Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 13:33, реферат
15 августа 1845 года указом императора Николая I было утверждено Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных, введенное в действие с 1 мая следующего
года. По существу это был первый уголовный кодекс России, поскольку
предшествующие законодательные источники объединяли, как правило, нормы многих
отраслей права. Артикул воинский Петра I представлял собой кодекс
военно-уголовного права. В связи с этим Уложение о наказаниях 1845 года с
полным основанием можно считать первым кодифицированным источником российского
уголовного права.
1 Вводная часть
2 Общая характеристика Уложения
3 Преступление
- Понятие преступления по Уложению 1845 года
- Основания уголовной ответственности
- Стадии совершения преступления
4 Институт соучастия
5 Обстоятельства, исключающие преступность деяния
- Институт крайней необходимости
- Институт необходимой обороны
6 Смягчающие и отягчающие обстоятельства
7 Система наказаний по Уложению 1845 года
- Уголовные наказания
- Исправительные наказания
8 Заключение
9 Примечания
10 Список используемой литературы
и институт соучастия в преступлении в Уложении 1845 года был разработан
достаточно полно.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года впервые в
российском законодательстве оговаривало возраст уголовной ответственности.
Формально он устанавливался в 7 лет (ст. 100), однако можно предположить, что
фактически
возрастом уголовной
вывод позволяет сделать ст. 143: «дети, коим более семи, но менее десяти лет
отроду, и которые не имеют еще надлежащего за ними присмотра, исправления и
наставления». Ответственность лиц в возрасте от 10 до 14 лет зависела от
того, совершено ли ими преступление «с разумением» или «без разумения». В
том случае, если «с достоверностью признано, что преступление учинено ими без
разумения», на них распространялись упомянутые правила, предусмотренные для
детей от 7 до 10 лет (ст.143). Если же преступление было совершено «с
разумением»,
то наказание существенно
ответственностью взрослых лиц. Для несовершеннолетних же в возрасте от 14 до
21 года (совершеннолетием считался 21 год) по общему правилу наказание
назначалось одною или двумя степенями ниже относительно соответствующих
наказаний для взрослых (ст. 146). Кроме того, за преступления, совершенные по
неосторожности, несовершеннолетние от 14 до 21 года подвергались лишь
домашнему исправительному наказанию (ст. 148). В местах лишения свободы –
смирительном доме, крепости или тюрьме – несовершеннолетние содержались
отдельно от других заключенных (ст. 149).
Уложение 1845 года устанавливало определенные обстоятельства, «по коим
содеянное не должно быть вменяемо в вину». К ним относились:
1)
«совершенная невинность того
деяния, коего случайным и
последствием было сделанное зло;
2) малолетство в таком возрасте, когда подсудимый не мог еще иметь
понятия о свойстве деяния (т.е. до 7 лет);
3)
безумие, сумасшествие и
или совершенное беспамятство;
4)
ошибка случайная или
заблуждение относительно противозаконности деяния);
5) принуждение от превосходящей непреодолимой силы;
6) необходимость обороны» (ст. 98).
В третьем пункте упомянутой статьи практически речь шла о невменяемости,
впервые более
или менее четко
России. Уже довольно определенно были зафиксированы критерии невменяемости -
так называемый юридический («когда нет сомнения», что виновный, «по состоянию
своему в то время, не мог иметь понятия о противозаконности и о самом
свойстве своего деяния» – ст. 101) и так называемый медицинский критерий
невменяемости: освобождались от наказания «безумные от рождения или
сумасшедшие», больные «в точно доказанном припадке умоисступления или
совершенного беспамятства», «потерявшие умственные способности и рассудок от
старости или дряхлости», а также «лунатики (сонноходцы), которые, в припадках
своего нервного расстройства, действуют без надлежащего разумения» (ст. 101-
103). Не подлежали наказанию, кроме того, глухонемые, «когда нет сомнения,
что они не получили. никакого понятия о обязанностях в законе», за
исключением случаев совершения ими «смертоубийства» или «зажигательства» (ст.
104). В таких
случаях глухонемые
заключенных. Перечисленные категории лиц, не подлежащие наказанию, отдавались
на попечение «благонадежным» родственникам, опекунам или посторонним (с их
согласия). В случае отсутствия таковых или недостаточной их благонадежности
больные, страдающие временными нервно-психическими расстройствами,
«отдавались» в больницу «до совершенного их выздоровления», старики и
лунатики
– в заведения Приказа
сумасшедшие» – в дом умалишенных. При совершении последними «смертоубийства»
или «зажигательства» либо покушения на эти преступления они заключались в дом
умалишенных независимо от наличия родственников и пр., их благонадежности и
желания оставить больных у себя (ст. 101-103).
Институт крайней необходимости
Два обстоятельства, исключавших наказуемость деяния, сформулированные в конце
приведенного перечня (п. 5 и 6 ст. 98 Уложения 1845 года), представляли собой
крайнюю необходимость и необходимую оборону. Первое, именовавшееся
«принуждением от превосходящей и непреодолимой силы», определялось следующим
образом: «Учинившему противозаконное деяние вследствие непреодолимого к тому
от превосходящей силы принуждения и токмо для избежания непосредственно
грозившей его жизни в то самое время неотвратимой другими средствами
опасности, содеянное им не вменяется в вину» (ст. 106). Таким образом,
условиями правомерности вреда, причиненного в состоянии крайней
необходимости, являлись:
А) наличие непосредственной опасности, состоявшей в непреодолимом на данный
момент принуждении, превосходящим по силе возможности лица;
Б) наличие опасности, угрожавшей исключительно жизни причинившего вред;
В) неотвратимость опасности на данный момент никакими другими средствами.
Как видно, какой-либо соразмерности вреда причиненного вреду предотвращенному не
требовалось12 ,однако характер опасности был ограничен угрозой
только для жизни причинившего вред (потому, вероятно, и не требовалась
упомянутая соразмерность). Лишь в этих двух позициях названный институт
отличался
от соответствующей нормы в
Институт необходимой обороны
«Необходимость обороны» как институт, известный российскому уголовному
законодательству с давних времен, в Уложении 1845 года был закреплен
достаточно полно и детально (ст. 107-109). Оборона считалась необходимой, а,
следовательно, и правомерной и не влекла за собой уголовной ответственности
при наличии следующих условий:
1) оборона могла применяться для отражения действительного и наличного
нападения;
2)
объектами обороны могли
собственность, неприкосновенность жилища, целомудрие и честь женщины, причем
разрешалось защищать не только себя, но и других;
3)
оборона допускалась лишь при
невозможности прибегнуть к
местного или ближайшего начальства;
4)
причиненный нападавшему вред
мог заключаться в «
каких бы то ни было мер для отражения нападения, равно и нанесение притом
нападающему ран, увечья и самой смерти»;
5)
на обороняющегося возлагалась
обязанность немедленно
содеянном соседним жителям, а при первой возможности и ближайшему начальству.
Уложение не знало понятия превышения пределов необходимой обороны, однако
«всякий напрасный, сделанный нападающему после уже отвращения грозившей от
него опасности вред», признавался «злоупотреблением обороны», и в таком
случае виновный надлежал наказанию. К «необходимости обороны» приравнивалось
задержание преступника, ограниченное условиями сопротивления лица,
непосредственно застигнутого только лишь при похищении или повреждении
имущества. Таким образом, институты, на современном юридическом языке
называемые обстоятельствами, исключающими преступность деяния, в Уложении
1845 года были изложены грамотно для того времени.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства
Уложение
устанавливало перечни
и наказание. К уменьшавшим вину и наказание обстоятельствам относились,
именуемые в нынешнем законодательстве «явкой с повинной», чистосердечным
признанием и раскаянием, «деятельным раскаянием», «содействием раскрытию
преступления».
Смягчающими обстоятельствами при совершении преступления являлись также:
преступления «по крайней нужде»; «по легкомыслию или же слабоумию, глупости и
крайнему невежеству»; «вследствие сильного раздражения, произведенного
обидами, оскорблениями
и иными поступками»
преступление «убеждениями, приказаниями или дурным примером людей», имевших
над виновным «по природе или по закону высшую сильную власть»; а равно
«малолетство и несовершеннолетие виновного» (ст. 140, 142).
На «увеличение вины и меры наказания» влияли: степень умысла и «обдуманности
в действиях преступника»; противозаконность и безнравственность побуждений к
совершению преступления; жестокость, «гнусность или безнравственность», а
также опасность способа совершения преступления; тяжесть преступления; особая
активность при совершении преступления и число привлеченных сообщников;
«неискренность и упорство в запирательстве» при расследовании преступления
(ст. 135).
К отягчающим обстоятельствам относились также повторность и рецидив
преступлений («повторение того же преступления или учинение другого после
суда и наказания за первое – ст. 137). Примечательно, что наказание
увеличивалось и «по мере того, чем выше было состояние, звание и степень