а) норма права (исходящее от
государства и охраняемое
им общеобязательное, формально
определенное предписание, выраженное
в виде правила поведения или
отправного установления и являющегося
государственным регулятором общественных
отношений.3 Норма права состоит
из гипотезы, диспозиции и санкции.
б) правоспособность и дееспособность
субъектов;
в) юридический факт.
Юридический факт – это определенные
жизненные обстоятельства (условия,
ситуации), с которыми нормы
права связывают возникновение,
изменение или прекращение правовых
отношений. Эти факты становятся
юридическими не в силу каких-то
особых юридических свойств, а
в результате признания их
таковыми государством, законом.
Жизнь – непрерывная цепь разнообразных
фактов, явлений, действий, случаев,
событий, но не все из них
приобретают юридическое значение,
а только такие, которые затрагивают
наиболее существенные интересы
общества, входят в сферу правового
регулирования и могут повлечь
за собой известные юридические
последствия.
Таким образом, придание правового
характера тем или иным
обстоятельствам целиком зависит
от воли законодателя, официальной
власти, а не от самих участников
жизненного процесса, хотя без
них эти обстоятельства могли
бы и не наступить. Не право
порождает подобные факты, они
возникают и существуют помимо
него, но право придает им статус
юридических в целях их регуляции
и упорядочивания общественной и
государственной жизни.
Юридический факт – это реакция
правовой нормы на конкретную
ситуацию, предусмотренную в ее
гипотезе. Юридические факты служат
непосредственными поводами, основаниями
для появления и функционирования
правоотношений. Юридические факты
многочисленны и разнообразны, поэтому
они довольно подробно классифицируются
наукой по различным основаниям
в целях выявления их особенностей
и более глубокого познания. По
волевому признаку юридические
факты делятся на события и действия.
События – это такие обстоятельства,
которые объективно не зависят
от воли и сознания людей.
Например, стихийные бедствия –
пожары (но не поджоги), наводнения,
землетрясения, в результате которых
гибнут люди, приносится вред
имуществу, а, стало быть, возникают
соответствующие правоотношения, связанные
с возмещением ущерба, наследованием,
страховым вознаграждением и
т.д. Сами по себе указанные
явления ничего юридического
в себе не содержат и автоматически
никак обязательств не порождают,
но служат поводами, причинами для этого.
Действия – это такие факты,
которые зависят от воли
людей, поскольку совершаются
ими. Действия, в свою очередь,
подразделяются на правомерные
(поступление на работу, выход
на пенсию, вступление в брак
и т.п.) и неправомерные (все виды
правонарушений).
Среди юридических фактов выделяются
также правовые состояния
(нахождение на военной службе,
в браке, в родстве и т.п.).
По характеру последствий различают
правообразующие, правопрекращающие
и правоизменяющие факты (например,
поступление в вуз порождает
правоотношение между студентом
и учебным заведением, окончание
вуза – прекращает, а перевод
на другую форму обучения в
том же вузе – видоизменяет
данное правоотношение).
К числу правомерных действий,
вызывающих соответствующее правоотношение,
относятся многочисленные акты
– документы различных государственных
органов и должностных лиц
(судебные приговоры, решения, распоряжения,
приказы и т.п.).
В литературе указывается на
юридические факты-поступки длящегося
характера, например, создание художественного
произведения, которое, в конечном
счете, приводит к возникновению
авторского правоотношения.
Особую роль в динамике правоотношений
играют так называемые юридические
составы или сложные, комплексные
факты, когда для возникновения
определенных правоотношений требуется
не одно, а несколько условий (совокупность
фактов).
Как уже отмечалось
выше, юридические факты содержатся
в гипотезе правовых норм и наступление
того или иного юридического факта
влечет за собой предусмотренное
нормой права последствие. Соответственно,
для юриста всегда важен вопрос о
наличии или отсутствии юридического
факта при установлении фактических
обстоятельств дела и их квалификации.
Считается, что убежденность участников
правоотношения в существовании
или отсутствии юридических фактов может
быть основана на очевидности этого обстоятельства
(например, что человек не может двигаться
быстрее, чем летящий самолет); доказанности
наличия или отсутствия юридического
факта (например, по результатам судмедэкспертизы
делается вывод от причине наступления
смерти); презумпции наличия или отсутствия
юридического факта (например, презумпции
невиновности, презумпции добропорядочности).
В целом юридические факты
играют весьма важную и активную
роль в общей правовой системе,
являясь своего рода «нервными
окончаниями» (рецепторами) сцепляющими
нормы права с реальными общественными
отношениями. С помощью хорошо
придуманной шкалы (набора) юридических
фактов, путем придания юридического
значения тем или иным жизненным
обстоятельствам, можно существенным
образом влиять на динамику
развития социальных процессов,
направлять их в нужное русло.
1.2. Понятие гражданского
правоотношения
Правоотношение – это ни
что иное, как вид общественных
отношений, регламентированный нормой
гражданского права. Общие принципиальные
нормы на этот счет содержатся
в ст.2 ГК РФ. Гражданское право
упорядочивает, прежде всего,
имущественные отношения, лежащие
в сфере экономики и собственности.
Их правовое регулирование характеризуется
рядом особенностей, которые не
могут не отражаться на гражданских
правоотношениях. Одна из наиболее
важных особенностей гражданского
имущественного правоотношения
состоит в том, что в них
отражается связь социальных
ожиданий общества с экономическим
фундаментом, лежащим в основе
государственного устройства, так
сказать единство надстройки
и базиса. Имея много общего
с другими видами общественных
отношений, правоотношения обладают
рядом отличительных особенностей,
присущих только им. Правоотношения,
как и право, на базе которого
они возникают, охраняются государством.
Другие отношения такой строгой
регламентации и охраны не
имеют. Так же, правовые отношения
отличаются индивидуализированностью
субъектов, строгой определенностью
и взаимностью, персонификацией
прав и обязанностей. Это всегда
конкретное отношение “кого-то”
с “кем-то”. Стороны, как правило,
известны и могут быть названы
поименно, их действия скоординированы.
Это не наблюдается в других
общественных отношениях, например,
моральных, политических, эстетических,
которые не столь формализированны
и управляемы. В правоотношениях
возникает связь между лицами посредством
субъективных прав и юридических обязанностей,
причем эта связь носит волевой характер.
Иначе говоря, правоотношения, прежде
чем сложиться, проходят через сознание
и волю людей. Лишь в отдельных случаях
субъект может не знать, что стал участником
правового отношения, например, оказавшись
наследником по закону после смерти родственника,
проживающего в другом городе. Правовое
регулирование не приводит к созданию
каких-либо новых общественных отношений,
а лишь придает определенную форму правовых
связей уже существующим отношениям, поскольку
государство в нормах права заранее предусматривает
возможность установления таких отношений.
Среди принципов, лежащих в
основе регулирования гражданского
правоотношения в нашей стране,
можно выделить два основных начала.
Первым является равенство участников
имущественных правоотношений (ст.1
ГК РФ).5 Равенство, конечно, не
имущественное, так как по своему
имущественному положению они
могут быть совершенно не равны
и, как правило, не равны.
Это и не равенство их правоспособности,
т.е. тех прав, которые участники
имущественных отношений могут
иметь, потому что способность
различна у разных юридических
лиц, в том числе коммерческих
организаций. Это даже и не
равенство прав в конкретном
отношении, потому что есть
договоры безвозмездные, есть
договоры неэквивалентные, где
у одной стороны есть права,
у другой есть обязанности
или где их права далеко
не равны. Таким образом, под
принципом равенства понимается
равенство участников имущественных
отношений как субъектов, воля
которых не зависит друг от
друга. Они не связаны ничем,
они не подчиняются друг другу.
Если правомочная в гражданском
правоотношении сторона вправе
требовать определенного поведения
от обязанного лица, то только
в силу существующего между
ними договора или прямого
указания закона. Так, заказчик
вправе требовать от подрядчика
выполнения работы, но той, которую
последний согласится выполнить
в соответствии с заключенным
между ними договором. Вот это,
по существу, определяет круг
имущественных отношений, охватываемых
гражданским правоотношением.
Второе начало, это право участников
гражданских правоотношений самим
распоряжаться своими правами,
т.е. то, что называется принципом
диспозитивности. Об этом говорится
во втором пункте ст.1, где сказано,
что "стороны приобретают и
осуществляют свои гражданские
права своей волей и в своем
интересе", и в ст.421, где речь
идет о свободе договора, о
том, что граждане и юридические
лица сами определяют условия
договора. Хотя, зачастую, права и обязанности
тесно увязаны между собой. Но закон не
может обязывать кого-то использовать
свое право, также невозможно принудить,
например кредитора принять исполнение.
Есть и другая сторона этого вопроса, ограничивающая
принцип диспозитивности, скажем нельзя
использовать права с намерением навредить
правам другого лица (ст.10), нельзя злоупотреблять
правом, нельзя использовать право собственности
противоречащим закону и правам других
лиц образом.
Таким образом, гражданское
правоотношение – следствие действия
права как социального и государственного
института, общественное отношение,
урегулированное нормами права,
участники которого, выступая как
юридически равные субъекты, свободно
приобретают соответствующие права
и вынуждены исполнять вытекающие
из них обязанности.
Более ясное представление
о гражданском правоотношении
возникает тогда, когда оно
рассматривается не только
как единое целое, но и
в виде отдельных составляющих
его элементов, к числу которых
относятся содержание, форма, субъекты
и объекты правоотношения.
1.3
Абсолютные, относительные,
вещные и обязательные
гражданские правоотношения
Деление
гражданских правоотношений на
абсолютные и относительные основано
на том, что в абсолютных
правоотношениях носителю абсолютного
права противостоит неопределенное
количество обязанных лиц. Так,
собеседник может требовать от
всякого и каждого, чтобы тот
воздерживался от совершения
любых действий, мешающих собственнику
осуществлять свои полномочия
по владению, пользованию и распоряжению
принадлежащей ему вещью.
В
относительных правоотношениях
выступают строго определенные
лица. Например, между участниками
долевой собственности существует
относительное правоотношение, поскольку
субъектный состав данного правоотношения
точно определен. В отличие
от относительного абсолютное
правоотношение не является полностью
гражданско-правовым. Через это правоотношение
осуществляется связь гражданского
права как подсистемы, где основной
принцип регулирования отношений
– равенство сторон, с системой
права в целом, в которой
принцип, обеспечивающий управляемость
обществом, – принцип иерархии.
Кроме
правоотношений собственности примером
абсолютных правоотношений являются
правоотношения, вытекающие из прав
на интеллектуальную собственность,
т.е. исключительных прав гражданина
или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг
(фирменное наименование, товарный
знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование
результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, которые
являются объектами исключительных
прав, может осуществляться третьими
лицами только с согласия правообладателя
(Ст. 138 ГК РФ). Вместе с тем отдельные
правомочия, входящие в право
на интеллектуальную собственность,
являются по своей сути относительными.
Так, автор произведения изобразительного
искусства вправе требовать от
собственника этого произведения
предоставления возможности осуществления
права на воспроизведение своего
произведения (право доступа).