Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 19:16, курсовая работа
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту гражданских прав (ст. 46). В случае их нарушения гражданин или юридическое лицо может обратиться в суд с требованием о защите его прав, которые обычно
рассматриваются в порядке гражданского производства. В тех случаях, когда гражданские права нарушены непосредственно преступными действиями, заявленный иск может быть предметом рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства.
ВВЕДЕНИЕ. 3
ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5
1.1 Понятие гражданского иска в уголовном процессе. 5
1.2. Основания и предпосылки гражданского иска. 10
ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРАЖДАНСКОМУ ИСКУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 20
2.1. Порядок заявления гражданского иска. 20
2.2 Процессуальное положение гражданского истца и
гражданского ответчика в уголовном процессе. 26
2.3. Участие гражданского истца в судебном разбирательстве. 28
2.4. Судебные решения по гражданскому иску в уголовном процессе. 31
2.5. Отличительные черты заявления гражданского иска
в уголовном процессе от порядка предъявления иска в гражданском
судопроизводстве. 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 42
Законодательные и нормативные акты. 42
Специальная литература. 44
Следовательно, вынося оправдательный приговор в отношении лица, совершившего
деяние, запрещенное УК РФ, в состоянии крайней необходимости, суд должен
оставить гражданский иск без рассмотрения.
При прекращении уголовного дела в судебном заседании по основаниям,
предусмотренным в пп. 3-10 ст. 5, статьях 6-10 УПК РСФСР, суд оставляет иск
без рассмотрения, поскольку он может быть разрешен только в приговоре.
В случае причинения вреда запрещенным УК РФ деянием невменяемого разрешить
иск, как этого требует ст. 410 УПК РСФСР, не представляются возможным. Закон
не допускает возложения юридической ответственности на лицо, не способное
отдавать отчет в своих
должен быть оставлен без рассмотрения.
Вместе с тем, закон делает из этого общего правила три исключения.
Первое из них состоит в том, что причинитель вреда не освобождается от
ответственности, если он сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать
значение своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков,
наркотических средств или иным способом. В данном случае можно говорить об
ответственности причинителя вреда, так как его вина усматривается в доведении
себя до невменяемого состояния (так называемая предшествующая вина)
[9].
Вторым исключением является случай возложения судом обязанности по возмещению
вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, на причинителя вреда с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также
других обстоятельств. Данная мера социальной защиты потерпевшего по своей
сущности совпадает с
вреда на непосредственных причинителей при причинении вреда малолетними и
недееспособными лицами.
Третье исключение специфично тем, что обязанность по возмещению вреда может
быть возложена не на самого причинителя, а на его супруга и ближайших
родственников – родителей и совершеннолетних детей. Это возможно в тех
случаях, когда они знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не
ставили своевременно вопрос о признании его недееспособным. Данный случай
можно квалифицировать как
установление вины указанных выше лиц. При этом к ответственности они могут
быть привлечены лишь при условии их трудоспособности и совместного проживания
с психически больным лицом.
В случае причинения имущественного вреда несовершеннолетним, не достигшим к
моменту совершения преступления возраста, по достижении которого, согласно
закону, возможна уголовная ответственность, обязанность возмещения ущерба в
соответствии со ст. ст. 1073-1075 ГК РФ, возлагается на родителей, опекунов,
попечителей.
Вторым основанием для предъявления гражданского иска в уголовном деле
является наличие вреда от преступления. Уголовно-процессуальный закон именует
его «материальным ущербом» (ст. 29 УПК РСФСР).
Вред может быть результатом воздействия как на имущество потерпевшего
(уничтожение, повреждение,
(жизнь, здоровье, свободу и т. п.), Последние не всегда приобретают денежное
выражение.
В том случае, если последствия преступления могут быть измерены, оценены в
определенных единицах, они составляют имущественный (материальный) вред.
Когда же последствия преступления не имеют экономического содержания и
стоимостной формы, они считаются неимущественными, к числу которых относится
моральный вред.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, моральный вред, в частности, может
заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную деятельность, потерей работы,
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, физической болью, связанной с причинением увечья, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных
страданий и др.[10]
Как мы уже отмечали, вопрос о гражданско-правовой ответственности за причинение
нематериального вреда в связи с нарушением неимущественных прав длительное
время было дискуссионным[11].
В гражданском праве в настоящее
время действует принцип
убытков, в том числе в случае причинения вреда. Лицо, право которого
нарушено, говорится в ст. 15 ГК РФ,
может требовать полного
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещения убытков в меньшем размере.
К убыткам Гражданский кодекс относит:
· Утраты и повреждения имущества;
· Расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного
· Неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).
Вред подлежит возмещению, если вещь, явившаяся объектом преступных действий,
не имеется в наличии.
Право на получение возмещения погашается также добровольным исполнением
обязательства обвиняемым (или гражданским ответчиком).
При рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе значение имеет и
размер причиненного ущерба. Он влияет и на оценку степени общественной
опасности содеянного, а в ряде случаев определяет и квалификацию
преступления. С учетом размера ущерба истец указывает и цену иска, а суд
определяет размер возмещения.
В основе определения ущерба (возмещения вреда), по общему правилу, лежит принцип
– полной компенсации понесенного ущерба (убытков). В случае причинения вреда
путем воздействия на имущество граждан или организаций (кража, недостача,
повреждение материальных ценностей) размер ущерба во всех случаях исчисляется
по ценам, действующим в данной местности на момент вынесения решения
[12].
Порядок определения размера возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина и
нетрудоспособным лицам, состоящим на иждивении умершего, в настоящее время
регламентирован Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными
Постановлением Верховного Совета РФ 24 декабря 1992 г.
[13] Правила сохраняют силу в той части, в которой они не противоречат
нормам § 2 главы 59 ГК. Действует также целый ряд других актов
[14]. Большое значение имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28
апреля 1994 г. «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья».
Весьма важным новшеством законодательства является то, что к отношениям
работника и работодателя, возникшим из трудового договора (контракта),
приравнены также их отношения, основанные на договорах подряда, поручения,
возмездного оказания услуги и иных договорах, предполагающих личный труд
гражданина в интересах
возмещении работодателем
отношения военной службы, службы в милиции и другие аналогичные отношения,
связанные с выполнением гражданином служебных обязанностей (ст. 1084 ГК РФ).
При этом не имеет значения, был ли потерпевший включен в штат предприятия или
организации. Временные и нештатные сотрудники обладают правом на возмещение
причиненного им вреда наравне с постоянными рабочими и служащими.
Вопрос о компенсации
решать с учетом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994г.
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда». Как указано в п. 8 названного постановления, если правоотношения,
связанные с причинением морального вреда возникли после 1 января 1995 г., то
компенсация причиненного гражданину морального вреда определяется судом
только в денежной форме, независимо от подлежащего возмещению имущественного
вреда. Размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу
нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом
конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств, и не может быть
поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении
материального вреда, убытков и других материальных требований.
Одним из необходимых оснований рассмотрения гражданского иска в уголовном
процессе является наличие причинной связи между преступлением и причиненным
вредом (ст. 29 УПК РСФСР).
Причинная связь может считаться юридически значимой, если поведение причинителя
превратило возможность
либо во всяком случае обусловило конкретную возможность его наступления. Если
же поведение причинителя обусловило лишь абстрактную возможность наступления
вреда, то юридически значимая причинная связь между поведением причинителя и
вредом отсутствует. Юридически значимая причинная связь обычно называется
необходимой, а юридически – случайной. При разграничении юридически значимой и
юридически безразличной причинной связи использованы критерии, выдвинутые в
свое время О. С. Иоффе, который, однако оставил открытым вопрос о самом
характере причинной связи, складывающейся в обоих этих случаях
[15].
При соучастии преступный результат находится в причинной связи с действиями
каждого из соучастников. Поэтому исполнители, подстрекатели и пособники
должны нести материальную ответственность солидарно. Если при соучастии
допускается эксцесс исполнителя, то материальную ответственность в таком
случае должно нести только лицо, его допустившее.
В случаях, когда ущерб причинен совместными действиями подсудимого и другого
лица, в отношении которого уголовное дело было прекращено по основаниям,
предусмотренным в пп. 2-10 ст. 5 УПК РСФСР, ст. ст. 6-9 УПК РСФСР, суд
возлагает на подсудимого обязанность возместить материальный ущерб в полном
размере и разъясняет гражданскому истцу право предъявить в порядке
гражданского судопроизводства к лицам, дело в отношении которых было
прекращено, иск о возмещении ущерба солидарно с осужденным.
При групповых преступлениях каждый осужденный несет солидарную
ответственность лишь в части тех фактов (эпизодов) преступления, в которых
установлено его участие.
В случаях, когда действие (бездействие) одного из привлеченных к уголовной
ответственности лиц хотя и облегчает (обуславливает) совершение преступления
другим лицом, но является не причиной этого преступления, а обстоятельством,
способствующим его совершению, признаки совместного причинения вреда
отсутствуют. В таких случаях ответственность за вред несет его
непосредственный причинитель.
Для рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе, кроме оснований,
необходимы и процессуальные предпосылки, к числу которых относятся:
· Процессуальная правоспособность и дееспособность заявителя;
· Подведомственность иска суду;
· Отсутствие судебного решения, вступившего в законную силу, вынесенного
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
[16].
Правоспособность гражданина или юридического лица определяется как
способность лица иметь гражданские права и нести обязанности ст. ст. 17 и 49
ГК РФ. Процессуальная правоспособность означает способность лица обладать
процессуальными правами и нести процессуальные обязанности. Если лицо не
обладает правоспособностью, то оно не вправе участвовать в уголовном
производстве в качестве гражданского истца.
Правоспособностью обладает каждый гражданин с момента его рождения и
прекращается она в связи с его смертью (ст. 17 ГК РФ).
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст.
51 ГК РФ) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК
РФ). С момента создания юридического лица оно обладает и процессуальной
дееспособностью, то есть от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть
истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).
Иначе этот вопрос решается в отношении граждан. Наличие у гражданина
процессуальной
процессуальной
Уголовно-процессуальный закон не определяет возраста, по достижении которого
лицо признается дееспособным и, следовательно, имеющим право участвовать в
уголовном процессе в качестве гражданского истца.
Гражданское законодательство устанавливает, что способность гражданина своими
действиями приобретать и
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает
в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении