Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 16:42, курсовая работа
В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час,
когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и
близким. Появление частной собственности у значительного числа граждан
должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в
случае смерти. И думать об этом нужно заранее.
Введение
Глава 1. Общие положения о наследовании
1.1. Понятие наследования
1.2. Субъекты наследственных правоотношений
Глава 2. Наследование по завещанию
2.1. Понятия и виды завещания
2.2. Форма и правила его оформления
2.3. Завещательные распоряжения и завещательный отказ
2.4. Отмена, изменение, исполнение завещания
Глава 3 Развитие наследственного права в России
3.1 Развитие законодательства о наследовании в России
3.2 Характеристика нововведений касающихся наследования
Заключение
Список литературы
Гражданское законодательство Российской империи предусматривало
получение права собственности на имущество в порядке наследования по
завещанию (ст. 1010-1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. 1104-
1221 Свода законов гражданских). Анализируя данные нормы, можно сказать,
что лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию,
или по закону, но как скоро достигает пункта, на котором делается
наследником, то идет уже одним путем. Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшим двадцатилетнего возраста (совершеннолетним). Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения.22[17] Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые - на простой бумаге, как правило дома и заверялись вгражданской палате.
Недействительными признавались завещания, составленные безумными,
сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских). В тех
случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать
либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например,
недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично). Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более
100 статей. Достаточно много специальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).
Следует особо отметить акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования». На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества. Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества. Советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и вурезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию).
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в
действие с 1 января 1923 г., существенно изменил подход к наследственному
праву. В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно
ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что
допускается, наследование по закону и по завещанию в пределах общей
стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом
всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала
указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая
предельную сумму, переходила "государству. Кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию.
Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу
с 1 октября 1964 г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями
более 35 лет (до 1 марта 2002 г.), расширил круг возможностей наследования
по закону и по завещанию, установленный в ГК 1922 г. Вместе с тем в нем
законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества,
находящегося в личной собственности граждан. Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямозапрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым
Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право
иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов,
которые в. соответствии с федеральными законами не могут принадлежать
гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от
законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость
имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.
Одним из самых распространенных оснований возникновения права
собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2,
посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что
«право наследования гарантируется». 23 В свою очередь Гражданский кодекс
РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право
собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к
другим лицам в соответствии с завещанием или законом.24[18]
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532
Гражданского кодекса РСФСР», принятый Государственной Думой 11 апреля 2001
г. и вступивший в силу 17 мая 2001 г., расширил круг наследников по закону
с двух до четырех очередей (третья очередь - братья и сестры родителей
умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая - прадеды и прабабки
умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки), тем самым, с одной
стороны, восстановил справедливость, с другой - ускорил решение вопроса о
системном изменении норм наследственного права - принятие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а
также имущественных прав и обязанностей граждан осуществляется на основании
норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской
Федерации, который был принят Государственной Думой 1 ноября 2001 г.,
одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом
Российской Федерации 26 ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г. и
вступает в силу 1 марта 2002 г. Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ, а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации. Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ, в ряде случаев нормами Земельного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ.
1 марта 2002г. вступила в действие третья часть ГК РФ, раздел V
которой содержит правила, регулирующие наследственные правоотношения.
Особенность этого раздела состоит в том, что законодатель, наряду с
сохранением большей части основополагающих принципов ГК РСФСР 1964г.,
впервые внес ряд новелл, существенно меняющих направление развития
наследования в России. Актуальным вопросом остается применение новых норм,
разработка механизмов их реализации
В третьей части ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о
наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит 76 статей,
объединяющих 5 глав: «Общие положения о наследовании»; «Наследование по
завещанию»; «Наследование по закону»; «Приобретение наследства»,
«Наследование отдельных видов имущества», в то время как старый ГК
насчитывал всего 35 статей в разделе VII «Наследственное право».
Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы
значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если
возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами
в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений
Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла
и «духа» закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах
Кодекса.
Впервые на законодательном уровне дано определение понятия наследства,
под которым понимают «принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности». Существенным следует признать уточнение о том, что «не
входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина…».
Новый ГК расширяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию
по завещанию. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут
призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия
наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации. Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1
ст.1116).
Существенные изменения коснулись института наследования по завещанию,
которому в части третьей ГК РФ посвящена отдельная глава. Новеллой является
статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная
правосубьектность. До 1 марта 2002г. этот вопрос не был урегулирован
законодательством. В юридической литературе высказывались различные
рекомендации на этот счёт. Одни авторы допускали возможность составления
завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже могли
быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом
завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФ пошёл по третьему пути,
установив, что «завещание может быть совершено гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в полном объеме» (ч.2 ст.1118). По
общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18
лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности
несовершеннолетними. ГК предусматривает две таких возможности: вступление в
брак до достижения 18-летнего возраста и эмансипация. 25[19]
Большое значение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение
тайны завещания, которую регулирует специальная статья Кодекса (1123),
обязывающая нотариуса, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика,
исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего
завещание вместе завещателя не разглашать до открытия наследства сведения,
касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При
этом устанавливается, что «случае нарушения тайны завещания завещатель
вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться
другими способами защиты гражданских прав», предусмотренными ГК.
Расширению принципа свободы завещания, несомненно, будет
способствовать появление новых форм завещания в Российской Федерации (со
своими достоинствами и недостатками).
Во-первых, введен институт закрытого завещания (ст.1126),
подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать
завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей
передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с ч.3 ст.1126 ГК
РФ запечатывает конверт, подписанный свидетелями, в другой конверт, на
котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате
принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто (включая
нотариуса) не вправе ознакомиться с содержанием завещания.
Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме
(ст.1129), применяющийся когда гражданин находится в чрезвычайных
обстоятельствах, то есть в «положении, явно угрожающем его жизни, и в силу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить
завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128». В этом случае
гражданин может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в
простой письменной форме. Данная новелла, безусловно, потребует разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практика будет весьма
противоречивой. 26[20]
Подводя итог всему вышесказанному, еще раз отметим, что завещание – это
личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к
государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям.