Наследственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2013 в 12:09, курсовая работа

Краткое описание

Институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др. Прогрессивное развитие и высокий уровень он получил в римском частном праве.
К временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен. Жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются. Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать.

Содержимое работы - 1 файл

курсовая.doc

— 170.50 Кб (Скачать файл)

Что касается вкладов граждан, находящихся  в других банках и кредитных учреждениях, то они наследовались в общем  порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения.

В настоящее время в связи  с созданием широкой сети коммерческих банков и акционированием самого Сбербанка такая система себя изжила. Законодатель пошел по пути уравнения правового режима вкладов  граждан в различных банках и иных кредитных учреждениях: все вклады наследуются на общих основаниях, независимо от того, сделано ли завещательное распоряжение в банке или у нотариуса (у другого должностного лица, имеющего право удостоверять завещания). Так, в соответствии со ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. 1124–1127 ГК, либо посредством совершения письменного завещательного распоряжения в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Действующее законодательство о наследовании не содержит даже примерного перечня оснований, по которым завещание может быть признано недействительным. Поскольку завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок, предусмотренные в гл. 9 ГК РФ. Завещания, которые могут быть признаны судом недействительными (оспоримые завещания), регламентированы ст. 175–179 ГК. Отдельные виды завещаний рассматриваются в качестве абсолютно недействительных (ничтожных) сделок, для которых признания судом в качестве таковых не требуется; достаточно установления самого факта их совершения. Примерами таких сделок являются завещания, составленные с нарушением формы, совершенные лицами, полностью недееспособными, и др.

Недействительным может быть как  завещание в целом, так и в  части: Например, недействительными могут быть отдельные завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными.

Действующее законодательство предусматривает  определенный порядок исполнения завещания, под которым понимается осуществление последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В соответствии со ст. 1133 ГК исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или частично осуществляется исполнителем завещания.

Таким образом, особая роль в наследственных правоотношениях принадлежит исполнителю  завещания (душеприказчику), в качестве которого могут выступать как наследники, так и лицо, не входящее в круг наследников. При этом исполнитель совершает все действия, необходимые для исполнения завещания.

Рассмотрим виды завещательных  распоряжений.

В соответствии со ст. 1137 ГК завещатель вправе установить завещательный отказ (легат). Согласно п. 1 указанной статьи завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ устанавливается в завещании.

Суть его состоит в том, что  из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в состав наследства, определенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Соответственно в этом случае можно говорить о частичном правопреемстве.

Предметом завещательного отказа может  быть передача отказополучателю в собственность, во владение, основанное на ином вещном праве, или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. (п. 2 ст. 1137 ГК).

Новый ГК сохранил такую разновидность  завещательных распоряжений, как возложение. В соответствии со ст. 1139 завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, на наследника возлагается обязанность предоставлять книги из библиотеки, полученной по наследству, в безвозмездное пользование всем желающим). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель может указать в  завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник либо наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).

Таким образом, суть подназначения  наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшим законодательством сфера действия подназначения наследников стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наследника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону: Причем не только на тот случай, если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если наследник умрет одновременно с завещателем или если наследник не будет иметь права наследовать либо будет отстранен от наследования как недостойный.

Предоставляя завещателю право  свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает для определенной категории лиц право на обязательную долю. Это означает, что наследодатель не может полностью лишить наследства этих лиц. К таким лицам закон относит наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону (их принято называть необходимыми наследниками). Это в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Особенности наследования по закону

Новый Гражданский кодекс кардинально  изменил порядок призвания к  наследству при наследовании по закону. Вместо двух очередей наследников по закону установлено наследование до пятой степени родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142– 1145 и 1148 ГК. Всего действующим законодательством предусмотрено восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Это значит, что наследников предшествующих очередей либо вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать, либо они отстранены от наследования, либо все они лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все эти наследники отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследниками по закону являются также  усыновленные и усыновители. Это  прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с которой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейного права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя.

При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с  его кровными родителями и другими  родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с  п. 3 ст. 1147 ГК, в случаях, когда в  соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение является новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность наследования в отношениях между кровными родственниками при усыновлении не существовала.

Все наследники по закону делятся  на:

наследников первой очереди – дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

наследников второй очереди – полнородные  и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и  бабушка как со стороны отца, так  и со стороны матери (дети братьев  и сестер наследодателя – его племянники и племянницы – наследуют по праву представления);

наследников третьей очереди –  полнородные и неполнородные  братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют  по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать  по закону получают родственники наследодателя  третьей, четвертой и пятой степени  родства, не относящиеся к наследникам  предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

в качестве наследников четвертой  очереди родственники третьей степени  родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди  родственники четвертой степени  родства – дети родных племянников  и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди  родственники пятой степени родства  – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди  являются пасынки, падчерицы, отчим  и мачеха наследодателя.

Определенные изменения произошли  и в отношении так называемого  выморочного имущества. В новом  ГК дано легальное определение такого имущества. В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК наследственное имущество становится выморочным, если нет наследников  пи по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество после перехода в собственность Российской Федерации может быть впоследствии передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований.

В новом ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к его соответствующим потомкам (ст. 1146). Эта доля делится между ними поровну.

При наследовании по праву представления  потомки наследодателя наследуют  в том случае, если ко времени  открытия наследства нет в живых  того из восходящих по прямой линии  родственников, который был бы наследником. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Важно, что помощь должна быть основным, по не обязательно единственным источником средств к существованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143–1145 (но не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию), и тех, кто не входит в круг наследников по закону вообще.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы  призываются к наследованию вместе с наследниками призываемой к наследованию очереди, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали ли они совместно с ним. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Ко второй группе относятся граждане, которые вообще не входят в круг наследников по закону, по к моменту  открытия наследства являлись нетрудоспособными  и не менее года до смерти наследодателя  находились на его иждивении и  проживали совместно с ним. При  наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками призываемой к наследованию очереди. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Информация о работе Наследственное право