:
Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами “и” и “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
При наличии смягчающих наказания обстоятельств, предусмотренных пунктами “и” и “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, за совершенное впервые преступление небольшой и средней тяжести срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, вне зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств.1
Значительным предупредительным потенциалом по противодействию латентности преступлений имеют также такие институты уголовного права, как освобождение от ответственности и наказания, условное осуждение (ст.73 УК РФ), помилование (ст.85 УК РФ), назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступлении (ст.64 УК РФ) и т.п.
К примеру, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица (ст.75 УК РФ) (добровольная явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного вреда) позволяет, во-первых, выявить сам факт совершения преступления (например, при добровольной явке с повинной), и, во-вторых, раскрыть само преступление, тем самым утрачивается искусственно-латентный характер этого преступления. То есть необходимость наличия этого основания освобождения от уголовной ответственности является бесспорной.
Другое
дело, что данный институт уголовного
права в последние годы стал неоправданно
интенсивно применяться на практике.
Необоснованно широкое
В силу этого, считаю, что уполномоченные лица должны прекращать уголовные дела по деятельному раскаянию только в исключительных случаях, когда исходя из уголовного дела, явно видно, что виновное лицо более не нарушит уголовный закон, и оно в полной мере деятельно раскаялось в своем поступке. Кроме того, следует изменить статью 75 УК РФ и предусмотреть в ней определенные ограничения, которые позволили бы прекратить такое частое использование основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. К примеру, в силу того, что освобождение от уголовной ответственности является в какой-то степени актом гуманного отношения государства к лицу, совершившему преступление, то можно предусмотреть в ст.75 УК РФ правило, по которому никто не может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием дважды за совершение аналогичных преступлений (тождественных и однородных) вне зависимости от наличия или отсутствия судимости за прошлые преступные деяния.
Таким
образом, мы рассмотрели, наиболее важные
и приемлемые правовые меры, направленные
на предупреждение латентности преступлений.
Очевидно, что дальнейшее развитие социальных
отношений и научно-технического прогресса
будет способствовать внедрению и совершенствованию
разнообразных мер профилактики латентности
преступлений. И лишь от разума человека
будет зависеть, способен ли он рационально
воспользоваться плодами этих достижений.
2. К вопросу
о проблеме дискреции уголовно-
Исследуя вопрос построения уголовно-правовых санкций, нельзя обойти важную проблему разработки механизма определения оптимальных границ уголовно-правовых санкций. Анализ научной литературы (в частности, монографических и диссертационных исследований Козлова А.П., Козаченка И.Я., Лейста О. Э.,, Осипова П.П., Филея Ю.В. и др., отдельных публикациях Бородина С.В., Почечной Н.А., Кругликова Л.Л., Хавронюка Н.И. и др.) дает основание утверждать, что в теории уголовного права недостаточно внимания отводится изучению оптимальных границ между минимумом и максимумом санкции (дискреции санкции). Хотя почти все исследователи рассматривают эту проблему, но предлагаемые ими решения оставляют пространство для критики, дискуссии и поиска новых идей.
Так,
И.И. Карпец считал, что разность между
границами не должна превышать 3 лет,
а Н.И. Коржанский - 5 лет.С.И. Дементьев
утверждает, что в преступлениях, которые
не отнесены законом к тяжелым, разность
не должна превышать 3 лет, а в тяжелых
и особенно тяжелых преступлениях - 5 лет.
Чем шире границы санкции, тем более полно
реализуются интересы подсудимого, тем
шире возможности судебного усмотрения,
т.е. шире реализуются принципы индивидуализации
наказания. Хотя возникает необходимость
ограничить и возможное судебное своеволие,
и границы индивидуализации, т.е. привести
размеры наказания в соответствие к принципам
гуманизма, законности и равенства лиц
перед законом. Поэтому не являются оптимальными
санкции с широкими или узкими границами.
Необоснованное расширение границ размера
наказания может превратить относительно-определенные
санкции в "почти" абсолютно-неопределенные
и наоборот, необоснованное сужение может
привести к появлению абсолютно-определенных
санкций, конечно, не по формальному критерию,
а за сущностью правоприменения.
Шнитенков
А.В. указывал на то, что зависимость
построения санкций от классификации
преступлений совсем не означает, что
во всех случаях установления наказания
в виде лишения свободы следует воссоздавать
те границы, которые указаны при классификации
преступлений за степенью общественной
опасности. Исследуя соответствие санкции
ч.3. ст.260 УК Украины (создание непредвиденных
законом военизированных или вооруженных
формирований) тяжести преступления, Робак
В.А. отмечал, что достаточно большая разность
между низшей и высшей границами наказания,
обусловленная наличием нескольких форм
проявления (форм выражения объективной
стороны состава преступления - авт) в
одной части. М.И. Ковалев также обращал
внимание, что нельзя произвольно устанавливать
границы между низшим и высшим размером
наказания.
Филей Ю.В. указывает, что необходимо больше внимания обращать на уголовное законодательство, которое действовало на территории Украины до 1917 г. Диапазон границ санкций в законодательстве тех времен был гораздо уже от современных. Например, согласно ст. 19 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г., каторжные работы назначались на срок 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-15, 15-20 лет. Этому оказывала содействие и четкая дифференциация диспозиций статей указанного закона. Такое построение уголовно-правовых санкций благотворительно влияло на единство судебной практики, поскольку облегчало выбор наказания при сравнительно одинаковых преступлениях и похожих данных о лице преступника. Интервал в санкциях действующего уголовного законодательства, как Украины, так и РФ, разный и бессистемный.
По
моему мнению, следует выходить из того,
за совершение какого действия устанавливается
санкция. При этом следует отметить, что
едва ли будет удачным подходом использовать
для этого низменность преступлений за
степенью тяжести, поскольку такие относятся
в зависимость лишь от верхней границы
наказания, которое было подвергнуто закономерной
критике.
Более
удачным, может быть подход с точки
зрения типичного наказания за содеянное
преступление, так называемой медианы
санкции. Хотя, исходя из концепции
действующих УК Украины и Российской
Федерации, медиана санкции носит своеобразное
среднее арифметическое начало (определяется
результатом добавления верхней и нижней
границы разделенным на 2), de lege ferenda она
бы должна была выступать идейным стрежнем
построения санкции. Насколько более простым,
а потому и менее ошибочным, был бы подход
конструирования санкции, когда сначала
определяется типичное наказание (которое
исполняет также роль медианы), а потом
устанавливаются общие границы санкции,
которые получают свои четко установленные
рамки в зависимости от медианы. При этом
можно было бы применить пропорциональный
подход в зависимости от границ для этого
вида наказания установленного в Общей
части УК.
Например,
если в действующем УК Украины
наказание в виде лишения свободы
может быть на срок от 1 до 15 лет, то при
размере типичного наказания не больше
5 лет, дискреция должна составлять, например,
не больше 20-22,5% (приблизительные варианты:
не меньше 1 - не больше 3, не меньше 3 - не
больше 5, не меньше 3 - не больше 5 и т.п.);
при размере типичного наказания не больше
10 лет, дискреция могла бы составлять не
больше 25-30% (приблизительные варианты:
не меньше 6 - не больше 9, не меньше 7 - не
больше 11); а в случае размера типичного
наказания больше 10 лет (учитывая отказ
от абсолютно-определенных санкций, такое
типичное наказание всегда будет меньшим,
чем 15 лет) можно расширить границы дискреции
свыше 30%, но это допустим лишь при значительном
(больше 3-ех) количестве квалифицирующих
признаков, которые вдобавок, не должны
быть однородными (приблизительный максимально
широкий допустимый вариант: не меньше
8 - не больше 15 лет, при этом объективная
сторона должна быть осложненной несколькими
формами общественно-опасного действия
или разнообразностью общественной ценности
последствий).