Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2011 в 16:04, реферат
Собственность основа, становый хребет любого общественного строя и общества. Она возникла на заре развития человечества, выражаясь в начале в индивидуальном присвоении древними людьми своей добычи, а потом и в коллективном присвоении.
1.Общие
положения о
праве собственности
Собственность основа, становый
хребет любого общественного строя и общества.
Она возникла на заре развития человечества,
выражаясь в начале в индивидуальном присвоении
древними людьми своей добычи, а потом
и в коллективном присвоении. Ни о каком
обществе не может быть речи там, где не
существует никакой формы собственности,
поскольку всякое производство есть присвоение
индивидуумом предметов природы в пределах
определенной общественной формы и посредством
нее. Собственность
способна формировать и разрушать общество.
В условиях исчерпавшего свои возможности
социализма было установлено, что любое
действие по приближению людей к собственности
немедленно давало толчок к повышению
эффективности производства: § под рядовые
бригады на селе без дополнительных вложений
на одну треть повышали производство продукции;
§ арендные коллективы умудрялись за один
год достичь таких производственных результатов,
каких в обычных условиях не удавалось
достичь и за 10 лет. Процветание же стран
с развитой рыночной экономикой, в которых
главная фигура человек, частный собственник,
бесспорно, доказало, что причины заключены
в пороках социалистической экономики
с ее искажением форм и видов собственности.
Понятия собственности и права собственности
одни из древнейших юридических понятий,
поэтому неполным будет рассмотрение
термина права собственности, если не
заглянуть в его исторические корни, не
рассмотреть его развитие в отдельных
странах мира. Еще при правлении царя Хаммурапи
в период 1792-1750 гг. до н.э. в одном из первых
сборников законов понятие собственность
не только имело место быть, но и разделялось
на различные виды. Так земли были царские,
храмовые, общинные, частные. Царствование
Хаммурапи отмечено интенсивным развитием
частной собственности на землю. Земли
могли продаваться, сдаваться в аренду,
передаваться по наследству, о каких либо
ограничений со стороны общины источники
не упоминали. Еще один исторический источник
права Законы Ману в Древней Индии, создание
которых предположительно датируется
в период между II в. до н.э. и Ii в. н.э., уже
хорошо различает разницу между собственностью
и владением при этом, охране частной собственности
уделялось значительное внимание. Законы
Ману указывают семь возможных способов
возникновения права собственности: наследование,
получение в виде дара или находки, покупка,
завоевание, ростовщичество, исполнение
работы, а также получение милостыни. Древней
Индии был известен и такой способ приобретения
права собственности, как давность владения
(10 лет). При этом подчеркивалось, что только
при законном подтверждении человек из
владельца переходит в собственника. Приобретать
вещь можно было только у собственника.
Запрещалось доказывать право собственности
ссылкой на добросовестное владение. Если
у добросовестного приобретателя обнаруживалась
украденная вещь, она возвращалась прежнему
собственнику. Среди основных видов собственности
Законы называют землю, но Законы Ману
охраняют и движимое имущество. Наиболее
значимым из него было: рабы, скот, инвентарь.
Вмешиваться в дела собственника запрещалось.
За незаконное присвоение чужой собственности
накладывался большой штраф. Родоначальником
и основополагающим источником права
всех стран было Римское право. Значение
Римского права определяется его огромным
влиянием не только на последующее развитие
права, но и на развитие культуры в целом.
Римское право характеризуется непревзойденной
по точности разработкой всех существующих
правовых отношений простых товаровладельцев
(покупатель и продавец, кредитор и должник,
договор, обязательство и т.д.). Ф. Энгельс
говорил даже, что "римское право является
настолько классическим юридическим выражением
жизненных условий и конфликтов общества,
в котором господствует чистая частная
собственность, что все позднейшие законодательства
не могли внести в него ни каких существенных
изменений". Определение права собственности,
заимствованное многими буржуазными кодификациями,
было дано римскими юристами. Они понимали
под собственностью наиболее полное, наиболее
абсолютное право пользоваться и распоряжаться
вещами с теми лишь ограничениями, которые
установлены договором или правом.
Основные положения были изложены в законах
XII таблиц. Пользоваться значит извлекать
выгоду, приносимою вещью, распоряжаться
значит определять ее судьбу. Когда мы
говорим "наиболее абсолютное", а
не "абсолютное" право распоряжаться
вещами, нужно иметь в виду ограничения
установленные законом. Это очень важно
для понимания института собственности
вообще. Кроме того, собственность есть
господство прямое, непосредственное,
исключительное (т.е. устранением всякого
третьего лица от посягательства на вещь),
легко приспособляемое (т.е. как только
отпадает какое-либо из ограничений права
собственности, собственник автоматически
устанавливает свое исключительное право)
и т.д. Все эти вопросы и понятия были разработаны
еще юристами Древнего Рима.
Итак, понятие права собственности формируется
и развивается уже давно, древние источники
оказали большое влияние на современное
право, и фактически лежат в его основе.
2.Защита
права собственности.
Если право собственности нарушается
или может быть нарушено, то собственник
вправе прибегнуть к защите своего права.
Право собственности может быть нарушено
двумя способами; либо собственника лишают
его имущества, и он не может владеть им,
пользоваться и распоряжаться; либо, хотя
собственник и не лишен фактического владения
своим имуществом, ему мешают пользоваться
им и распоряжаться. В первом случае собственник
предъявляет к нарушителю виндикационный
иск - об изъятии своего имущества из чужого
владения. Во втором случае собственник
предъявляет к нарушителю негаторный
иск - об устранении незаконных препятствий
в пользовании и распоряжении своим имуществом.
Видикационный иск (ст.301 ГК РФ) гласит,
что собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
Далее ст.302 ГК РФ устанавливает, что при
предъявлении виндикационного иска, прежде
всего, устанавливается, является ли новый
приобретатель (владелец) имущества добросовестным
или недобросовестным. Добросовестным
является приобретатель, который не знал
и не мог знать, что имущество приобретено
у лица, которое не имело права его отчуждать.
Напротив, если приобретатель знал или
должен был предполагать, что отчуждатель
не является собственником имущества
и не имеет иных правомочий на передачу
ему имущества собственника, то он считается
недобросовестным. От недобросовестного
приобретателя собственник вправе истребовать
имущество всегда, во всех случаях. Что
касается добросовестного приобретателя,
то собственник вправе истребовать от
него и получить назад свое имущество
в следующих двух случаях: 1) если имущество
было приобретено этим лицом безвозмездно
(например: подарено ему); 2) если имущество
было утеряно собственником или лицом,
которому собственник передал это имущество
во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным
путем помимо их воли. Однако это общее
правило не распространяется на такое
имущество, как деньги и ценные бумаги
на предъявителя, п.3 ст.302 указывает, что
деньги и
ценные бумаги на предъявителя не могут
быть истребованы от добросовестного
приобретателя. Если собственнику причинен
ущерб преступлением, то этот ущерб по
решению суда возмещается государством
(ст.16 ГК РФ). Данная статья предусматривает
возмещение ущерба, причиненного не только
преступлением, но и органами государственной
и муниципальной власти и органами управления,
так как субъектом ответственности в ней
названы: Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное
образование. Защита права собственности
осуществляется народным судом, арбитражным
судом или третейским судом. Право на защиту
своих вещных прав имеют также лица, хотя
и не являющиеся собственником, но владеющие
имуществом на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления, или как доверительный
управляющий, или по иному основанию, предусмотренному
законом или договором. Эти лица имеют
право на защиту своего владения против
любого лица, в том числе против собственника.
Негаторный иск - это иск владеющего вещью
собственника к третьему лицу об устранении
препятствий, мешающих нормальному осуществлению
права собственности (ст.304 ГК РФ): "Собственник
может требовать устранения всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения". Если
при виндикации истец в момент предъявления
иска не владеет вещью, которая находится
в незаконном владении ответчика, то при
негатроном иске истец владеет вещью,
однако ответчик своим противоправным
поведением мешает истцу нормально осуществлять
свое право собственности. Требование
истца может быть направлено не только
на запрещение ответчику своим противоправным
поведением мешать нормальному осуществлению
права собственности, но и на устранение
последствий правонарушения, т.е. может
требовать возмещения убытков. На этот
иск не распространяется действие исковой
давности.
3.Понятие наследственного права.
При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
В п.1 ст.1110 дано легальное определение наследования. В нем предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты. Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали ему при жизни, к другим лицам. В п.1 ст.1110 речь идет о наследовании имущества умершего, т.е. имущественных прав и обязанностей, принадлежавших ему при жизни. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
Центральным в наследственном
праве является понятие наследства.
Объяснение тому лежит на поверхности
- если нет наследства, то и наследовать
нечего.
Под наследством следует понимать то,
что после смерти наследодателя переходит
к его наследникам в порядке наследственного
правопреемства. Иными словами, для раскрытия
содержания понятия "наследство"
необходимо ответить на вопрос, что переходит
к наследникам и как переходит. При определении
границ самого понятия наследства отправными
должны служить следующие положения.
Во-первых, в состав
наследства могут входить лишь те права
и обязанности, носителем которых при
жизни был сам наследодатель. Если же права
и обязанности возникают лишь в результате
смерти наследодателя, то говорить о переходе
их по наследству не приходится. При таких
обстоятельствах права и обязанности
не переходят от наследодателя к наследнику,
а возникают у наследника по иным основаниям.
Но для этого, помимо смерти наследодателя,
необходимо наличие и других предусмотренных
законом юридических фактов. Во-вторых,
в состав наследства не входят права и
обязанности, неразрывно связанные с личностью
наследодателя, в частности, право на алименты,
право на возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, а также
права и обязанности, переход которых
в порядке наследования не допускается
настоящим Кодексом или другими законами.
В-третьих, в силу прямого указания закона
(абз.1 ст.1112) в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности.
С ним связано и заключительное положение ст.1112 ГК:
"Не входят в состав наследства личные
неимущественные права и другие нематериальные
блага".
В гражданском праве, как, впрочем, и в
теории права, различают два вида правопреемства:
специальное (сингулярное) и общее (универсальное).
При сингулярном правопреемстве правопреемник
заступает место праводателя в одном или
нескольких правоотношениях, при универсальном
правопреемстве - во всех правоотношениях,
а потому рассматривается как продолжение
юридической личности праводателя. При
правопреемстве, независимо от того, идет
ли речь о сингулярном или универсальном
правопреемстве, имеет место юридическая
зависимость прав и обязанностей правопреемника
от прав и обязанностей правопредшественника
(праводателя).
Наследование принято относить к случаям
универсального правопреемства, которое
характеризуется тем, что наследство переходит
к другим лицам в неизменном виде как единое
целое и в один и тот же момент. Акт принятия
наследства распространяется на все наследство,
которое причитается данному лицу, в чем
бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось,
причем этому акту придается обратная
сила, т.е. наследство считается принадлежащим
лицам, которое его приняли, уже с момента
открытия наследства.
В то же время указание на то, что наследство
переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, как и характеристику
его признаков, не следует понимать слишком
прямолинейно, т.е. в том смысле, что между
умершим и лицами, к которым его имущественные
права и обязанности переходят, никогда
никого нет. Это далеко не так. Достаточно
напомнить об очередности призвания наследников
по закону к наследованию, приращении
наследственных долей, отказе наследника
от наследства в пользу другого наследника,
наследственной трансмиссии и многом
другом, чтобы убедиться в том, что зачастую
переход имущества умершего к другим лицам
зависит от обстоятельств, ему неподвластных
(они могут быть неподвластны и другим
лицам), хотя и в этих случаях принцип перехода
прав и обязанностей умершего к другим
лицам в порядке универсального правопреемства
продолжает действовать.
Нередко грань между
универсальным и сингулярным
правопреемством достаточно тонка.
Если наследнику завещана вещь с лежащими
на ней обременениями, то нередко права
и обязанности наследника не выходят за
пределы правоотношений, связанных с этой
вещью. А в этом случае правопреемство,
хотя и имеет место, ближе к сингулярному,
чем к универсальному. Иными словами, обозначенные
в законе признаки правопреемства, раскрытие
содержания которых предпринято в предшествующем
изложении, не следует абсолютизировать.
Наконец, говоря о переходе по наследству
имущества наследодателя, следует иметь
в виду, что это имущество состоит не только
из актива, но и пассива, т.е. не только
из принадлежавших наследодателю прав,
но из лежавших на нем обязанностей и обременений.
Основания
наследования не претерпели
Структура наследственного права.
Раздел "Наследственное
право" в Гражданском кодексе
состоит из пяти глав. Вслед за главой "Общие положения" расположены главы: "Наследование по завещанию", "Наследование
по закону", "Приобретение наследства", "Наследование
отдельных видов имущества". И здесь глава "Наследование по
завещанию" опережает главу "Наследование по
закону". Напомним,
что в ГК
1964 года раздел "Наследственное
право" вообще
не был разбит на главы, да и число статей,
помещенных в этот раздел, было в два с
лишним раза меньше (35 статей против нынешних
76). Все это позволило придать правовому
регулированию отношений по наследованию
большую стройность и логическую определенность,
чего ГК
1964 года явно недоставало.
Согласно абз.1 ст.1111 наследование осуществляется
по завещанию и по закону. Это положение
не следует понимать в том смысле, будто
для наследования по завещанию необходим
такой юридический факт, как наличие завещания,
в то время как наследование по закону
осуществляется непосредственно из закона.
Начать с того, что для наследования, по
каким бы основаниям оно ни осуществлялось,
во всех случаях необходимо наступление
такого юридического факта, как открытие
наследства. Кроме того, для наследования
по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое
к наследованию, входило в круг наследников
по закону, чтобы оно относилось к той
очереди наследников по закону, которая
призывается к наследованию, и т.д.
Словом, как для наследования по завещанию,
так и для наследования по закону необходим
целый набор предусмотренных законом
юридических фактов, причем отсутствие
хотя бы одного из них исключает призвание
наследника к наследованию по крайней
мере по тому основанию, по которому он
был бы призван к наследованию, если бы
весь этот набор был налицо.
Таким образом, наследование по закону
имеет место не только тогда, когда и поскольку
оно не изменено завещанием, но и в иных,
предусмотренных ГК, случаях.
Следует также учитывать, что одно и то же лицо может быть призвано к наследованию как по завещанию, так и по закону. Например, наследодатель часть имущества завещал наследнику по закону, оставив остальное наследственное имущество вне завещательного распоряжения. Оставшаяся незавещанной часть имущества распределяется между наследниками по закону, в том числе и тем из них, который часть имущества получит по завещанию.
В момент смерти наследодателя он перестает быть субъектом права, его правоспособность и дееспособность как неотрывные от личности социально-правовые качества прекращаются. Ни правоспособность, ни дееспособность умершего унаследовать нельзя. Иначе обстоит дело с принадлежавшими ему субъективными правами и обязанностями (правом собственности, правами и обязанностями в обязательствах, в области интеллектуальной собственности и т.д.). Они-то и переходят по наследству. В то же время по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности как таковые, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву.
Наследство открывается
со смертью гражданина. Момент смерти
фиксируется на основании медико-
К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст.45 ГК, а также установление судом факта смерти гражданина (подп.8 п.2 ст.264 ГПК).
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующий, то днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Когда же в соответствии с п.3 ст.45 ГК днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия наследства придется определять по месту нахождения наследства или основной его части.
Информация о работе Право собственности.Общее положение о наследование