Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 07:03, реферат
Говоря о банковской гарантии и удержании как о способах обеспечения исполнения обязательств, сначала необходимо определить, что же представляет собой гражданско-правовое обязательство, каковы его характерные особенности и отличительные черты, например, от вещно-правовых правоотношений. Гражданско-правовое обязательство представляет собой определенное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Принцип независимости банковской гарантии от основного обязательства очень важно соблюдать не только при оформлении гарантии, но и при удовлетворении требования бенефициара. Дело в том, что организации, выступающие в качестве гаранта, нередко отказывают бенефициарам в удовлетворении требований, ссылаясь на различные положения, свидетельствующие об изменении основного обязательства, что является основанием для обращения бенефициара с исковым требованием в арбитражный суд.
Постановлением Президиума ВАС РФ от 20.05.97 N 5491/96 было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований КБ "Кредо Банк" к КБ "Аскания Траст" о признании не подлежащей исполнению исполнительной надписи нотариуса, совершенной на банковской гарантии. Как следовало из материалов дела, между ответчиком и акционерной компанией "Восток" был заключен кредитный договор. В обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату кредита и оплате процентов истцом КБ "Кредо Банк" была выдана банковская гарантия, в которой последний принял на себя обязательство в случае невыполнения принципалом (акционерной компанией) его обязательств уплатить бенефициару (КБ "Аскания Траст") определенную денежную сумму. Заемщик - принципал свои обязательства по возврату кредита нарушил, и бенефициар направил гаранту требование о выплате суммы по банковской гарантии. Однако гарант требование бенефициара не выполнил, сославшись на то, что принципал не дал безусловного отказа от выполнения обязательств по возврату кредита, а лишь сообщил о невозможности погашения кредита в срок.
Руководствуясь
статьями 89, 90 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате,
утвержденного ВС РФ 11.02.93 N 4462-1, а
также п. 3 разд. II Перечня документов,
по которым взыскание
Несогласие гаранта с бесспорным списанием сумм по банковской гарантии послужило основанием для подачи в арбитражный суд исковых требований о признании исполнительной надписи нотариуса недействительной. Решением арбитражного суда иск был удовлетворен. Однако, как указал Президиум ВАС РФ, при рассмотрении искового заявления по существу необходимо исходить из сущности имущественных отношений, существующих между гарантом и бенефициаром, а не из оценки правомерности полномочий нотариуса в совершении исполнительной надписи. Как следует из материалов дела, банковская гарантия была оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и заявлена в пределах гарантийного срока. Невозможность исполнения принципалом своих обязательств по возврату кредита в срок означает отказ заемщика от своевременного выполнения обязательств, в связи с чем гарант, безусловно, был обязан уплатить бенефициару денежную сумму. При этом гарант был обязан удовлетворить требования бенефициара по банковской гарантии независимо от возможного изменения условий исполнения основного обязательства. Суть статьи 370 ГК, провозглашающей независимость банковской гарантии от основного обязательства, заключается в том, что от основного обязательства не зависит обязательство гаранта перед бенефициаром. Ведь даже в том случае, если основное обязательство будет прекращено, в том числе и по причине его надлежащего исполнения должником, повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом (п.2 ст. 376 ГК). В случае если гарант исполняет свое обязательство перед бенефициаром, то можно сделать вывод о том, что таким образом он погашает права требования бенефициара к принципалу. Иной вывод допускал бы неосновательное обогащение кредитора и противоречил принципу справедливости.
Рассуждая
об ответственности гаранта (
Каковы же основания прекращения банковской гарантии? Гражданский кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень таких оснований (ст. 378 ГК), их четыре:
· уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
· окончание определенного в гарантии срока, на который она выдана;
· отказ бенефициара от своих прав по гарантии и возвращение ее гаранту;
· отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.
При этом гарант
обязан предупредить принципала о прекращении
банковской гарантии (п. 2 ст. 378 ГК). На мой
взгляд, очень интересно положение
статьи 379 ГК, в которой говорится
о праве гаранта на регрессные
требования к принципалу о возмещении
уплаченных им сумм. Это право гаранта
определяется соглашением гаранта с принципалом.
В связи с этой формулировкой в литературе
возникает много споров о том, как ее трактовать.
Многие истолковывают это положение в
том аспекте, что гарант имеет право на
регрессные требования к принципалу только
в том случае, когда это прямо предусмотрено
соглашением с последним. Мне представляется
это не совсем верным. Данная норма не
устанавливает правила, в соответствии
с которым право гаранта на регрессные
требования к принципалу возникает из
соглашения с последним. Иначе норма была
написана в несколько иной редакции. Ведь
взаимоотношения между гарантом и принципалом
строятся на возмездной основе: за выдачу
банковской гарантии принципал выплачивает
гаранту вознаграждение. Размер и порядок
уплаты такого вознаграждения должны
быть определены соглашением между гарантом
и принципалом. Естественно, что гарант,
обращая свои регрессные требования, должен
учитывать и размер вознаграждения, уплаченный
принципалом. Именно вопрос о регрессном
требовании, а точнее о его размере, должен
решаться в соглашении сторон во избежание
неосновательного обогащения гаранта.
Если же рассматривать иную точку зрения
(гарант имеет право на регрессные требования
к принципалу только в том случае, если
это предусмотрено соглашением сторон),
то в этом случае наступает неосновательное
обогащение принципала за счет гаранта.
При данных условиях прослеживается явная
несправедливость по отношению к гаранту,
ведь принципал – это должник, не исполнивший
свои обязательства.
Удержание.
Удержание
как способ обеспечения
· перевозчик по договору перевозки, не выдающий груз получателю до полного расчета за выполненную перевозку
· хранитель по договору хранения, ожидающий оплаты услуг, связанных с хранением вещи
· подрядчик, не передающий созданную им вещь до полной ее оплаты заказчиком и т. д.
В предпринимательских отношениях удержанием вещи должника могут обеспечиваться также его обязательства, не связанные с оплатой удерживаемой вещи или возмещением издержек на нее. Если же должник не исполнит своего обязательства, то ст.360 ГК позволяет кредитору обратить взыскание на удерживаемую им вещь. При этом стоимость вещи, объем и порядок обращения на нее взыскания по требованию кредитора определяются в соответствии с правилами, установленными для удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенного имущества (ст. 349-350 ГК).
В некоторых
случаях применительно к
С.В.Сарбаш, выпускник
Российской школы частного
Кредитор в ряде случаев наделяется не правом удержания, а правом продажи находящегося у него имущества должника. Например, если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика, продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст.327 ГК (п.6 ст.720). По договору хранения при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном ст. 447-449 ГК (п.2 ст. 189).
В связи
с этим вопросом возникает
неясность: как же все-таки
соотносятся право продажи и
право удержания имущества
Главное,
что необходимо отметить при
ответе на эти вопросы, на
мой взгляд, является тот факт,
что в силу ст.358 ГК правом
продажи вещи должника
Итак, необходимо раскрыть сущность удержания. Для этого нужно понять, для чего и в каких случаях используется этот способ обеспечения исполнения обязательств; что может являться предметом удержания и каков порядок осуществления права удержания.
Удержанием вещи, подлежащей передаче должнику либо лицу им указанному, могут быть обеспечены требования кредитора по оплате этой вещи или возмещению связанных с ней издержек и других убытков. Обеспечение указанных требований удержанием вещи, помимо прочего, должно стимулировать кредитора к принятию мер к ее сохранности. Если же мы говорим о предпринимательских отношениях, то правом удержания вещи должника могут быть обеспечены и другие требования, возникшие из предпринимательского обязательства, в том числе и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков (п.1 ст. 359).
Что же
касается предмета удержания,
то ГК предусматривает
Относительно
порядка осуществления права
удержания ГК устанавливает
Информация о работе Обеспечение исполнения договорных обязательств