Автор работы: Виктория Серёгина, 23 Сентября 2010 в 12:47, курсовая работа
Данная работа имеет значительную актуальность в силу непрекращающегося до сих пор развития в России института наследственного права. Доказательством актуальности темы является сравнительно недавнее введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела «Наследственное право», работа над которым велась в течении нескольких лет и ведётся до сих пор.
Развитие института наследственного права на серьезном уровне началось в период существования Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства- эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья странах Западной Европы. Особых успехов институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I.
В России в дореволюционный период также шёл процесс развития основных институтов гражданского права. После распада СССР и возрождения независимой России в стране вновь пошел процесс усовершенствования предмета наследственного права.
Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление наследственного права поставило перед юристами и обществом множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы связанные с развитием брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строиться на общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права.
Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам), Гражданский кодекс РСФСР 1964г. - было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства привели к принятию нового законодательства – третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона РФ “О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года, вступившем в действие с 1 марта 2002 года.
Введение ………………………………………………………………………… 3
Глава 1. Общие положения о наследовании ……………………………… 4
Глава 2. Основания наследования ………………………………………… 9
2.1. Наследование по завещанию ………………………………… 9
2.2. Наследование по закону ……………………………………… 16
Глава 3. Приобретение наследства ……………………………………… 21
Глава 4. Наследование отдельных видов имущества ………………… 27
Заключение …………………………………………………………………… 31
Список использованной литературы ……………………………………… 33
Закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, т.е. еще не родившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п.3 ст.1163 и ст.1166 ГК
К наследованию
по завещанию могут призываться
указанные в завещании
В соответствии с принципом свободы завещания
наследодатель, по общему правилу, может
сам не допустить к наследованию неугодных
ему наследников по закону, сделав это
прямо или косвенно. В числе недостойных
наследников закон различает граждан,
которые не имеют права наследовать, и
граждан, которые отстраняются судом от
наследования по требованию заинтересованного
лица.
К гражданам, которые не имеют права наследовать
ни по закону, ни по завещанию относятся
граждане, которые своими умышленными
противоправными действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо из его
наследников или против осуществления
последней воли наследодателя, выраженной
в завещании, способствовали или пытались
способствовать призванию их самих или
других лиц к наследованию либо увеличению
причитающейся им или другим лицам доли
наследства, если эти обстоятельства подтверждены
в судебном порядке.
Таким образом, для того чтобы лица, указанные
в п.1 ст.1117
ГК, не могли наследовать
ни по закону, ни по завещанию, необходимо
наличие целого ряда условий.
Во-первых, их действия должны быть умышленными
противоправными действиями. Если же они
были лишь неосторожными, хотя бы и противоправными,
то этого недостаточно для признания указанных
лиц не имеющими права наследовать. В то
же время умышленное противоправное поведение
недостойных наследников может выражаться
не только в форме действия, но и в форме
бездействия. Что же касается лиц, которые
могут быть отнесены к недостойным наследникам,
то из их числа во всяком случае должны
быть исключены лица, которые к моменту
открытия наследства не достигли четырнадцати
лет.
Во-вторых,
умышленное противоправное поведение
может быть направлено не только против
самого наследодателя, но и против кого-либо
из его наследников.
В-третьих, умышленное противоправное
поведение может быть направлено на то,
чтобы добиться призвания к наследованию
каких-либо других лиц, но необязательно
самого лица, поведение которого является
таковым.
В-четвертых, указанные обстоятельства,
которые выражены в умышленном противоправном
поведении недостойного наследника, должны
быть подтверждены судом в порядке либо
уголовного судопроизводства.
В п.2 ст.1117 говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица они отстраняются судом от наследования. Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам.
Правила о
недостойных наследниках
Глава 2.
2.1.
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Завещание - акт распоряжения имуществом
на случай смерти. Этот акт социально
значим не только для самого завещателя,
который путем его совершения как бы подводит
предварительный итог прожитой жизни,
но и для других лиц, в первую очередь тех,
кому имущество завещано.
Завещание при самом первом приближении к нему можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению имуществом на случай смерти. Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий. Завещание - это односторонняя сделка, поскольку она совершается действием (волеизъявлением) одного лица. Завещание - это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателем только лично, причем это правило не допускает никаких изъятий. Совершение завещания через представителя ни при каких обстоятельствах не допускается.
Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент его совершения обладает полной дееспособностью. Это гражданин, который достиг требуемого законом возраста (восемнадцати лет либо шестнадцати лет, но вступил в брак или эмансипирован) и к моменту совершения завещания не признан недееспособным или ограниченно дееспособным.
Завещание создает права и обязанности только после открытия наследства. Совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых так или иначе завещанием могут быть затронуты (например, для лиц, в пользу которых завещание совершено). Именно поэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное.
Завещание
относится к распорядительным сделкам
сугубо личного характера. Именно поэтому
совершение одного завещания двумя
или более гражданами не допускается.
В завещании может и должна
быть выражена воля только одного лица,
желающего распорядиться
В законе записано, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (п.1 ст.1118). Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому только после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (п.3 ст.572 ГК). По ныне действующему законодательству дарение может быть как реальным, так и консенсуальным договором. Реальный договор дарения считается заключенным лишь в момент передачи дара одаряемому. Поэтому реальный договор дарения, который предусматривал бы передачу дара одаряемому только после смерти дарителя, юридически невозможен, его просто нет. Что же касается консенсуального договора дарения, то в принципе можно было бы заключить договор, по которому имущество оставалось бы в собственности дарителя до его смерти. Но в этом случае конструкция дарения юридически излишня, поскольку для обеспечения интересов как дарителя, так и одаряемого вполне достаточно норм о наследовании. К тому же эта конструкция могла бы быть использована для ущемления прав наследника, имеющего право на обязательную долю, т.е. в обход закона.
Свобода завещания выражается прежде всего в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрению совершить завещание, а может и вовсе не совершать его, причем, забегая вперед, отметим, что ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать. Завещатель может любым путем, опять-таки по своему усмотрению, определить долю наследников в наследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательного распоряжения. Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Свобода завещания выражается и в том, что завещатель, сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет право на обязательную долю, либо косвенным путем свел на нет его право на обязательную долю либо ограничил его в этом праве, причем нет оснований относить наследника к недостойным, то право на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть ему гарантировано. А это может повлечь недействительность завещания в той части, в какой оно ущемляет право наследника на обязательную долю.
Завещатель может распорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе имуществом, оборотоспособность которого ограничена. Однако распорядиться имуществом, изъятым из оборота, он не может, поскольку указанное имущество предметом гражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами (а завещание относится к таким сделкам), вообще быть не может.
Завещатель не может завещать своим наследникам право авторства, право на авторское имя или право на неприкосновенность произведения, хотя они и продолжают охраняться после его смерти в качестве социально значимых юридических фактов, но он вправе завещать им опубликование не изданной при его жизни рукописи.
В силу общего правового принципа: кто вправе на большее, тот вправе и на меньшее, завещатель может распорядиться не всем своим имуществом, а лишь его частью, оставив остальное имущество вне завещательного распоряжения. Имущество, оставшееся вне завещательного распоряжения, подпадает под правовой режим, который установлен для имущества, наследуемого по закону.
Завещатель
может выразить свою волю в отношении
различных частей наследственного
имущества не в одном, а в нескольких завещаниях,
причем они могут быть совершены как одновременно,
так и в разное время. Впрочем, нотариус
или иное лицо, уполномоченное на удостоверение
завещания, не лишено права обратить внимание
завещателя на несоответствие совершаемых
им завещаний друг другу. Однако если завещатель
это несоответствие не устранит, то указанное
обстоятельство не может служить основанием
для отказа в удостоверении завещаний.
Пункт
1 ст.1121 вслед за ст.1111 ГК, ст.1116 ГК, п.1 ст.1119 ГК
закрепляет принцип свободы завещания.
Во-первых, в завещании наследодателя
подназначенный наследник может быть
назначен как наследнику по завещанию,
так и наследнику по закону.
Во-вторых, подназначение наследника,
причем не только к наследнику по завещанию,
но и к наследнику по закону, может быть
рассчитано не только на те случаи, когда
основной наследник умрет до открытия
наследства, но и на те случаи, когда он
умрет в момент открытия наследства, т.е.
одновременно с завещателем, либо после
открытия наследства.
В-третьих,
подназначенный наследник призывается
к наследованию, когда основной наследник
жив, но не примет наследство по другим
причинам или откажется от него.
При этом способы совершения или
несовершения указанных действий, в
которых выражается воля наследника,
могут быть различными. Они могут
быть выражены как прямым волеизъявлением,
так и совершением
В-четвертых, подназначенный наследник
призывается к наследованию, когда основной
наследник как недостойный не будет иметь
права наследовать либо будет отстранен
от наследования.
Неделимая вещь должна считаться завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, но завещанной лишь тем наследникам, которым части этой вещи предназначались в натуре. Порядок пользования наследниками неделимой вещью может быть установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Например, завещатель половину скульптуры завещал одному наследнику, а двум другим по одной четверти. Распоряжение завещателя нужно истолковать в том смысле, что поскольку завещанные части неравны, то как доступ наследников к скульптуре и извлечение из нее доходов, так и несение связанных с нею затрат и обременений должны распределяться между наследниками соразмерно завещанным частям.
Ст. 1123 "тайна завещания" призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.
В числе
мер защиты, которые могут быть
применены к правонарушителю, в
законе специально выделена одна - завещатель
вправе потребовать компенсации
морального вреда. Завещатель может
потребовать компенсации
К нотариально удостоверенным относятся лишь завещания, удостоверенные нотариусом, что явствует уже из самого их названия, а также завещания, удостоверенные должностными лицами органов местного самоуправления Российской Федерации и должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за границей, когда указанным должностным лицам законом предоставлено право совершения нотариальных действий. Нотариально удостоверить можно лишь такое завещание, которое составлено, т.е. написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства. Завещатель должен собственноручно подписать завещание. Если завещатель не может это сделать, завещание по просьбе завещателя может быть в присутствии нотариуса подписано другим гражданином.